Гражданское право

Шпаргалки по гражданскому праву

ВНИМАНИЕ! Работа на этой странице представлена для Вашего ознакомления в текстовом (сокращенном) виде. Для того, чтобы получить полностью оформленную работу в формате Word, со всеми сносками, таблицами, рисунками (вместо pic), графиками, приложениями, списком литературы и т.д., необходимо скачать работу.

Сокращения:
ГП, ТП - гражданское право, торговое право
ЧП – частное право
ПП – публичное право
Г(Ч)П – гражданское (частное) право
ГЗ – гражданское законодательство
ПН – правовые нормы
ГПН – гражданско-правовая наука
ОО общественные отношения
ГПО – гражданско-правовые отношения
ПО – правовые отношения
КЕП – континентальное европейское право
ГК, ТК, КК – гражданский кодекс, торговый кодекс, коммерческий кодекс
И и НИ – имущественные и неимущественные
РС ГП – романская система гражданского права
ГС ГП – германская система ГП
ААПС – англо-американская правовая система
ПГБО - признание гражданина безвестно отсутствующим
БО – безвестно отсутствующий
ООП – орган опеки и попечительства
ОиП – опека и попечительство
МЖ – место жительства
АГС – акты гражданского состояния
ГР – государственная регистрация
ФЛ и ЮЛ – физические лица и юридические лица
ОПФ – организационно-правовая форма
Н (Б) – несостоятельность (банкротство)
ППО – публично-правовые образования
НМБ – нематериальные блага
НИП – неимущественные права

1. Понятие гражданского права, его система, соотношение с другими отраслями права
ГП – одна из основных, важнейших частей всякой развитой правовой системы. Термин ГП берет начало от римского «цивильного права», под которым понималось право исконных римских граждан (cives) и право государства (civitas). Гражданское право действительно можно считать правом граждан, т.к. оно призвано регулировать большинство их взаимоотношений как имущественного. Так и неимущественного характера. Нормальный правопорядок должен основываться на существовании и различии частноправового и публично правового регулирования. Это деление началось с Древнего Рима и сохранилось до наших дней, т.к. это различие покоится на принципиальном различии частных и публичных интересов: «ПП относится к положению римского государства, ЧП относится к пользе отдельных лиц» (ДР юрист Ульпиан).Г(Ч)П – составляет базу, ядро правопорядка, основанного на рыночной организации хозяйства, и во всяком правопорядке регулирует прежде всего различные отношения по принадлежности или использованию имущества, которые отличаются от иных отношений тем, что основаны на юридическом равенстве участников, автономии их воли и их имущественной самостоятельности (обособленности).Имущественные отношения могут не основываться на указанных признаках (налоговые и иные финансовые отношения – на властном подчинении), но и регулироваться будут нормами административного и финансового (публичного) права.
АВ, т.е. свободное усмотрение относительно того, вступать ли им в имущественный оборот, с кем, на каких условия, означает, что такие решения участники принимают по своей инициативе, на свой риск и под собственную имущественную ответственность.ИС(О) означает, что участники являются собственниками своего имущества, присваивают полученный доход, несут риски возможных убытков, отвечают имуществом по своим обязательствам перед другими участниками.В сферу Г(Ч)П могут входить и неимущественные отношения, участники которых обладают АВ и правовой самостоятельностью.Гражданское право следует определять как основную отрасль права, регулирующего частные (И и НИ) взаимоотношения граждан, а также созданных ими юридических лиц, формирующиеся по инициативе их участников и преследующие цели удовлетворения их собственных (частных) интересов.Российское Г(Ч)П имеет свою специфику и отличие от континентального европейского права. В первую очередь, в отличии от КЕП земельное и трудовое право в РФ относятся не к частноправовым, а к публично правовым отношениям. С другой стороны, в систему Г(Ч)П РФ входят семейное и международное частное право, которые в КЕП являются самостоятельными подотраслями. У нас не будет ТК или КК (как в Японии), так как эти вопросы регулируются ГК РФ.
До недавнего времени российская ПС представляла собой комплекс весьма многочисленных самостоятельных правовых отраслей, числом несколько десятков, без традиционного деления на сферы частного и публичного права. Внутренняя согласованность достигалась за счет иерархического принципа: во главе «пирамиды» стояло К(Г)П, а ниже, подчиненные ему «основные» отрасли (ГП, УП, АП, ПП), в свою очередь возглавлявшие группы правовых отраслей (ГП – СП и ТП, АП – ФП). Всю систему пронизывали публичные начала.Реформирование экономического и общественного строя в РФ как следствие внесло изменения и в существовавшую ПС - восстановило частноправовые начала и принципиальное деление на ЧП и ПП. Все это привело к тому, что вместо «пирамиды» соподчиненных отраслей заняла новая система, основанная на равенстве ЧП и ПП подходов. В этой системе 2 взаимодействующие, но не соподчиненные сферы ЧП и ПП поглощают множество отдельных правовых отраслей и их групп. ГП составляет основу частноправового регулирования, что определяет ее место в ПС как основной, базовой отрасли, предназначенной для регулирования частных, прежде всего имущественных отношений. ГП занимает центральное, ключевое место в ЧП сфере.Элементами системы гражданского права являются:
- общая часть, основу которой составляют нормы о субъектах и объектах гр.правоотношений, сроках, общие положения об обязательствах и о вещных правах.
- особенная часть, в которой рассматриваются конкретные договорные отношения (купля-продажа, мена, дарение и т.д.).

2. Предмет ГП.
Предмет гражданского права - это те общественные отношения, которые оно регулирует.
Эти отношения делятся на:
Имущественные отношения, то есть отношения между людьми по поводу материальных благ, которые включают в себя: отношения статики, то есть отношения, связанные с нахождением материальных благ у определенного лица (право собственности, ограниченные вещные права); отношения динамики, то есть связанные с переходом материальных благ от одного лица к другому (обязательственное право, наследование).
Термин "имущество" имеет в гражданском праве три значения:
- совокупность вещей;
- совокупность не только вещей, но и имущественных прав требования
(например, денежных вкладов в банке);
- совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей.
Личные неимущественные отношения - отношения, возникающие между людьми по поводу нематериальных благ и не имеющие экономического содержания, независимо от степени связанности с имущественными отношениями:
• личные неимущественные отношения, связанные с имущественными (например, возникающие по поводу авторства на произведения науки, литературы и искусства). В этом случае имущественные отношения производны от неимущественных (например, право автора на вознаграждение);
• личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными (например, защита чести, достоинства и деловой репутации).
В предмет гражданско-правового регулирования входят имущественные и связанные с ними неимущественные отношения. Наряду с ними гражданско-правовыми средствами защищаются неотъемлемые права личности, свободы и другие личные нематериальные блага субъектов. Таким образом, структура предмета законодательно представлена тремя группами отношений. Основными являются отношения имущественного характера, складывающиеся в сфере экономики. Их объекты – имущественные блага (вещи, деньги, работы, услуги и т.п.). Вторую группу составляют неимущественные отношения, тесно связанные с имущественными. Третья группа включает такие неимущественные отношения, которые, во-первых, не связаны с имущественными, во-вторых, их объектами являются личные неимущественные права, свободы, блага.

3. Имущественные отношения как предмет гражданского права: Понятие виды регулирования
Под имущественными обычно понимают такие общественные отношения, которые возникают по поводу различного рода материальных благ, т. е. вещей, работ, услуг и иного имущества в широком смысле этого слова. Однако ГП регулирует далеко не все имуществен¬ные отношения, возникающие в нашем обществе, а только определен¬ную их часть, именуемую имущественно-стоимостными отношениями. К имущественно-стоимостным относятся, в первую очередь, товарно-денежные отношения. Вместе с тем следует иметь в виду, что граждан¬ским правом регулируются и такие имущественные отношения, которые непосредственно не связаны с денежным обращением и поэтому их нельзя назвать товарно-денежными. Например, отношения по обмену вещами, дарению и т.п. Однако эти отношения, так же как и товарно-денежные, носят стоимостный характер, поскольку все они связаны с действием закона стоимости. В силу этого имущественные отношения, входящие в предмет гражданского права, правильнее име¬новать как имущественно-стоимостные отношения. В условиях развитой денежной системы основную массу имущест¬венно-стоимостных отношений составляют товарно-денежные отно¬шения. Успешное развитие объективно существующих в нашем обществе товарно-денежных отношений возможно лишь в том случае, если к ним будет применяться адекватная правовая форма. Одна из причин имевших место застойных явлений в нашей экономике свя¬зана с применением административных методов при регулировании товарно-денежных отношений, когда товарно-денежные отношения облекались в несвойственную, чуждую им административно-правовую форму, которая меньше всего подходит к товарно-денежным отноше¬ниям. Между тем многовековая практика правового регулирования показала, что для нормального развития товарно-денежных отношений наиболее предпочтительной является гражданско-правовая форма. Так, производство необходимой обществу продукции можно обеспечить в административном порядке, заставив предприятие вопреки его эконо¬мическим интересам выпускать эту продукцию. Однако практика по¬казала, что этот путь не ведет к изобилию и удовлетворению общественных потребностей. Предприятие, будучи не заинтересован¬ным в производстве данного вида продукции, всегда найдет тысячу причин, по которым оно не смогло выполнить возложенное на него в административном порядке задание. Иная ситуация складывается, если производство необходимой обществу продукции осуществляется на основе заключенного с предприятием договора, в котором нашли отражение его экономические интересы и исполнение которого обес¬печивает предприятию их удовлетворение. В таких условиях предпри¬ятие предпримет все от него зависящее для выпуска необходимой обществу продукции, так как это соответствует и его экономическим интересам. При этом не требуется применения к предприятию каких-либо мер принудительного характера со стороны государства. ГП тем и отличается от других отраслей права, что располагает уникальным, веками отработанным юридическим инстру¬ментарием, обеспечивающим организованность и порядок в обще-ственном производстве без непосредственного соприкосновения с аппаратом государственного принуждения путем воздействия на эко¬номические интересы участников общественного производства. Переход нашей страны к рыночной экономике с неизбежностью приводит к расширению сферы гражданско-правового регулирования имущественных отношений, складывающихся в различных сферах деятельности. Так, на смену централизованному распределению матери-ально-технических ресурсов, осуществляемому в административно-правовом порядке, пришла биржевая, оптовая и иные формы торговли, регулируемые нормами гражданского права. Устанавливаемые в адми-нистративном порядке цены на произведенную продукцию и товары народного потребления были заменены на договорные цены, опреде¬ление которых осуществляется в гражданско-правовых формах. Рас¬пределяемые ранее в административном порядке жилые помещения переходят в собственность граждан. По мере становления рыноч¬ной экономики в нашей стране роль и значение гражданского права в жизни общества неуклонно будут возрастать.

4. Личные неимущественные отношения как предмет гражданского права: понятие, виды, регулирование.
Личные неимущественные отношения обладают, по крайней мере, двумя признаками. Во-первых, указанные отношения возникают по поводу неимущественных (духовных) благ, таких, как честь, достоинство, деловая репутация, имя гражданина, наименование юридического лица, авторское произведение, изобрете¬ние, промышленный образец и т. п. Во-вторых, личные неимуществен¬ные отношения неразрывно связаны с личностью участвующих в них лиц. В этих отношениях проявляется индивидуальность отдельных граждан или организаций и осуществляется оценка их нравственных и иных социальных качеств. Таким образом, под личными неимущественными отношениями следует понимать возникающие по поводу неимущественных благ общественные отношения, в которых осуществляется индивидуализа¬ция личности гражданина или организации посредством выявления и оценки их нравственных и иных социальных качеств. Так, если гражданин написал роман, то между ним и всеми окружающим его лицами по поводу созданного им произведения возникает личное неимущественное отношение, в котором проявляют¬ся индивидуальные творческие, нравственные и иные социальные качества писателя, нашедшие отражение в его произведении, и эти свойства получают соответствующую оценку со стороны читателей. Это личное неимущественное отношение регулируется нормами граждан¬ского права, в соответствии с которыми писатель наделяется правом авторства на созданное им произведение; правом использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом, либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на имя); правом обнародовать или разрешать обнародовать произведе¬ние в любой форме (право на обнародование); правом на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора). В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК гражданским правом регулируются те личные неимущественные отношения, которые связаны с имущест¬венными. Отсюда следует, что личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, гражданским правом не регулируют¬ся. Такое удаление из предмета гражданского права личных неимуще¬ственных отношений, не связанных с имущественными, представляется мало обоснованным. Если личные неимущественные отношения тяго¬теют к предмету гражданского права, то они должны им регулироваться независимо от того, связаны они с имущественными отношениями или нет. В силу этого цивилистическая наука не должна ограничиваться описанием правил, содержащихся в Гражданском кодексе и других нормативных актах гражданского законодательства. В ее задачу входит обоснование предметного единства гражданского права. Для этого недостаточно констатировать, что гражданским правом регулируются имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения. Необходимо, несмотря на внешнюю противоположность этих двух составных частей предмета гражданского права, выявить то общее свойство, которое и позволяет объединить имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения в предмете одной и той же отрасли - ГП. Имущественно-стоимостные отношения предполагают взаимную оценку участниками этих отношений количества и качества труда, воплощенного в том материальном благе, по поводу которого эти отношения складываются. Личные неимущественные отношения, в свою очередь, предполагают взаимную оценку их участниками инди¬видуальных качеств личности, участвующей в этих отношениях. Взаи¬мооценочный характер имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений и составляет то общее свойство, которое позволяет объединить их в предмете гражданского права. Во избежание недоразумения следует отметить, что оценочный характер носят все общественные отношения. Однако взаимооценочный признак харак¬терен только для тех общественных отношений, которые входят в предмет гражданского права. Наличие этого общего признака и обус¬ловливает принципиальное единство всех имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений в какой бы сфере деятельности человека они ни возникали и каков бы ни был их субъектный состав. В имущественных отношениях взаимная оценка проявляется в стоимостной форме, а в неимущественных — в виде нравственной и иной социальной оценки личных качеств граждан и организаций. Предмет гражданского права можно определить как взаимооценочные общественные отношения в виде имущественно-сто¬имостных и личных неимущественных отношений.

5. Метод ГП.
Метод гражданско-правового регулирования. Если понятие предмета гражданского права связано с вопросом о том, какие общественные отношения регулируются гражданским правом, то понятие метода — с вопросом о том, как эти общественные отношения регулируются нормами гражданского права. Поэтому между предметом и методом правового регулирования существует весьма жесткая связь. Метод предопределяется особенностями предмета правового регулирования. Наличие общего родового свойства, присущего всем общественным отношениям, входящим в предмет гражданского права, предопределяет и применение к ним единого метода правового регулирования. Общественные отношения, составляющие предмет гражданского права, носят взаимооценочный характер. Взаимная же оценка участ¬ников общественных отношений может правильно формироваться лишь при условии равенства оценивающих сторон. Поэтому имущест¬венно-стоимостные и личные неимущественные отношения получают наиболее полное развитие только в том случае, если они регулируются на основе юридического равенства сторон. Из этого логично вытекает, что в гражданском праве применяется метод юридического равенства сторон. Гражданско-правовой метод является дозволительным и имеет следующие отличительные черты:1. Юридическое равенство сторон, то есть равенство их правового положения, которое проявляется в признании равенства всех форм собственности, самостоятельном создании хозяйственных связей, в идентичных мерах гражданско-правовой ответственности.2. Автономия воли сторон. В большинстве случаев гражданские права и обязанности возникают в силу двустороннего волевого акта (договора). Сторонам представлена возможность полностью (или в известной мере) самостоятельно регулировать свои отношения. Часто закон устанавливает только общие рамки таких отношений либо предоставляет сторонам несколько способов регулирования их отношений на выбор. Постороннее вмешательство в частную жизнь допускается только в случаях, определенных законом.3. Имущественная самостоятельность сторон. Участники гражданского оборота выступают в качестве обладателей обособленного имущества, которым они участвуют в обороте и отвечают по обязательствам. 4. Защита гражданских прав преимущественно в судебном порядке, если стороны самостоятельно не смогли разрешить спорные вопросы; в установленных законом случаях защита гражданских прав производится и в административном порядке. 5. Имущественный характер гражданско-правовой ответственности. Объектом взыскания в этом случае является имущество, а не личность должника. Гражданско-правовая ответственность носит по общему правилу компенсационный характер.

6. Задачи и функции гражданского права на современном этапе развития общественных отношений.
Гражданское право как составная часть (элемент) единой правовой системы обладает присущими ему особыми функциями (задачами). Функции правовой отрасли также характеризуют ее место в системе права, поскольку отдельные отрасли различаются по содержанию и характеру выполняемых ими функций. Функции гражданского права – это определенные направления влияния гражданско-правовых норм. Обусловленные содержанием общественных отношений, которые включены в предмет гражданско-правового регулирования. Различают: регулятивную, охранную, предупредительно-воспитательную и предупредительно-стимулирующую функции.Реализация регулятивной функции обеспечивает урегулирование нормами гражданского права отношений собственности, товарно-денежных, а также личных неимущественных.Действие охранной функции обеспечивает защиту нарушенных субъективных имущественных и личных прав.
Предупредительно-воспитательный эффект достигается посредством института гражданско-правовой ответственности. Сам факт существования гражданско-правовых норм об ответственности позитивно влияет на правосознание граждан, удерживая их от правонарушений. Содержание предупредительно-стимулирующей функции состоит в стимулировании различными гражданско-правовыми средствами необходимой обществу и государству поведения граждан и организаций.

7. Принципы гражданского права: понятие, виды, значение
Под принципами граждан¬ского права понимаются основные начала гражданско-правового регу¬лирования общественных отношений. Принципы гражданского права пронизывают все гражданское законодательство, отражая его наиболее существенные свойства. Поэтому правильное понимание и применение норм гражданского законодательства возможно только с учетом общих принципов гражданского права.
Принципы гражданского права не только пронизывают насквозь все гражданское законодательство, «растворяясь» в его правовых нор¬мах, но и будучи «извлеченными» из всей массы гражданского законо-дательства нашли свое непосредственное отражение в ст. 1 ГК. Значение такого законодательного решения трудно переоценить. К принципам гражданского права относятся следующие:
1. Принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирования.
2. Принцип равенства правового режима для всех субъектов граж¬данского права.
3. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в част¬ные дела.
4. Принцип неприкосновенности собственности.
5. Принцип свободы договора..
6. Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории Российской Федерации.Принцип дозволительной направленности гражданско-правового ре-гулирования. Значение данного принципа в условиях рыночной эконо¬мики чрезвычайно велико. Рыночная экономика может успешно развиваться только в том случае, если субъекты гражданского права обладают необходимой свободой, проявляют предприимчивость, ини¬циативу и иную активность в сфере гражданского оборота. Последнее было бы невозможно без воплощенного в нормах гражданского права принципа дозволительной направленности гражданско-правового ре¬гулирования общественных отношений.Содержащиеся в гражданском законодательстве нормы права сфор¬мулированы на базе общего правила: «разрешено все то, что не запре¬щено законом». В соответствии с этим правилом субъекты гражданского права могут совершать любые действия, не запрещенные законом. В частности, граждане и юридические лица, наделенные общей право¬способностью, могут заниматься любыми видами предприниматель¬ской и иной деятельности, не запрещенной законом (ст. 18, 49 ГК).
Субъекты гражданского права могут приобретать права и возлагать на себя обязанности, не только предусмотренные законом и иными правовыми актами, но и такие права и обязанности, которые не предусмотрены гражданским законодательством, если они не противо¬речат общим началам и смыслу гражданского законодательства (ст. 8 ГК).Принцип равенства правового режима для всех субъектов граждан¬ского права. Этот принцип означает, что ни один субъект в гражданском праве не обладает какими-либо преимуществами перед другими субъ¬ектами гражданского права. Одним из проявлений указанного прин¬ципа является то, что одни и те же нормы права распространяются на отношения с участием граждан и на отношения с участием организаций, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници¬пальных образований. Принцип недопустимости произвольного вмешательства, в частные дела. Содержащиеся в гражданском законодательстве нормы права "выражают, в первую очередь, частные интересы участников граждан¬ского оборота. В соответствии с этим в указанных нормах воплощен принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Это означает, что органы государственной власти и местного самоуп¬равления и любые иные лица не вправе вмешиваться в частные дела субъектов гражданского права, если они осуществляют свою деятель¬ность в соответствии с требованиями законодательства. Так, органы государственной власти и местного самоуправления не вправе указы¬вать гражданам и юридическим лицам, осуществляющим предприни¬мательскую деятельность, какие товары (работы, услуги) им производить, на каких условиях и по каким ценам их реализовывать.Принцип неприкосновенности собственности. Этот принцип закла¬дывает основы имущественного порядка в экономике. В соответствии с этим принципом нормы гражданского права обеспечивают собствен¬никам возможность стабильного осуществления правомочий по владе¬нию, пользованию и распоряжению принадлежащим им имуществом, без чего невозможно функционирование не только рыночной, но и, в принципе, любой экономики. Ни один субъект гражданского права не может быть лишен своего имущества иначе чем по решению суда (п. 3 ст. 35 Конституции РФ). Принцип свободы договора. Этот принцип предусматривает свободу усмотрения субъектов гражданского права как в выборе партнеров по договору, так и в выборе вида договора и условий, на которых он будет заключен. Закрепление этого принципа в гражданском праве означает отказ законодателя от понуждения к заключению договора на основе обязательных для сторон планово-административных актов. Это явля-ется чрезвычайно важным в условиях рыночной экономики, не допу¬скающей административного вмешательства в гражданский оборот. На территории Российской Федерации не допускается установле-ние таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препят¬ствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.

8. Аналогия права и аналогия закона в ГП.
Законода¬тель не в состоянии предусмотреть правовые нормы на все случаи жизни. Нередко возникают такие имущественно-стоимостные и лич¬ные неимущественные отношения, которые либо не имели места в момент принятия соответствующего гражданского закона, либо не были учтены законодателем, когда такой закон принимался. В этом случае говорят о пробеле в гражданском законодательстве, который необходимо устранить. Однако впредь до устранения указанного про¬бела соответствующие общественные отношения не могут оставаться неурегулированными. Поэтому ст. 6 ГК устанавливает, что в тех случаях, когда входящие в предмет гражданского права общественные отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует примененяемый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, поскольку это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). Для применения аналогии гражданского закона необходимы следующие условия: 1. Имеет место общественное отношение, которое по своим при¬знакам входит в предмет гражданского права, т. е. либо имущественно-стоимостное, либо личное неимущественное отношение.2. Данное общественное отношение не урегулировано нормой гражданского права, соглашением сторон или обычаем делового обо¬рота. При этом правовое регулирование общественного отношения не предусмотрено не только буквальным текстом какого-либо граждан¬ского закона, но и не охватывается его подлинным смыслом, т. е. нельзя урегулировать это общественное отношение путем расширительного толкования какой-либо нормы гражданского права.3. Имеется норма права, регулирующая сходное общественное отношение.Так, если решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо уполномоченные органы возложены обязанности по ликвидации, но в установленный срок ликвидация не произведена, суд назначает ликвидатора и поручает ему осуществить ликвидацию юридического лица. Поскольку основанием для ликвида¬ции юридического лица не является в данном случае его банкротство, суд при решении вопросов, связанных с назначением ликвидатора, определением порядка ликвидации и т. п., в соответствии с п. 1 ст. 6 ГК по аналогии закона применяет соответствующие положения о банкротстве. При невозможности использования аналогии закона, права и обя¬занности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добро¬совестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК). Для приме¬нения аналогии права кроме двух первых условий, о которых шла речь при аналогии закона, требуется следующее третье условие: отсутствует норма права, регулирующая сходные общественные отношения. Так, если гражданин спас жизнь другому гражданину и при этом понес ущерб в виде потери заработка из-за увечья или иного повреждения здоровья, то возникший между ними спор о возмещении понесенного ущерба будет решаться судом исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства, а также требований добросовестности, разумности и справедливости.

9. ГП как наука и как учебная дисциплина
Понятие ГП многозначно: это и отрасль права, и гражданское законодательство (отрасль законодательства охватывающая совокупность законов и НПА содержащих нормы ГП), и учебная дисциплина (курс ГП), и цивилистическая (ГП) наука (цивилистика – от cives (право граждан)). ГПН (цивилистика) – это определенным образом систематизированная совокупность знаний о ГП регулировании ОО: свойствах и закономерностях его функционирования и развития; способах достижения его эффективности; средствах получения новых знаний, необходимых для совершенствования ГП. За рубежом принято говорить о гражданско-правовой доктрине. ГПН – это одна из отраслей правоведения – правовой науки. Ее нельзя смешивать с одноименными отраслью права, сферой законодательства и учебной дисциплиной.Предметом ГПН является действующее ГЗ, практика его применения, история развития, опыт ГП развития за рубежом. Цивилистика изучает понятие ГП, его место в правовой системе, его происхождение и закономерности развития, систему и содержание ГП норм, институтов и подотраслей, их роль в правовой жизни общества. Цивилисты активно изучают, анализируют и обобщают опыт зарубежного ГП, гражданско-правовые особенности и практику международного торгового (коммерческого) оборота. Выработанная цивилистикой совокупность знаний является ее содержанием. Сами по себе положения и выводы ГПН не имеют нормативного, общеобязательного характера (в отличие от РП – Юстиниановы Дигесты или Сочинение известных ДР юристов классического периода). Но они представляют собой общепризнанные результаты исследований правоведов, покоятся на многолетней (многовековой) практической проверке и высоком авторитете обосновавших их ученых. Обычно такие положения ГПН становятся теоретической базой создания новых ПН, т.е. правотворчества в сфере ГП. Методология – это учение о методах научного познания. Методы бывают: общенаучные (методы научно-философского характера (отражающие объективные закономерности реальной действительности), например материалистические методы познания общественного развития) и частнонаучные (метод сравнительного правоведения, метод комплексного анализа, метод системного анализа, метод конкретных социологических исследований, исторический метод). ГП как учебная дисциплина изучает, прежде всего, ГП науку и включает в себя те вопросы, которые предусмотрены учебными планами и программами. Задачи, стоящие перед ней главным образом учебно-методические. Курс ГП отличается от ГП как отрасли, законодательства и науки по предмету, объектам и структуре. Система курса ГП основывается на делении всего учебного материала на крупные разделы, подлежащие изучению в строгой последовательности. При этом можно выделить 2 основные части: общие положения (в т.ч. вещные, исключительные и иные НИ права) и обязательственное право (охватывающее отношения И оборота и отличающуюся наибольшим объемом нормативного материала).

10. Источники ГП.
Источники гражданского права - это формы выражения гражданско-пра¬вовых норм. Гражданское законодательство находится в исключительном ведении РФ.Виды источников гражданского права: • Конституция РФ и гражданское законодательство:ГК РФ и иные принятые в соот¬ветствии с ним федеральные законы;• иные нормативные акты: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ;• ведомственные нормативные акты;• нормативные акты СССР и РФ (РСФСР), приня¬тые до введения в действие ГК РФ;• обычаи делового оборота, то есть сложившиеся и широко применяе¬мые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные законодательством;• нормы международного права и международные договоры РФ. Принятие и вступление в силу гражданского законодательства и подза¬конных актов. Дата принятия федерального закона - день принятия его Государствен¬ной Думой Федерального Собрания РФ.Федеральные законы подлежат официальному опубликованию в "Российской газете" и "Собрании законодательства Российской Федера¬ции" в течение 7 дней после их подписания Президентом Российской Фе¬дерации. Они вступают в действие по истечении 10 дней после их офици¬ального опубликования, если иное не установлено самим законом.Указы Президента Российской Федерации и постановления Правитель¬ства Российской Федерации подлежат опубликованию в тех же изданиях в течение 10 дней после их подписания. По общему правилу указанные акты вступают в действие по истечении 7 дней после их официального опубли¬кования.Ведомственные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-занности человека, подлежат государственной регистрации в Министер¬стве юстиции Российской Федерации. Они вступают в действие по истече¬нии 10 дней со дня их официального опубликования в газете "Российские вести" и в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполни¬тельной власти".Действие гражданского законодательства.По общему правилу акты гражданского законодательства не имеют об¬ратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. По отношениям, возникшим до введения в действие акта граж¬данского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, воз¬никшим после введения его в действие.Если иное не предусмотрено самим актом, то его действие распростра¬няется на всю территорию Российской Федерации.По общему правилу российское гражданское законодательство приме¬няется ко всем лицам, находящимся на территории Российской Федерации. Применение источников гражданского права.По юридической силе источники гражданского права можно располо¬жить так:• Конституция РФ;• нормы международного права и международные договоры РФ;• ГК РФ;• федеральные законы;• подзаконные акты;• нормативные акты СССР и Российской Федерации (РСФСР), приня¬тые до введения в действие ГК РФ;• обычаи делового оборота.Источники с меньшей юридической силой не должны противоречить источникам, обладающим большей юридической силой.

11. Действия гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Введение в действие гражданских законов осу¬ществляется в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 1994 г. Гражданские законы вступают в силу одновременно на всей терри¬тории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими законами не установлен иной порядок вступления их в силу. Как правило, все правовые нормы нового закона вступают в действие одновременно. Вместе с тем при введении в действие значи¬тельных по объему и сфере действия гражданских законов некоторые его положения могут быть введены в действие либо раньше, либо позже основной массы содержащихся в нем норм права. Ст.4 ГК устанавливает общее правило, в соответствии с которым правовые акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в дейст¬вие. Многие гражданские правоотношения носят длящийся характер. Указы Президента РФ и постановления Пра¬вительства РФ публикуются и вступают в действие в соответствии с Указом Президента РФ№ 302 от 26 марта 1992 г. «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ и Правительства РФ» с изменениями от 23 апреля 1993 г. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ подлежат обяза¬тельному официальному опубликованию, за исключением указов и постановлений или отдельных их пунктов, содержащих сведения, яв¬ляющиеся государственной тайной. Официальным опубликованием указов Президента РФ и постановлений Прави¬тельства РФ считается их опубликование в «Собрании законодательства РФ», а также в «Российской газете» и «Российских вестях». Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ могут быть переданы в установленном порядке Администрацией Президента РФ для опубликования в иных органах печати, обна¬родования по телевидению, радио, переданы по каналам связи, а также разосланы соответствующим органам. Указы Президента РФ вступают в силу на всей территории России одновременно по истечении семи дней после их опубликования в «Собрании законодательства Российской Федера¬ции», «Российской газете» или «Российских вестях». Постановления Правительства Российской Федерации вступают в силу со дня их подписания. Однако эти правила не применяются в тех случаях, когда соответственно Президентом Российской Федерации или Правитель¬ством Российской Федерации при принятии правового акта установлен другой срок введения его в действие. Нормативные акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы гражданского права, всту¬пают в действие в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 104 от 21 января 1993 г. «О нормативных актах централь¬ных органов государственного управления Российской Федерации». Этот указ устанавливает, что нормативные акты министерств и других федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и законные интересы граждан или носящие межведомствен¬ный характер, принятые после 1 марта 1993 г. и прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции РФ, подлежат официальному опубликованию в газете «Российские вести», если иное не предусмотрено законодательством. Официальное опубликование осуществляется не позднее 10 дней после их гос регистрации. Акты, не прошедшие государственную регист¬рацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут за собой правовых последствий как не вступившие в силу и не могут служить законным основанием для регулирования отношений, входящих в предмет гражданского права. Гос регистрация актов в Мин юсти¬ции РФ позволяет поставить заслон на пути ведом¬ственных нормативных актов, не соответствующих законам, указам Президента РФ и постановлениям Правительст¬ва РФ. Необходимость же официального опуб-ликования ведомственных нормативных актов позволяет исключить применение неопубликованных актов и актов, опубликованных в малодоступных для участников гражданского оборота источниках. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. Поскольку гражданское законодательство находится в ведении РФ, гражданско-правовые нормативные акты рас¬пространяют свое действие на всей территории РФ. Точно так же действует гражданское законодательство и по кругу лиц. По общему правилу, действие гражданского законодательства распространяется на всех лиц, находящихся на территории РФ. Правила, установленные гражданским за¬конодательством, применяются и к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридиче¬ских лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом. Когда действие гражданско-правового нормативного акта огра¬ничивается определенной территорией РФ, то ука¬занный акт действует только в отношении тех лиц, которые находятся на данной территории.

12. Понятие гражданского правоотношения
Гражданское правоотношение определяется как общественное, волевое отношение, урегулированное нормами права, участники которого выступают как юридически равные субъекты, приобретающие взаимные права и обязанности. Прежде всего, гражданское правоотношение есть вид общественного отношения. Далее, гражданское правоотношение всегда является волевым, так как граждане и ю/л вступают в правовые связи по своему усмотрению, проявляют свою волю, приобретая конкретные права и обязанности. Юридическое равенство сторон характерно для гражданского правоотношения и предопределяется предметом и методом гражданского правового регулирования. Взаимность прав и обязанностей субъектов правоотношения означает их взаимообусловленность, корреспондирование, согласно которому наличие конкретного права требования у одной стороны предполагает возникновение соответствующей обязанности у другой. Исходя из предмета регулирования гражданские правоотношения подразделяются на: а) имущественные; б) личные неимущественные, связанные с имущественными; в) личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.
По субъектному составу правоотношения подразделяются на абсолютные и относительные.

13. Элементы гражданского правоотношения
Субъект – все участники гражданского правоотношения- физ, юр, гос, мун и т.д. Объект – это то благо, по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в отношении которого существует субъективное право и соответствующая ему обязанность. Это еще и составляющие его субъективные права и обязанности. Субъективные – потому что принадлежат конкретным участникам возникших гражданских правоотношений. Субъективные права и обязанности связаны друг с другом. Субъективное гражд. право – это предоставленная законом участнику правоотношения возможность вести себя определенным образом, требовать соответствующего поведения от других лиц, а в случае необходимости использовать меры государственного принуждения. Субъективная гражданская обязанность – это мера должного поведения, которое заключается либо в совершении, либо в необходимости воздержания от совершения определенных действий и обеспечивается возможностью государственного принуждения. В подавляющ большинстве гражданских правоотношений субъекты одновременно несут права и обязанности субъективные – например договор купли-продажи. Но иногда у одного есть только субъективные права, а у другого – только обязанности, например договор займа.

14. Содержание гражданского правоотношения
Содержание гражданского правоотношения. В процессе гражданско-правового регулирования общественных отношений их участники на¬деляются субъективными правами и обязанностями, которые в дальнейшем и предопределяют поведение участников в рамках суще¬ствующих между ними правоотношений. Как и любое общественное отношение, гражданское правоотношение устанавливается в результате взаимодействия между людьми. В правоотношении взаимодействие его участников осуществляется в соответствии с принадлежащими им субъективными правами и возложенными на них обязанностями. Так, в правоотношении купли-продажи продавец передает проданную вещь покупателю в собственность на условиях и в сроки, определяемые договором между ними, а покупатель уплачивает продавцу деньги в размере и в сроки, установленные этим же договором.
Входящие в предмет гражданского права общественные отношения в результате их правового регулирования не исчезают, а лишь приоб¬ретают правовую форму, с помощью которой упорядочивается их содержание. Поэтому содержание гражданских правоотношений обра¬зует взаимодействие их участников, осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями.

15. Субъекты гражданского правоотношения
Субъекты гражданского правоотношения - это лица, обладающие граж¬данскими правами и несущие гражданские обязанности в связи с участием в конкретном гражданском правоотношении. Ими могут быть любые субъек¬ты гражданского права: - физические лица; - юридические лица; - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муници¬пальные образования. Участник гражданского правоотношения, наделенный правом, называется управомоченным лицом (кредитором), а участник, несущий обязанности, - обязанным лицом (должником). Обычно каждый участник гражданского правоотношения является од¬новременно и должником и кредитором (например, продавец по договору купли-продажи несет обязанность по передаче веши и в то же время имеет право на получение платы за нее).

16. Граждане, как субъекты гражданских правоотношений.
1. Для полноценного участия в гражданском обороте физическое лицо дол¬жно обладать гражданской правосубьектиостью, которая состоит из: - гражданской правоспособности; - гражданской дееспособности.
2. Гражданская правоспособность - это признаваемая правом возможность граждан иметь гражданские права и нести гражданские обязанности. Гражданская правоспособность возникает с момента рождения и пре¬кращается вместе со смертью гражданина. Содержание гражданской правоспособности состоит в возможности иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; за¬ниматься предпринимательской и иной, не запрещенной законом, дея¬тельностью; создавать юридические лица; заключать любые, не противоре¬чащие закону, сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь авторские права на произведения науки, литературы и искусства; иметь иные имущественные и личные неимущественные права. Ограничение правоспособности гражданина возможно только на осно¬вании закона и только в строго определенных случаях (например, лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определен¬ную должность как санкция за совершение преступления). Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности не влечет никаких юри¬дических последствий, за исключением случаев, когда такие сделки разре¬шаются законом. 3. Отличия правоспособности от субъективного права: правоспособность - это общая предпосылка возникновения субъектив¬ных прав, которые появляются только при наличии определенных юри¬дических фактов; правоспособность - это абстрактная возможность иметь права, тогда как каждому субъективному праву корреспондируется определенная субъективная обязанность; правоспособность - это неотъемлемое свойство гражданина, а субъек¬тивное право - это элемент правоотношений. 4. Гражданская дееспособность - это способность гражданина своими дей¬ствиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность возникает в полном объеме: • с наступлением совершеннолетия, то есть с достижением восемнадца¬тилетнего возраста; • с момента вступления в брак в случаях, когда это допустимо до дости-жения совершеннолетия; • с момента объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, деес-пособным, если он работает по трудовому договору или с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельно¬стью (эмансипация). 5. Полностью недееспособными являются: дети до 6 лет; признанные судом недееспособными граждане, которые вследствие пси¬хического расстройства не могут понимать значения своих действий или руководить ими. Над такими гражданами устанавливается опека. При отпадении оснований, в силу которых гражданин был признан недеес¬пособным, суд признает его дееспособным. От имени недееспособных граждан все сделки совершают их законные представители (родители, усыновители, опекуны). 6. Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет (малолетние) самостоя¬тельно могут совершать: мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды и не требу ющие нотариального удостоверения или государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями или с их разрешения третьими лицами для опреде¬ленной цели или для свободного использования. Остальные сделки от их имени совершают их законные представители. 7. Частично дееспособные граждане в возрасте от 14 до 18 лет самостоя¬тельно могут: совершать сделки малолетних; распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами; осуществлять права авторов интеллектуальной собственности; по достижении 16 лет быть членами кооперативов; вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. Иные сделки они совершают с письменного согласия законных пред-ставителей. Они самостоятельно несут ответственность за причиненный вред. Законные представители в этом случае несут субсидиарную ответствен¬ность, если у совершеннолетнего нет достаточных средств для возмещения причиненного вреда. 8. Дееспособность - неотчуждаемое свойство гражданина, которое может быть ограничено только в установленных законом случаях. Ограничение де¬еспособности возможно в двух случаях: • при наличии достаточных оснований несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может быть лишен или ограничен в праве распоряжаться доходами, если ранее он не приобрел полной дееспособности путем снижения брачного возраста или эмансипации; • дееспособный гражданин может быть ограничен судом в дееспособнос¬ти, если он вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материаль¬ное положение. Такой гражданин самостоятельно совершает мелкие бытовые сделки и несет имущественную ответственность по своим обязательствам. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и рас¬поряжаться ими ограниченно дееспособный гражданин может только с согласия попечителя. При отпадении обстоятельств, послуживших основанием ограничения дееспособности гражданина, суд отменяет решение о признании его огра¬ниченно дееспособным.

17. Правосубъективность: понятие, состав, сравнительная характеристика по видам субъектов гражданских правоотношений.
Общественные отноше¬ния, урегулированные нормами гражданского права, существуют между людьми. В отношения могут вступать как отдельные граждане, так и коллективные образования, обладающие предусмотренными законом признаками. К числу таких образований относятся организации, име¬нуемые юридическими лицами, а также особые субъекты гражданского права - государства, национально-государственные и административ¬но-территориальные образования. Правовое регулирование предполагает наличие опреде¬ленных качеств у субъектов той или иной отрасли права, в теории права выработалась такая категория, как правосубъектность. Правосубъектность определяет, какими качествами должны обладать субъекты пра¬вового регулирования для того, чтобы иметь права и нести обязанности в соответствующей отрасли права. Представления о гражданской правосубъектности связываются с наличием у лиц таких качеств, как правоспособность и дееспособность. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, со¬провождают человека на протяжении всей его жизни: с момента рождения и до его смерти. Естественно, трудно представить новорож¬денного ребенка, например, заключающим договор, однако новорож¬денный ребенок уже может обладать определенным комплексом гражданских прав и обязанностей (наследовать завещанное ему иму¬щество, стать собственником и т.п.). Для правового регулирования экономического оборота необходимо придать отношениям достаточно устойчивый характер, чтобы они складывались бы из осознанных волевых действий сторон. Вместе с тем из отношений, регулируемых гражданским правом, не могут полностью выключаться граждане, не обладающие должным уровнем психического развития. Гражданская правосубъектность не может быть охарактеризована в отдельности в отношении граждан, юридических лиц и иных субъектов гражданского права. Это понятие должно охва¬тывать всех субъектов гражданского права, а не наделять каждого из субъектов собственной правосубъектностью. Юридические лица, госу¬дарства, национально-государственные и административно-территори¬альные образования обладают обеими возможностями в их неразрывном единстве, о гражданах, как видим, такого сказать нельзя. В качестве обобщающей категории граж¬данская правосубъектность означает единство право- и дееспособности. Обладания гражданской правосубъектностью для субъекта недоста¬точно, чтобы иметь конкретные субъективные гражданские права и нести обязанности. Правосубъектность является необходимой предпосылкой обладания субъективными правами, для возникновения которых необ¬ходим помимо этого юридический факт, влекущий на основе право¬субъектности возникновение конкретного субъективного права. Правосубъектность носит абстрактный характер, т. е. это обобщен¬ная возможность правообладания, которая не может быть представлена в виде набора или комплекса отдельных субъективных прав. Не следует представлять правосубъектность и как постоянно изменяющуюся, ди¬намичную категорию, зависящую от объема конкретных прав и обя¬занностей, которыми наделен гражданин. Гражданская правосубъектность - это признаваемая в равной мере за всеми лицами максимально полная, суммарно выраженная возможность правообла¬дания, абстрактный характер которой как раз и проявляется в ее обобщающей характеристике. Абстрактный характер правосубъектности не позволяет трактовать ее и как особое субъективное право — «право на право». Абстрактный характер правосубъектности, с одной стороны, и установление ее законом, с другой, предполагают независимость правосубъектности от воли и действий лиц. Ограничения правоспо¬собности или дееспособности могут осуществляться только в случаях и порядке, установленных законом. Действия самих граждан, на¬правленные на полный или частичный отказ от правосубъектности, и другие сделки, ограничивающие правоспособность и дееспособ¬ность гражданина, ничтожны (ст. 22 ГК). Правосубъектность тесно связана с признаками, индивидуализиру-ющими конкретного субъекта права. Индивидуализация субъектов может осуществляться различными признаками, тесно связанными с тем, идет ли речь о гражданах, юридических лицах или иных субъектах.

18. Понятие и виды дееспособности
Гр. дееспособность - это способность гражданина своими дей¬ствиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
От 6 до 14 лет - первый возрастной промежуток. В этом возрасте малолетние вправе совершать мелкие бытовые сделки Дееспособность возникает в полном объеме: • с наступлением совершеннолетия, то есть с достижением восемнадца¬тилетнего возраста; • с момента вступления в брак в случаях, когда это допустимо до дости¬жения совершеннолетия; • с момента объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, деес¬пособным, если он работает по трудовому договору или с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельно¬стью (эмансипация). Ограничение де¬еспособности возможно в двух случаях: • при наличии достаточных оснований несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может быть лишен или ограничен в праве распоряжаться доходами, если ранее он не приобрел полной дееспособности путем снижения брачного возраста или эмансипации; • дееспособный гражданин может быть ограничен судом в дееспособнос¬ти, если он вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материаль¬ное положение. Такой гражданин самостоятельно совершает мелкие бытовые сделки и несет имущественную ответственность по своим обязательствам. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и рас-поряжаться ими ограниченно дееспособный гражданин может только с согласия попечителя. При отпадении обстоятельств, послуживших основанием ограничения дееспособности гражданина, суд отменяет решение о признании его огра¬ниченно дееспособным.

19. Опека. Попечительство. Патронаж. Эмансипация.
Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опекуны и по¬печители являются законными представителями подопечных. Различия между опекой и попечительством: опека устанавливается над малолетними и над гражданами, признан¬ными судом недееспособными, а попечительство - над несовершенно¬летними, ограниченными судом в дееспособности; Опекуны совершают все необходимые сделки от имени подопечных и в их интересах, тогда как попечители лишь дают согласие на совершение подопечными сделок, которые те не вправе совершать самостоятельно. Органы опеки и попечительства назначают опекуна или попечителя с его согласия, а также осуществляют надзор за их действиями. Опекуном или попечителем может быть только совершеннолетнее дееспособное лицо, не лишенное родительских прав. Доходы подопечного, которыми он не вправе самостоятельно распоря¬жаться, расходуются опекуном или попечителем в интересах подопечного с предварительного согласия органа опеки и попечительства. Без такого согласия можно производить только необходимые для содержания подо¬печного расходы. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не могут со¬вершать с подопечным сделки, за исключением сделок, направленных исключительно к выгоде подопечного. При необходимости постоянного управления недвижимым или ценным имуществом подопечного орган опеки и попечительства заключает с выбранным им лицом договор доверитель¬ного управления имуществом подопечного. Прекращение опеки и попечительства происходит в случае:смерти подопечного или объявления его умершим; • признания судом гражданина дееспособным или отмены ограничений его дееспособности; • по достижении подопечным 14 лет опека над ним прекращается, а его опекун автоматически становится его попечителем; • попечительство над несовершеннолетним прекращается по достиже¬нии им 18 лет либо приобретении дееспособности путем снижения брач¬ного возраста или эмансипации. Значительную часть норм об опеке и попечительстве содержит СК РФ. Патронаж. По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, орган опеки и попечитель¬ства устанавливает над ним попечительство в форме патронажа. В этом слу¬чае распоряжение имуществом подопечного осуществляется попечителем (помощником) только на основании до заключаемого с подопечным дого-вора. Установление патронажа не ведет к ограничению дееспособности по¬допечного.Эмансипация. Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия родителей, усыновителя или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органов опеки и попечительства.

20. Место жительства граждан: понятие, юридическое значение.
Местом жительства (п.1 ст.20) признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Это может быть жилой дом, квартира, служебное помещение, специализированные дома (общежития, гостиница, приют), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма, аренды либо на иных основаниях предусмотренных законом. МЖ должно быть определено с достаточной точностью (населенный пункт, улица, номер дома и квартиры). Постоянное проживание означает, что в силу создавшихся условий гражданин обосновался в данном месте. Преимущественное проживание означает место, где гражданин проживает больше, чем в других местах (геологи, моряки, строители). Ст.27 КРФ провозглашает принцип свободы выбора места жительства, но вместе с тем закон (ст.8 ФЗ от 25.06.93 г. «О праве граждан РФ на свободу передвижения, ВМПиЖ в пределах РФ») устанавливает ограничение этого права. Оно может быть ограничено: в погранполосе, в закрытых военных городках, в ЗАТО, в зонах экологических бедствий и т.п. Согласно законам граждане РФ обязаны зарегистрироваться по месту пребывания и по МЖ. Местом жительства несовершеннолетних до 14 лет, признается место жительства их родителей, усыновителей или попечителей (одного из родителей, с которым несовершеннолетний проживает). Местом жительства недееспособных граждан, находящихся под опекой, считается место жительства их опекунов. Правовое значение: Точное определение МЖ имеет существенное значение для охраны ГП и интересов граждан, обеспечения устойчивости ГПО, а также государственных интересов. Необходимость знать точное МЖ гражданина возникает при решении вопросов правового характера: где должно быть исполнено обязательство, место открытия наследства, в адрес постоянного МЖ высылаются официальные вызовы и извещения.

21. Безвестное отсутствие. Объявление гражданина умершим.
Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умер¬шим возможно только при наличии следующей совокупности юридических фактов:длительное отсутствие гражданина в месте его постоянного жительства;отсутствие сведений о его местонахождении и невозможности их полу-чения;истечение установленных сроков со дня получения последних известий о месте нахождения гражданина.Гражданин может быть по заявлению заинтересованного лица признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.При необходимости постоянного управления имуществом безвестно от¬сутствующего орган опеки и попечительства заключает с выбранным им лицом договор доверительного управления этим имуществом. Из имуще¬ства безвестно отсутствующего выдается содержание лицам, которых он обязан содержать, а также погашается задолженность по другим обязатель¬ствам безвестно отсутствующего.Суд отменяет решение о признании гражданина безвестно отсутствую¬щим в случае его явки или получения сведении о месте его нахождения. На основании такого судебного решения отменяется и доверительное управ¬ление имуществом гражданина.Гражданин может быть объявлен судом умершим, если:• в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет;• в месте его жительства нет сведении о нем в течение шести месяцев после его исчезновения при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его смерть от определенного несчаст¬ного случая (в этом случае днем смерти гражданина может быть при¬знан не день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а день его предполагаемой гибели);• в течение двух лет после окончания военных действий нет сведений о месте пребывания лица, пропавшего при их проведении. Объявление гражданина умершим ведет к возникновению тех же право¬вых последствий, что я реальная смерть: открытию наследства; прекращению обязательств личного характера; прекращению брака с лицом, объявленным умершим; возникновению у иждивенцев права на получение пенсии и пособии по случаю потери кормильца. Суд отменяет решение об объявлении гражданина умершим в случае его явки или обнаружения места его пребывания. В этом случае гражданин вправе потребовать от любого лица возвратить сохранившееся имущество, пере¬шедшее к этому лицу безвозмездно (за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя). Лицо, к которому имущество перешло на безвозмездном основании, обязано возвратить все перешедшее имущество (а при невозможности воз¬врата в натуре возместить его стоимость) только в том случае, если оно знало, что лицо, объявленное умершим, находится в живых.

22. Понятие и виды юридических лиц.
Ю/л признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Ю/л должны иметь самостоятельный баланс или смету. Организационное единство ю/л предполагает, что оно действует в гражданских правоотношениях как единое целое. Наличие обособленного имущества означает, что ю/л принадлежит одно из вещных прав: право собственности, право хозяйственного ведения или право оперативного управления. Самостоятельная имущественная ответственность предполагает, то кредиторы могут обращаться с требованиями, вытекающими из обязательств ю/л, только к нему самому, взыскания по этим требованиям могут быть обращены лишь на его обособленное имущество. Выступление в гражданском обороте от своего имени включает в себя возможность ю/л от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. По целям деятельности юридические лица делятся на: коммерческие некоммерческие (ст. 50 ГК).
Различия между ними: • основная цель коммерческих организаций - извлечение прибыли, тогда как некоммерческие могут заниматься предпринимательской деятельно¬стью лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует им; • прибыль коммерческих организаций делится между их участниками, а прибыль некоммерческих организаций идет на достижение тех целей, для исполнения которых они созданы; • коммерческие организации обладают общей правоспособностью, а не¬коммерческие - специальной, • коммерческие организации могут создаваться только в форме хозяйствен¬ных товариществ и обществ, производственных кооперативов, госу-дарственных и муниципальных унитарных предприятий; а некоммерчес¬кие - в формах, предусмотренных ГК Российской Федерации и другими законами. В зависимости от характера прав учредителей (участников) юридического лица на его имущество юридические лица делятся на те, в отношении кото-рых их учредители (участники) имеют: вещные права (унитарные предприятия и учреждения); обязательственные права (хозяйственные товарищества и общества, ко¬оперативы); не имеют никаких прав (фонды, общественные объединения). По субъектному составу учредителей юридические лица делятся на: корпорации, создаваемые несколькими лицами и имеющие членство; учреждения - организации, не имеющие членства.

23. Возникновение и прекращение юридических лиц.
Возникновение юридического лица состоит из двух стадий: создание юридического лица (в узком смысле слова);государственная регистрация юридического лица, с момента которой юридическое лицо считается созданным.Наиболее распространен явочно-нормативный порядок создания юриди¬ческих лиц: юридическое лицо создается по инициативе учредителей, а компетентный государственный орган при регистрации проверяет только соблюдение установленного порядка представления документов и их соот-ветствие закону.2. Основания прекращения юридических лиц:• добровольные, то есть прекращение по решению органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами (в опреде-ленных случаях с разрешения компетентного государственного органа);• распорядительные:- по решению учредителей (участников) юридического лица; - по решению компетентного государственного органа; - по решению суда. 3. Виды прекращения юридического лица: реорганизация - прекращение юридического лица с переходом его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другому юридическому лицу (ранее существовавшему или вновь созданному); ликвидация - полное прекращение юридического лица без перехода к кому-либо его прав и обязанностей. Юридическое лицо считается прекращенным с момента государствен¬ной регистрации его реорганизации или ликвидации. Этому предшествует длительный подготовительный период, который обязательно включает учет имущества юридического лица, уведомление кредиторов и удовлетворение их интересов.4. Виды ликвидации юридического лица: с распределением оставшегося имущества между учредителями (участни¬ками) юридического лица (ликвидация хозяйственных обществ и това¬риществ, кооперативов);с передачей оставшегося имущества собственнику (унитарные предприя¬тия и финансируемые собственником учреждения);с передачей оставшегося имущества на цели, определенные в учредитель¬ных документах юридического лица (общественные и религиозные объе¬динения, фонды). 5. Виды реорганизации юридических лиц: • слияние - возникновение вместо нескольких старых юридических лиц одного нового; • присоединение - вливание одного юридического лица в другое;• разделение - возникновение вместо одного старого юридического лица нескольких новых; • выделение - выделение из юридического лица нового юридического лица без прекращения старого; • преобразование - изменение организационно-правовой формы юриди¬ческого лица. 6. Гарантии прав кредиторов при прекращении юридического лица: обязательное уведомление кредиторов; право кредиторов требовать прекращения или досрочного исполнения обязательств с возмещением вызванных этим убытков;солидарная ответственность вновь образованных юридических лиц по обязательствам реорганизованного юридического лица, если раздели¬тельный баланс не дает возможности определить правопреемника. 7. Если юридическое лицо не в состоянии удовлетворить требования всех кредиторов, то оно может быть объявлено банкротом, что влечет его лик¬видацию. Решение о признании банкротом может быть принято судом или самим юридическим лицом совместно с его кредиторами.Банкротом может быть объявлена любая коммерческая организация (кро¬ме казенного предприятия), а также потребительский кооператив и благо¬творительный или иной фонд (ст. 65 ГК). Отношения, связанные с банк¬ротством юридического лица, урегулированы Законом Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)" от 8 января 1998 года № 6-ФЗ (с изм. на б июня 2000 года). К неисправному должнику могут быть применены следующие меры:• реорганизационные (направленные на оздоровление предприятия) про¬цедуры:- внешнее управление, осуществляемое арбитражным управляющим, ко¬торый назначается арбитражным судом;- санация, то есть оказание предприятию финансовой помощи его соб¬ственником, кредиторами или иными лицами; • мировое соглашение; • ликвидационные процедуры. Особенности ликвидации юридического лица по причине банкротства: невозможность полного удовлетворения требований всех кредиторов бан¬крота ;установленная очередность удовлетворения требований кредиторов бан¬крота (см. ст. 46 ГК); пропорциональное удовлетворение требований кредиторов одной оче¬реди.

24. Классификация юридических лиц.
По целям деятельности юридические лица делятся на: коммерческие некоммерческие (ст. 50 ГК).
Различия между ними: • основная цель коммерческих организаций - извлечение прибыли, тогда как некоммерческие могут заниматься предпринимательской деятельно¬стью лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует им;• прибыль коммерческих организаций делится между их участниками, а прибыль некоммерческих организаций идет на достижение тех целей, для исполнения которых они созданы;• коммерческие организации обладают общей правоспособностью, а не¬коммерческие - специальной,• коммерческие организации могут создаваться только в форме хозяйствен¬ных товариществ и обществ, производственных кооперативов, госу-дарственных и муниципальных унитарных предприятий; а некоммерчес¬кие - в формах, предусмотренных ГК Российской Федерации и другими законами. В зависимости от характера прав учредителей (участников) юридического лица на его имущество юридические лица делятся на те, в отношении кото-рых их учредители (участники) имеют: вещные права (унитарные предприятия и учреждения); обязательственные права (хозяйственные товарищества и общества, ко¬оперативы); не имеют никаких прав (фонды, общественные объединения). По субъектному составу учредителей юридические лица делятся на: корпорации, создаваемые несколькими лицами и имеющие членство; учреждения - организации, не имеющие членства.

25. Хозяйственные товарищества и общества: понятие, сравнительная характеристика.
Хозяйственные общества и товарищества - наиболее распространенные виды коммерческих организации, образуемые для систематического заня¬тия предпринимательской деятельностью. Товарищество - это объединение лиц, а общество - объединение капита¬лов. Этим обусловлены следующие различия между ними: • участники товарищества должны непосредственно (лично) участвовать в деятельности товарищества, тогда как в обществе достаточно просто участвовать капиталом.Участниками товарищества могут быть только юридические лица и ин¬дивидуальные предприниматели, тогда как участниками общества могут быть любые субъекты гражданского права;• действия полных товарищей являются действиями самого товарище¬ства, тогда как права и обязанности для общества приобретаются дей¬ствиями его органов;• одно и то же лицо одновременно может участвовать только в одном товариществе, но может быть участником неограниченного числа об¬ществ;• товарищество характеризуется полной имущественной ответственнос¬тью товарищей своим личным имуществом по обязательствам товари¬щества (в субсидиарном порядке), тогда как участники общества ника¬кой имущественной ответственности не несут (кроме общества с дополнительной ответственностью), так как их вклады - собственность общества, следовательно, они несут только риск убытков в размере этих вкладов;• для общества установлен минимальный размер уставного капитала, тогда как в отношении товариществ такой нормы нет. Хозяйственные товарищества Полное товарищество - товарищество, участники которого (полные то¬варищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимают-ся предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом (п.1 ст. 69 ГК). Полное товарищество ликвидируется, если в нем остается только один участник. Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - товарищество, в котором наряду с полными товарищами (на которых распространяются нормы ГК о полном товариществе) участвуют вкладчики (коммандитисты), кото¬рые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в преде¬лах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 82 ГК). Вкладчики не участвуют в управлении товариществом. В случае выхода из товарищества всех коммандитистов оно ликвидиру¬ется либо преобразуется в полное товарищество. Коммандитное товарище¬ство сохраняется, если в нем участвует хотя бы один полный товарищ и один вкладчик.Хозяйственные обществаООО - упрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли, размеры которых определены учредительными документами. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риски убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов (п. 1 ст. 87 ГК).Специальным законом должно быть установлено максимально возмож¬ное число участников общества и минимальный размер его уставного ка¬питала, в случае недостижения которого общество подлежит ликвидации.Высшим органом общества является собрание его участников, а текущее управление осуществляется выборным исполнительным органом. Общество с ограниченной ответственностью вправе по единогласному решению всех его участников преобразоваться в акционерное общество или производ¬ственный кооператив. ОДО - учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого поделен на Доли определенных учредительными документами размеров. Участники та¬кого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обя¬зательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества. К обществу с дополнительной ответственностью применяются нормы ГК об обществах с ограниченной ответственностью (ст. 95 ГК). АО - общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; акционеры не отвечают по его обязатель¬ствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пре¬делах стоимости принадлежащих им акций (п. 1 ст. 96 ГК). Акции удостоверяют долю акционера в уставном капитале. Простые ак¬ции дают право на участие в управлении обществом. Привилегированные акции не дают права на участие в управлении обществом, но предоставля¬ют право на преимущественное получение дивидендов в твердо установ¬ленном размере, а также на преимущественное получение части имуще¬ства АО, оставшегося после ликвидации общества. Высшим органом акционерного общества является общее собрание ак¬ционеров. Текущее управление осуществляется избираемым исполнительным органом. В обществе с числом акционеров больше 50 обязательно создание наблюдательного совета (совета директоров). Акционерное общество может быть по решению общего собрания акционеров преобразовано в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. Различия между ОАО и ЗАО акционерными обществами: закрытое общество не может производить открытую эмиссию акций; в закрытом обществе у акционеров существует преимущественное пра¬во покупки акций общества; число акционеров закрытого общества не может быть больше 50; минимальный размер уставного капитала открытого акционерного об¬щества - 1000 минимальных размеров оплаты труда, а закрытого - 100; открытое акционерное общество обязано публиковать для всеобщего обозрения свой годовой отчет. Любое акционерное общество обязано вести реестр акционеров. Акционерное общество ликвидируется, если на конец финансового года стоимость чистых активов общества становится меньше установленного ми¬нимального размера уставного капитала.
Дочерние и зависимые общества не являются отдельной организаци¬онно-правовой формой юр. лиц.

26. Унитарные предприятия.
Унитарные предприятия - коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество (п. 1ст. 113ГК).
Унитарные предприятия могут учреждаться только Российской Феде¬рацией, субъектами федерации или муниципальными органами, которые являются собственниками закрепленного за унитарными предприятиями имущества.
Унитарные предприятия обладают специальной правоспособностью.
Выделяют предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные пред¬приятия). Различия между ними следующие:
• казенное предприятие может быть создано только Российской Федера¬цией;
• субсидиарную ответственность по долгам казенного предприятия несет Российская Федерация;
• казенное предприятие не может быть признано банкротом;
• казенное предприятие вправе самостоятельно распоряжаться только про¬изведенной продукцией (если иное не установлено законом или ины¬ми правовыми актами);
• собственник закрепленного за казенным предприятием имущества в праве изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по на¬значению имущество.
Собственник закрепленного за унитарным предприятием имущества вправе:
• создавать, ликвидировать предприятие;
• определять цели деятельности и утверждать устав предприятия;
• назначать органы управления предприятия;
• получать установленную часть доходов предприятием.

27. Филиалы, дочерние предприятия юридического лица.
Филиалы и представительства – это территориально обособленные подразделения юридических лиц, предназначенные для расширения сферы действия создавших их организация. Филиалы и представительства располагаются вне места нахождения ю.л. Представительства и филиалы выполняют различные функции. Представительства выступают в гражданском обороте от имени создавшего их юридического лица, т.е. предоставляют их интересы и обеспечивают их защиту. Предмет деятельности филиалов гораздо шире: они и представляют интересы, и выполняют основные функции ю.л. Так, представительство может заключать договоры, контролировать их исполнение, заниматься рекламой своей организации. Но вести производственную или иную хозяйственную деятельность, осуществляемую ю.л., вправе только его филиал. Представительства и филиалы не могут иметь прав ю.л. и, следовательно, выступать в обороте от своего имени. Их руководители действуют от имени ю.л. на основании доверенности. Наличие у организации представительств или филиалов влияет на содержание ее учредительных документов, поскольку в них должны быть поименованы все филиалы и представительства. Сами же эти обособленные подразделения действуют на основе утверждаемых ю.л. положений. Хозяйственное общество признается дочерним (ст.105), если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Отношения ОО и дочернего характеризуются тем, что первое из них имеет возможность определять решения, принимаемые вторым, и таким образом влиять на его деятельность. В качестве основного может выступать любое хозяйственное общество (акционерное, общество с ограниченной ответственностью), а также товарищество - полное и на вере. Дочерними могут быть хозяйственные общества различных видов. Отношения по схеме «основное-дочернее» складываются ввиду: а) преобладающего участия ОО в УК дочернего. Минимальный размер такого участия законом не определен (как правило, 25-50 %, а иногда в АО с большим числом акционеров 5-10%); б) договора, заключенного между обществами и дающего право одному из них определять решения, принимаемые другим; в) других обстоятельств, позволяющих влиять на принятие соответствующих решений. ДО не несет ответственности по долгам основного. В то же время ОО, имеющее право давать дочернему обязательные указания, может привлекаться к ответственности по его обязательствам: к солидарной с ДО - по сделкам, заключенным во исполнение таких указаний; к субсидиарной - в случае Н (Б) ДО, наступившей по вине основного. Кроме того, участники (акционеры) ДО вправе требовать возмещения ОО убытков, причиненных дочернему по его вине, если иное не установлено законами о хозяйственных обществах. Закон об АО не делает изъятий из этой нормы. Требования о возмещении убытков могут заявляться акционерами путем предъявления соответствующих судебных исков в интересах общества. Хозяйственное общество признается зависимым (ст.106), если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более 20 % голосующих акций акционерного общества или 20 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. Общество признается зависимым, если другое - преобладающее владеет более чем 20% его голосующих акций. ПО не располагает теми правами, которые имеет основное по отношению к дочернему, а поэтому не несет какой-либо ответственности по долгам (обязательствам) зависимого. Его возможности определяются тем, что оно, являясь владельцем значительного пакета акций и обладая соответствующим числом голосов, может влиять на принятие решений ЗО, но не вправе давать ему обязательные указания. Если такое право возникает в силу других оснований, например, в связи с заключенным между обществами договором, то отношения между ними будут строиться по схеме «основное–дочернее». Приобретение одним обществом крупного пакета акций другого (свыше 20%) привлекает внимание с точки зрения контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. Закон о конкуренции устанавливает, что приобретение акций в таком количестве допускается с предварительного согласия антимонопольного органа (ст. 18). Общество, которое приобрело более 20% голосующих акций АО, обязано незамедлительно опубликовать об этом сведения в порядке, определенном ФКЦБ и федеральным антимонопольным органом. Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в УК друг друга и число голосов, которыми одно из таких обществ может пользоваться на общем собрании участников или акционеров другого общества, определяются законом.

28. Кооперативы.
Производственный кооператив (артель) - добровольное объединение граж¬дан по принципу членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов. Под¬робная регламентация статуса производственных кооперативов содержится в Федеральных законах "О производственных кооперативах" от 8 мая 1996 года и "О сельскохозяйственной кооперации" от 8 декабря 1995 года (с изм. на 18 февраля 1999 года). При управлении кооперативом каждый член имеет один голос, вне зависимости от размера паевого взноса. Прибыль и оставшееся после ликвидации кооператива имущество делится между участниками обычно в за¬висимости от трудового участия. Члены кооператива несут дополнительную ответственность по долгам кооператива. Возможно участие в производственном кооперативе только капиталом (без трудового участия). Однако такое участие не может быть более 25% паевого фонда кооператива. Члены производственного кооператива имеют право преимущественной покупки пая в имуществе кооператива. Высший орган кооператива - общее собрание членов, орган текущего управления - правление и (или) председатель. В кооперативах с числом членов больше 50 создается наблюдательный совет. Производственный кооператив может быть преобразован по единоглас¬ному решению его членов в хозяйственное товарищество или общество.

29. Некоммерческие организации: понятие и виды.
В Гражданском кодексе регламентируется статус не всех некоммерчес¬ких организаций, так как организационно-правовые формы некоммерчес¬ких организаций могут устанавливаться и другими законами.1. Потребительский кооператив - добровольное объединение граждан и юри¬дических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 116 ГК). В случае образова¬ния у кооператива убытков, его члены обязаны их покрыть путем допол¬нительных взносов. Члены кооператива несут дополнительную ответствен¬ность по долгам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.2. Фонд - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежден¬ная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.3. Учреждение - организация, созданная собственником для осуществле¬ния управленческих, социально-культурных или иных функций неком¬мерческого характера и финансируемая им полностью или частично. Уч¬реждение обладает закрепленным за ним имуществом на праве оперативного управления. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соот¬ветствующего имущества.4. Общественные и религиозные организации (объединения) - доброволь¬ные объединения граждан, в установленном законом порядке объединив¬шихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.5. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) - некоммерческие организации, создаваемые юридическими лицами для координации их де¬ятельности. Коммерческие и некоммерческие организации не могут совме¬стно друг с другом создавать ассоциации или союзы.

30. Государство как субъект гражданско-правовых отношений.
Государственные и муниципальные образования участвуют в гражданс¬ких правоотношениях наравне с другими субъектами гражданского права. Особенности участия Российской Федерации, субъектов федерации, му¬ниципальных образований в гражданском обороте:• они не используют свои публично-властные полномочия;• к отношениям с их участием применяются нормы, относящиеся к юри¬дическим лицам, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов;• от имени данных субъектов права и обязанности приобретают их орга¬ны либо специально уполномоченные на то граждане и юридические лица;• указанные субъекты участвуют в таких специфичных гражданско-правовых отношениях, как изъятие в доход Российской Федерации всего полученного по некоторым недействительным сделкам, принудитель¬ным сделкам, от принудительного выкупа памятников истории и куль¬туры, от приватизации;• по своим обязательствам они отвечают всем своим имуществом, кроме имущества, закрепленного за унитарными предприятиями или изъято¬го из оборота;• указанные субъекты несут субсидиарную ответственность по обязатель¬ствам казенных предприятий, финансируемых ими учреждений и в иных случаях, предусмотренных законом;• по общему правилу указанные субъекты не несут ответственности по обязательствам друг друга;• они несут ответственность за незаконные действия их органов и долж¬ностных лиц.В имуществе Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований выделяют казну, то есть имущество, не рас¬пределенное между государственными и муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями.

31. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
Объекты гражданских прав - это то, по поводу чего возникают и на что направлены гражданские права и обязанности.Различают следующие виды объектов гражданских прав:вещи, включая деньги и ценные бумаги;иное имущество, в том числе имущественные права;работы и услуги;информация;результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключитель¬ные права на них (интеллектуальная собственность);нематериальные блага (ст. 128 ГК).В зависимости от оборотоспособности объекты гражданских прав делят¬ся на: объекты, клятые из оборота, отчуждение которых не допускается. Та¬кие объекты должны быть прямо указаны в законе (например, ядерное оружие);объекты, ограниченные в обороте, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обо¬роте допускается по специальному разрешению (например, огне¬стрельное оружие). Такие объекты определяются в порядке, установ¬ленном законом; свободно обращаемые объекты, которые могут свободно отчуждаться в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом.

32. Вещи как объекты гражданских правоотношений.
Вещи - это материальные объекты окружающего мира, по поводу кото¬рых возникают гражданские права и обязанности. Классификация вещей:
• недвижимые вещи: земельные участки, участки недр, обособленные вод¬ные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению невозможно, а также иное имущество, отнесенное зако¬ном к недвижимости (например, морские и воздушные суда, суда внут¬реннего плавания, космические объекты); права на недвижимое иму¬щество, ограничения этих прав, их переход, а в определенных случаях и сделки с таким имуществом подлежат государственной регистрации. Условия, порядок и органы, осуществляющие регистрацию, определе¬ны Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недви¬жимое имущество и сделок с ним" от 17 июня 1997 года. Особый вид недвижимости - предприятие, то есть имущественный ком¬плекс, используемый для осуществления предпринимательской деятель¬ности. В состав предприятия входят не только вещи, но и обязательствен¬ные права, долги, права на средства индивидуализации юридического лица, его продукцию и иные исключительные права; движимое имущество, то есть вещи, не отнесенные законом к разряду недвижимости:делимые вещи; неделимые вещи, раздел которых невозможен без изменения их назна¬чения (например, произведения искусства);простые вещи; сложные вещи, состоящие из разнородных предметов, образующих еди¬ное целое, предполагающее его использование по единому назначению (например, автомобиль);главная вещь; принадлежность, которая предназначена для обслуживания главной вещи и следует ее судьбе (например, весла от лодки);индивидуально-определенная вещь, характеризуемая индивидуальными признаками, позволяющими выделить ее из ряда других;вещи, определяемые родовыми признаками: весом, числом, мерой;потребляемые вещи, которые уничтожаются в процессе их одноразово¬го использования (топливо, продукты питания и пр.);непотребляемые вещи, которые не уничтожаются в процессе их одно¬разового использования (станки, автомобили и т. п.). Особо выделяются плоды, продукция и доходы от имущества, которые по общему правилу принадлежат лицу, использующему имущество на за¬конном основании. Специфический вид вешен - деньги, которые являются законным пла¬тежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости. В Российской Федерации таким средством является рубль. Случаи, порядок и условия обращения в Российской Федерации иностранной валюты уста¬навливаются Законом Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9 октября 1992 года (с изм. на 5 июля 1999 гола).

33. Имущественный комплекс как объект гражданского правоотношения
Термин «имущество», которым нередко обоз¬начается объект правоотношения, употребляется в гражданском праве в различных значениях. Так, чаще всего под имуществом понимаются отдельные вещи или их совокупность (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 46 ГК). Далее, понятием «имущество» могут охватываться вещи, деньги и ценные бумаги (ч. 1 ст. 302, ч. 1 ст. 307 ГК). В ряде случаев имуществом называются не только перечисленные выше объекты, но и имущест¬венные права (ст. 18, ч. 1 ст. 56 ГК). Наконец, понятие «имущество» может обозначать всю совокупность наличных вещей, денег, ценных бумаг, имущественных прав, а также обязанностей субъекта (ч. 2 ст. 63 ГК). В связи с этим при применении соответствующих норм требуется всякий раз уяснять значение термина «имущество».

34. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможяы только при его предъявле¬нии (ст. 142 ГК). Все ценные бумаги, за исключением выпушенных в бездокументарной форме, являются с точки зрения гражданского права особой группой вещей. Признаки ценных бумаг:• тесная связь бумаги и воплощенного в ней права. Ценная бумага - вещь и на нее есть право собственности; а право, вытекающее из ценой бума¬ги, имеет обязательственный или корпоративный характер. Обычно право следует судьбе самой ценной бумаги, следовательно, тот, кто обладает правом собственности на бумагу, тот обладает и вытекающим из нее обязательственным или корпоративным правом;• литеральность. Ценная бумага должна быть письменно оформлена (это право не распространяется на бездокументарные ценные бумаги);• строго формальный характер. Ценная бумага должна содержать опреде¬ленные формальные реквизиты, отсутствие которых или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее ничтожность (п.2ст. 144 ГК);"• легитимация (обозначение) субъекта права, вытекающего из ценной бумаги, то есть ценная бумага должна содержать определенное указа¬ние на лицо, уполномоченное получить по ней исполнение;• необходимость предъявления ценной бумаги обязательному лицу для ре¬ализации удостоверенного ею права;• абстрактный характер. Право, вытекающее из ценной бумаги, не за¬висит от причины его возникновения, поэтому даже недействитель-ность сделки, по которой выдана ценная бумага, не влечет недействи¬тельность самой ценной бумаги;• автономность выраженного в ценной бумаге права - оно не зависит от права предыдущего владельца и переходит к приобретателю ценной бумаги таким, как оно в ней обозначено. Против держателя ценной бумаги не могут быть выдвинуты возражения, основанные на отноше¬ниях с предыдущим ее владельцем.Виды ценных бумаг могут устанавливаться только федеральными зако¬нами (см., например. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 года, с изм. на 31 декабря 1999 года). 3. Классификация ценных бумаг по способу легитимации субъекта права, вытекающего из ценной бумаги:• предъявительские ценные бумаги - требовать реализации права по та¬кой ценной бумаге может любой ее держатель. Переход заключенного в ценной бумаге на предъявителя права осуществляется путем простой передачи бумаги;• именные ценные бумаги - обладателем заключенного в такой ценной бумаге права является указанное в ней лицо. Именные ценные бумаги передаются путем уступки права требования (цессии). В этом случае от-чуждатель отвечает за недействительность права, но не за неисполне¬ние должником своей обязанности. В определенных случаях требуется также внесение соответствующей записи в специальный реестр (напри¬мер, реестр акционеров акционерного общества);• ордерные ценные бумаги, право по которым принадлежит названному в них лицу. Такое лицо может само осуществить это право или назна¬чить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо;право по ордерной ценной бумаге передается путем совершения на этой бумаге передаточной надписи - индоссамента. Индоссант (лицо, совершившее индоссамент) несет ответственность не только за суще¬ствование права, но и за его осуществление. Виды индоссаментов: - ордерный, в котором указывается имя индоссата (лица, которому пере¬дается право);- бланковый - без указания имени индоссата, который может либо впи¬сать свое имя, либо передать ценную бумагу путем простой передачи (то есть бумага становится предъявительской);- препоручительный - индоссат не становится обладателем права, а выс¬тупает в качестве представителя индоссанта и действует от его имени и в его интересах.Отдельные виды ценных бумаг Акция - ценная бумага, удостоверяющая право акционера на участие в управлении акционерным обществом (за исключением привилегирован¬ных акций), на получение части прибыли общества (дивиденда) и соот¬ветствующей части имущества, оставшегося после ликвидации общества.Правом выпускать акции обладают только акционерные общества. Ак¬ции могут эмитироваться как в документарной, так и бездокументарной форме. Закон "Об акционерных обществах" разрешает выпуск только имен¬ных акций.Наряду с простыми существуют привилегированные акции, которые не дают их владельцу права на участие в управлении обществом, однако пре¬доставляют возможность преимущественного перед другими акционерами получения фиксированного дивиденда и части имущества, оставшегося после ликвидации общества.Облигация - ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на по¬лучение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквива¬лента, а также фиксированного в ней процента от номинальной стоимос¬ти, либо иные имущественные права (ст. 816 ГК).Облигации могут быть:именными или предъявительскими; государственными или негосударственными ;краткосрочными или долгосрочными. 3. Вексель удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векселеда¬теля либо иного указанного в качестве плательщика лица выплатить вексе¬ледержателю по наступлении определенного срока обусловленную сумму денег. Виды векселей: простои вексель, удостоверяющий обязательства самого векселедателя; переводной вексель (тратта), по которому плательщиком выступает не векселедатель, а третье лицо. Обязательство третьего лица возникает с момента совершения акцепта векселя (отметки на векселе о согласии уплатить, подписанном этим лицом). Обращение векселей, а также предъявляемые к ним требования регулиру¬ются Законом РФ "О переводном и простом векселе" от 11 марта 1997 года. Вексель - строго формальный документ, и отсутствие хотя бы одного обязательного реквизита, указанного в п. 1 Положения, влечет недействи¬тельность векселя (п. 2 ст. 144 ГК). Вексель может быть как именным, так и предъявительским или ордерным. Платеж по векселю может быть обеспечен полностью или частично посредством вексельного поручительства (аваля). Чек - ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произве¬сти платеж указанной в нем суммы чекодержателю. В качестве плательщика может быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков. Обращение чеков регу-лируется § 5 главы 46 ГК Российской Федерации. Чек также является строго формальным документом, и несоблюдение любого из указанных в ст. 878 ГК реквизитов лишает его силы чека. Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение ко¬торого он выдан, следовательно, например, в случае отказа банка опла¬тить чек чекодержатель не лишается права требовать уплаты долга от чеко¬дателя. Чек может быть именным, ордерным или предъявительским. Именной чек не может быть передан другому лицу. Существуют расчетные чеки, оплата по которым производится только в безналичной форме. Коносамент - товарораспорядительный документ, оформляющий дого¬вор морской перевозки груза и удостоверяющий право его держателя полу¬чить у морского перевозчика указанный в коносаменте груз и распоря¬жаться им. Статьи 142-148 Кодекса торгового мореплавания определяют порядок выдачи коносамента, сведения, которые содержатся в этом доку¬менте, виды коносаментов. Существуют и другие виды ценных бумаг: депозитные и сберегательные сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя и др.

35. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Основаниями возникновения, изменения или прекращения гражданс¬ких правоотношении служат юридические факты - явления реальной дей¬ствительности, с которыми нормы права связывают возникновение, изме¬нение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Существуют следующие виды юридических фактов:
• договоры и иные сделки;
• акты государственных органов и органов местного самоуправления (на¬пример, ордер на жилое помещение);
• судебные решения;
• основанные на законе способы приобретения имущества;
• создание результатов интеллектуальной деятельности (произведений науки, искусства, изобретений и т. п.);
• причинение вреда;
• неосновательное обогащение;
• события, с которыми закон или иной правовой акт связывает возникно¬вение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей;
• иные действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предус¬мотрены законом или иными правовыми актами, но в силу общих на¬чал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (ст. 8 ГК Российской Федерации).
Классификация юридических фактов.
В зависимости от влияния воли людей на течение юридических фактов выделяют события и действия.
1. События - это явления окружающего мира, которые протекают незави¬симо от воли людей.
События бывают абсолютные, когда не только их течение, но и воз¬никновение не зависит от воли людей (например, различные природные явления: землетрясения, ураганы и т. д.), и относительные, возникнове-ние которых обусловлено волевой деятельностью людей (например, по¬жар, возникший вследствие умышленного поджога).
2. Действия - это явления окружающего мира, возникающие и протекаю¬щие по воле людей.
В зависимости от того, соответствуют ли действия нормам права, их подразделяют на правомерные (например, законное приобретение имуще¬ства) и неправомерные (например, причинение вреда или неосновательное обогащение).
Правомерные действия делятся на юридические акты и юридические по¬ступки.
Юридические поступки влекут за собой возникновение гражданских прав и обязанностей независимо от воли лиц, их совершивших (например, со¬здание произведения искусства автоматически влечет возникновение у ав¬тора набора авторских прав).
Совершение юридических актов, напротив, непосредственно преследу¬ет целью возникновение гражданских прав. При совершении юридических актов отдельно выделяют сделки как наиболее распространенный в граж¬данском праве вид юридических актов.

36. Понятие и виды сделок.
Сделки - это действия граждан и юридических лиц, направленные на уста¬новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Основные черты сделок следующие: сделка - это правомерное действие; сделка - волевое действие, то есть направленное на достижение опреде¬ленной правовой цели. Внешнее выражение воли в форме, доступной восприятию, называет¬ся волеизъявлением.
Воля может быть выражена устно, письменно, с помощью конклюден-тных действий (компостирование абонементного талона для оплаты проез¬да в общественном транспорте), при помощи молчания (например, про¬дление договора аренды при продолжении пользования арендованным имуществом арендатором по истечении срока договора, если нет возраже¬ний арендодателя); сделка всегда направлена на достижение правовой цели в виде возникно¬вения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. Типичная для данного вида сделок правовая цель называется основанием сделки (например, основанием договора купли-продажи всегда является переход за плату права собственности на имущество к другому лицу). От основания сделки следует отличать ее правовой результат - те пра¬вовые последствия, которые реально наступили в результате совершения сделки. Для действительных сделок характерно совпадение основания и правового результата сделки. Виды сделок 1. В зависимости от числа сторон сделки выделяют односторонние (завещание,, двусторонние (договор аренды, займа и т. д.) и многосторонние сделки (напри¬мер, договор о совместной деятельности между тремя лицами). Число сторон сделки нельзя путать с множественностью лиц, выступающих на одной сторо¬не, когда, например, несколько сособственников продают общее имущество, являясь одной стороной (продавцом) по договору купли-продажи. 2. По степени связанности сделок с их основаниями они делятся на каузаль¬ные и абстрактные. Незаконность или недостижимость правовой цели кау¬зальной сделки влечет ее недействительность. Абстрактные сделки оторваны от их оснований (например, вексель, действительность которого не зависит от действительности сделки, при совершении которой он выдан). 3. В зависимости от того, соответствует ли обязанности одной из сторон встречная обязанность другой стороны, сделки делятся на возмездные и без¬возмездные. 4. Если для заключения сделки достаточно лишь соглашения сторон, то это - коисенсуальная сделка. Если же требуется еще и передача имущества, являющегося предметом сделки, то это - реальная сделка (договор займа, дарения и т. д.). 5. Часто в сделках возникновение у сторон прав и обязанностей связывает¬ся с наступлением какого-либо факта, о котором неизвестно, наступит он или нет, это - условные сделки.

37. Условия действительности сделки
Действительность сделки означает ее соответствие правовым требовани¬ям и как следствие - возможность породить именно те правовые послед¬ствия, к которым стремились стороны при ее совершении. Условия действительности сделок делятся на 4 группы: - наличие надлежащего субъектного состава сделки; - соответствие волеизъявления действительной воле сторон; - соблюдение формы сделки; - законность содержания сделки. Наличие надлежащего субъектного состава означает, во-первых, дееспо¬собность физических лиц, во-вторых, правоспособность юридических лиц - участников сделки. В ст. 26, 28, 30 ГК Российской Федерации определены те сделки, кото¬рые могут совершать частично и ограниченно дееспособные граждане. Юридические лица могут совершать только те сделки, которые соответ¬ствуют определенным в их уставных документах целям деятельности и пря¬мо не запрещены уставными документами. Кроме того, отдельные виды сделок могут совершаться только при на¬личии специального разрешения (лицензии), выданного компетентным ор¬ганом (ст. 43 ГК Российской Федерации). Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, утвержден Законом РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности" № 158-ФЗ от 2? сентября 1998 года (с пос¬ледующими изменениями).Несоответствие волеизъявления действительной воле сторон может быть либо при несвободном формировании воли (под влиянием обмана, суще¬ственного заблуждения и др.), либо вообще при отсутствии у лица намере¬ния заключить сделку, когда волеизъявление делается под влиянием наси-лия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств и т. п. Соблюдение формы сделки. Существуют три формы сделки: устная, пись¬менная и нотариальная. Устно могут совершаться все сделки, для которых не установлена иная форма (ст. 153ГК). Письменная форма сделки обязательна, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо либо сделка заключается на сумму свыше пяти минимальных размеров оплаты труда (ст. 161 ГК). Необходимость нотариального удостоверения сделки может быть уста¬новлена либо законом, либо соглашением сторон (ст. 163 ГК). Для отдель¬ных сделок (в частности для сделок с недвижимостью) установлена обяза¬тельная государственная регистрация. С 30 января 1998 года вступил в действие ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имуще¬ство и сделок с ним" от 17 июня 1997 года, который устанавливает поря¬док и условия регистрации сделок с определенными видами недвижимого имущества. Законность содержания сделки. Данное условие следует отличать от за¬конности самой сделки, которая в широком смысле означает ее действи¬тельность.

38. Недействительность сделки.
Сделка – это действия граждан и юр.лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Недействительная сделка – это сделка, которая не порождает желаемого сторонами правового результата, а при определенных условиях влечет возникновение неблагоприятных для сторон последствий.Сделка может быть признана недействительной только по основаниям, установленным законом.Общее основание недействительности сделки – это несоответствие сделки требованиям закона или иных правовых актов. По данному основанию признаются недействительными те незаконные сделки, которые не подпадают под действие иных норм об основаниях недействительности сделок.Специальные основания делятся на 4 группы: - нарушение требований о содержании сделки; - совершение сделки лицом, не способным к ее совершению;- нарушение формы сделки или требования о ее государственной регист¬рации;- несоответствие волеизъявления подлинной воле сторон. Нарушающими требования о содержании сделки являются сделки, совер¬шенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности. Такие сделки признаются ничтожными в силу того, что лицо умышленно нарушает публичный правопорядок. Для их участников предусмотрены жесткие конфискационные санкции. Сделки, совершенные лицами, не способными к их совершению, делятся на сделки, совершенные недееспособными или не полностью дееспособ¬ными гражданами, и сделки юридических лиц, превышающие их право¬способность.К первой группе относятся:- сделки, совершенные недееспособными гражданами;- сделки малолетних;- сделки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;- сделки граждан, ограниченных судом в дееспособности;- сделки граждан, не способных понимать значение своих действий или руководить ими.К недействительным сделкам, связанным с превышением правоспособ¬ности юридического лица, относятся сделки юридических лиц, выходя¬щие за пределы их правоспособности, и сделки юридических лиц, не имеющих лицензии на занятие соответствующей деятельностью. Несоблюдение квалифицированной письменной, нотариальной формы сдел¬ки или требования о ее государственной регистрации влечет недействи¬тельность сделки. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны возможности ссылаться в подтвержде¬ние сделки и ее условий на свидетельские показания, но не влечет не¬действительности сделки.Письменная форма считается квалифицированной, когда ее несоблюде¬ние в соответствии с законом влечет недействительность сделки.Однако суд может признать действительной сделку, требующую нота¬риального удостоверения или государственной регистрации, если одна из сторон начала ее исполнение, а другая уклоняется от нотариального удостоверения или государственной регистрации.Недействительными на основании несоответствия волеизъявления под¬линной воле сторон являются: - мнимые и притворные сделки;- сделки, совершенные без учета существующих ограничений полномо¬чий лица;- сделки, совершенные под влиянием заблуждения;- сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злона¬меренного соглашения представителя одной стороны с другой сторо¬ной или при стечении тяжелых обстоятельств.Мнимой считается сделка, совершенная без намерения породить соот¬ветствующие ей правовые последствия, а притворной - сделка, прикры¬вающая другую сделку.

39. Правовые последствия признания недействительности
Правовые последствия недействительности сделок. Недействительная сдел¬ка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые свя¬заны с ее недействительностью. Главное последствие недействительности сделки - недопустимость ее исполнения.Возможно "превращение " притворной сделки в ту сделку, которую при¬крывали стороны, если последняя, в свою очередь, не является недействи¬тельной (п. 2 ст. 170ГК).По требованию опекуна (родителей, усыновителей) суд может при-знать действительными сделки недееспособных (п. 2 ст. 171 ГК) и сделки малолетних (п. 2 ст. 172 ГК), если они совершены к выгоде недееспособной стороны.
Если иное не предусмотрено законом, то каждая из сторон недействи¬тельной сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке (п. 2 ст. 167 ГК). Это - двусторонняя реституция. В некоторых случаях возможно недопущение реституции, то есть изъя¬тие всего полученного и причитающегося по сделке в доход Российской Федерации, либо односторонняя реституция.По отдельным сделкам предусматривается право потерпевшего на воз¬мещение другой стороной причиненного ему реального ущерба (но не упущен-ной выгоды).Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК).Недействительность основного обязательства обычно влечет недействи¬тельность обеспечивающего его обязательства, но недействительность обеспечения обязательства не влечет недействительность основного обязатель¬ства (п. п. 2, 3 ст. 328 ГК).

40. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
Осуществление субъективного гражданского права - это реализация упра-вомоченным лицом возможностей, составляющих содержание этого права.2. По общему правилу отказ субъекта от осуществления принадлежащего ему права не влечет прекращения этого права (например, собственник может фактически не использовать принадлежащее ему имущество, что не влечет прекращения самого права собственности).В определенных случаях даже отказ от права не влечет наступления юри¬дических последствий (например, ничтожно соглашение участников пол¬ного товарищества об отказе от права выхода из товарищества).Способы осуществления гражданских прав:• фактический - не влечет никакого правового результата (например, простое пользование вещью);• юридический - ведет к наступлению определенных правовых послед¬ствий (переход права собственности на вещь и пр.);• осуществление права собственными действиями;• осуществление права через представителя.

41. Принципы осуществления гражданских прав и исполнение обязанностей.
Принципы осуществления гражданских прав:
• принцип диспозитивности, то есть самостоятельного осуществления лицом принадлежащего ему права, вплоть до отказа от осуществления права (п. 1 ст. 9 ГК);• принцип беспрепятственного осуществления права - никто не вправе произвольно вмешиваться в осуществление управомоченным лицом своего права;• принцип разумности и добросовестности, которые презюмируются, пока не будет доказано обратное (п. 3 ст. 10 ГК);
• принцип законности, то есть использование только допускаемых зако¬ном способов и порядка осуществления права.

42. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через представителя.
Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указания закона либо акте уполномоченного на того гос. органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.). Не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени (коммерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве и т.п.), а также лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок. Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично. Он не может также совершать такие сделки в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением случаев коммерческого представительства. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности.Пределы осуществления гражданских прав.Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляе¬мые исключительно с намерением причинить вред другому лицу (шикана), а также злоупотребление правом в иных. формах.Гражданские права могут быть ограничены только на основании феде¬рального закона в строго определенных случаях (см. п. 2 ст. 1 ГК).Пределы осуществления гражданских прав:• субъективные границы (например, установленное законом ограничение дееспособности граждан);• временные границы (пресекательные сроки, сроки существования граж¬данских прав, исковая давность);• экономические границы (установленные Законом РСФСР "О конкурен¬ции и ограничении монополистической деятельности" от 22 марта 1991 года (с изменениями на 2 января 2000 года) запреты на использо¬вание гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также на злоупотребление доминирующим положением на рынке и пр.);• социальные границы - запрет на злоупотребление правом. Злоупотребле¬ние правом - это такой способ осуществления субъективного права, когда управомоченное лицо сознательно идет на причинение вреда дру¬гому лицу. В случае нарушения пределов осуществления права суд может отказать управомоченному лицу в защите принадлежащего ему права (п. 2 ст. 10 ГК).

43. Доверенность: понятие, форма, прекращение.
Доверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое одним липом другому для представительства перед третьими лицами. Доверенность - это способ оформления отношений представительства. По-иному оформляется: *коммерческое представительство - договор коммерческого представи¬тельства; *агентирование - агентский договор (см. главу 52 ГК). Выдача и принятие доверенности - две односторонние сделки. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной фор¬мы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев пре¬дусмотренных законом. В ст. 185 ГК перечислены доверенности, которые приравниваются к нотариально удостоверенным.2. В зависимости от характера и объема полномочий представителя выделяют:• разовые доверенности, то есть доверенности на совершение одной кон¬кретной сделки;• специальные доверенности - доверенности на совершение юридически значимых действий в определенной области, либо на совершение ряда однородных сделок (например, доверенность на представительство ин¬тересов в суде);• генеральные доверенности - доверенности на совершение с имуществом доверителя всех возможных сделок.3. Срок действия доверенности может быть не более трех лет. Если срок не указан, то он считается равным одному году (кроме доверенностей на со¬вершение действий за рубежом - в этом случае такая доверенность действу-ет до отзыва ее доверителем). Доверенность, в которой не указана дата ее выдачи, ничтожна.4. Отношения представительства носят фидуциарный (доверительный) ха¬рактер, поэтому по общему правилу представитель обязан лично совер¬шать предусмотренные доверенностью действия.Передоверие, то есть передача представителем полномочий другому лицу, допускается только тогда, если представитель уполномочен на это дове¬ренностью, либо принужден к этому силой для охраны интересов довери¬теля. Передоверие теряет силу с прекращением доверенности.5. Действие доверенности прекращается вследствие: *истечения срока доверенности; *отмены доверенности лицом, выдавшим ее; *отказа лица, которому выдана доверенность; *прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность; *смерти гражданина, выдавшего доверенность (или которому выдана до¬веренность), признания его недееспособным, ограниченно дееспособ¬ным или безвестно отсутствующим. По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность. Права и обя¬занности, возникшие в результате действий лица, которому выдана доверенность, до того, как это лицо узнало или должно было узнать о ее прекра¬щении, сохраняют силу для выдавшего доверенность и его правопреемни¬ков в отношении третьих лиц (кроме случаев, когда третье лицо знало или должно было знать, что действие доверенности прекратилось).

44. Понятие и содержание права на защиту.
Защита гражданских прав — одна из важнейших категорий теории гражданского и гражданско-процессуального права, без уяснения ко¬торой весьма сложно разобраться в характере и особенностях граждан¬ско-правовых санкций, механизме их реализации и других вопросах, возникающих в связи с нарушением гражданских прав. Исследование данной категории предполагает, в свою очередь, выяснение содержания и соотношения ряда взаимосвязанных понятий, к числу которых в первую очередь относится само право на защиту. Субъективное ГП на защиту. В общем виде право на защиту можно определить как предоставленную управомоченному лицу возможность применения мер правоохранительного характера для вос¬становления его нарушенного или оспариваемого права. Правовая квалификация данной возможности вызывает споры в литературе. Согласно традиционной концепции, право на защиту является состав¬ной частью самого субъективного права наряду с правом на собственные действия, а также правом требовать определенного поведения от обязанных лиц. По мнению ряда ученых, обеспеченность субъективного права возможностью государственного принуждения — это его неотъ¬емлемое качество и такая возможность существует не параллельно с другими, закрепленными в субъективном праве возможностями, а свойственна им самим, так как без этого они не были бы юридическими возможностями2. Несмотря на некоторые различия, существующие между этими точками зрения, принципиальных расхождений между ними нет, так как в обоих случаях право на защиту рассматривается в качестве обязательного элемента самого субъективного права.Такому пониманию права на защиту противостоит получающее все большее распространение в литературе мнение, в соответствии с кото¬рым право на защиту представляет собой самостоятельное субъективное право. Данное право в качестве реальной правовой возможности появляется у обладателя регулятивного гражданского права лишь в момент нарушения или оспаривания последнего и реализуется в рамках возникающего при этом охранительного гражданского правоотноше¬ния Предметом защиты являются не только субъективные гражданские права, но и охраняемые законом интересы (ст. 3 ГПК). Субъективное гражданское право и охраняемый законом интерес являются очень близкими и зачастую совпадающими правовыми категориями, в связи с чем они не всегда разграничиваются в литературе. В самом деле, в основе всякого субъективного права лежит тот или иной интерес, для удовлетворения которого субъективное право и предоставляется упра-вомоченному. Одновременно охраняемые интересы в большинстве случаев опосредуются конкретными субъективными правами, в связи с чем защита субъективного права представляет собой и защиту .охра¬няемого законом интереса. Так, например, интерес арендатора в поль¬зовании имуществом выступает в форме субъективного права владения и пользования имуществом, защитой которого обеспечивается и защита соответствующего интереса.Форма защиты.Защита субъективных гражданских прав и охраня¬емых законом интересов осуществляется в предусмотренном законом порядке, т. е. посредством применения надлежащей формы, средств и способов защиты. Под формой защиты понимается комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите субъектив¬ных прав и охраняемых законом интересов. Различают две основные формы защиты — юрисдикционную и неюрисдикционную.Юрисдикционная форма защиты есть деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных или оспариваемых субъ¬ективных прав. Суть ее выражается в том, что лицо, права и законные интересы которого нарушены неправомерными действиями, обращается за защитой к государственным или иным компетентным органам (в суд, арбитражный, третейский суд, вышестоящую инстанцию и т. д.), которые уполномочены принять необходимые меры для восстановле¬ния нарушенного права и пресечения правонарушения.Неюрисдикционная охватывает собой действия граждан и организаций по защите гр. Прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к государственным и иным компетентным органам.

45. Понятие и виды сроков в гражданском праве.
Срок - это момент или период времени, наступление или истечение которого влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. По степени определенности сроки делятся на: императивные, которые не могут быть изменены по соглашению сто¬рон (например, исковая давность), и диспозитивные, которые устанавливаются по соглашению сторон (на¬пример, срок исполнения обязательства). По правовым последствиям, которые порождает наступление или исте¬чение сроков, последние делятся на: - правоустановительные;- правоизменяющие,- правопрекращающие.Выделяют сроки абсолютно определенные, относительно определен¬ные и неопределенные.Абсолютно определенные сроки устанавливаются указанием на какой-либо период времени либо календарную дату.Относительно определенные сроки устанавливаются менее точно (на¬пример, указанием на примерный период времени, событие, которое дол¬жно произойти, либо определение срока оценочными понятиями "немед¬ленно", "в разумный срок" и т. п.).Неопределенные сроки имеют место тогда, когда, несмотря на предпо¬лагаемую срочность обязательства, срок вообще не устанавливается (на¬пример, бессрочная аренда имущества).

46. Исчисление сроков в гражданском праве.
Началом течения срока является следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число после¬днего месяца срока. При этом, если последний месяц срока не имеет соот¬ветствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. Эти правила применяются и к срокам, исчисляемым в полугодиях или кварталах. Срок, определяемый в полмесяца, исчисляется в днях и равен 15 дням. Срок, исчисляемый в неделях, истекает в соответствующий день после¬дней недели срока. Если последний день срока выпадает на нерабочий день, то днем окон¬чания срока считается первый следующий за ним рабочий день. Действие, для выполнения которого установлен срок, может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока, за исключением случаев выполнения таких действий в определенных организациях - срок исполнения в этом случае истекает в тот час, когда в организации в соответствии с установленными правилами прекращаются соответствующие операции. Письменные заяв¬ления и извещения, сданные в организациях связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

47. Исковая давность: понятие, виды, исчисление.
Исковая давность - это срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 135 ГК). Институт исковой давности обеспечивает стабильность гражданского обо¬рота, исключает неуверенность и неопределенность для участников граж¬данского оборота. Исковая давность сильно уменьшает возможности лиц по злоупотреблению своими правами путем предъявления давних, часто необоснованных требований. Она облегчает процесс доказывания в суде, так как со временем предо-ставление доказательств становится все более затруднительным. Сроки искоуой давности подразделяются на общие и специальные. Общий срок исковой давности - три года. В отдельных случаях он может быть увеличен или уменьшен правовым актом (например, годичный срок для оспаривания действительности сделки).Истечение исковой давности не прекращает субъективного права (сле-довательно, не лишает лицо возможности обратиться в суд), однако лиша¬ет управомоченное лицо возможности осуществить это право в принуди¬тельном порядке вопреки воле обязанного лица. Суд вправе применить исковую давность только по заявлению стороны. Сроки исковой давности, порядок их исчисления и течения не могут быть изменены соглашением сторон. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Законом из этого пра¬вила могут быть установлены определенные исключения. Приостановление и перерыв течения исковой давности, восстановление срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. При возникновении в последние шесть месяцев течения срока исковой давности обстоятельств, указанных в ст. 202 ГК, течение срока исковой дав¬ности приостанавливается. При прекращении указанных обстоятельств течение срока исковой дав¬ности возобновляется, а оставшаяся часть срока удлиняется до шести ме¬сяцев (если срок исковой давности меньше шести месяцев, то оставшаяся часть срока удлиняется до срока исковой давности). К обстоятельствам, приостанавливающим течение срока исковой давности, относятся: непреодолимая сила; нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переве¬денных на военное положение; установленная Правительством Российской Федерации на основании закона отсрочка исполненная обязательства (мораторий); приостановление действия закона или иного правового акта, регулиру¬ющего соответствующее отношение. Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в уста-новленном порядке или совершением обязанным лицом действий, свиде¬тельствующих о признании долга (например, просьба об отсрочке испол¬нения обязательства или частичная уплата долга). После перерыва течение срока исковой давности начинается заново, а время, истекшее до переры¬ва, в новый срок не засчитывается. В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с лич¬ностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т. п.), срок исковой давности восстанавливается, а нарушенное право под-лежит защите. Указанные обстоятельства должны иметь место в последние шесть месяцев течения срока исковой давности.Исковая давность не распространяется на: требования о защите личных неимущественных прав и других немате¬риальных благ (например, требования о защите чести, достоинства и деловой репутации), кроме случаев, предусмотренных законом; требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граждан; требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, не соединенных с лишением владения (негаторные иски), другие требования в случаях, установленных законом. Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, которые могут быть истребованы из чужого незаконного владе¬ния, начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям.

48. Последствия истечения сроков исковой давности.
Истечение исковой давности по общему правилу погашает право на иск в процессуальном смысле. Следовательно, истечение исковой давности является основанием для отказа в иске, но не исключает возможность обращения заинтересованного лица в суд с иском о защите своих прав. По действующему законодательству суд обязан (независимо от истечения срока исковой давности) принять исковое заявление. Установив в судебном заседании факт пропуска срока исковой давности по уважительной причине, суд должен восстановить его и защитить нарушенное субъективное гражданское право. Если бы истечением исковой давности субъективное гражданское право прекращалось, то суд обязан был бы констатировать этот факт и в иске (независимо от причины, по которой давностный срок пропущен) от- казать за отсутствием субъективного гражданского права. С истечением срока исковой давности по основному требованию истекшим считается и срок исковой давности по дополнительным требованиям (неустойке, задатке, поручительству и т.д.). При восстановлении судом пропущенного срока исковой давности по основному требованию автоматически считается восстановленным срок исковой давности и по дополнительному требованию. В случае добровольного исполнения должником обязательства по истечении срока исковой давности, он не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения он и не знал об истечении давностного срока.

49. Собственность и право собственности.
В праве собственности находят свое выражение экономические отноше¬ния собственности. Отношения собственности в экономическом смысле - это отношения между людьми по поводу определенных материальных благ, выражающие¬ся в принадлежности (присвоенности) этих благ одним лицам и отчужден¬ности их от других лиц. Собственник обладает полным хозяйственным господством над вещью, использует ее по своему усмотрению и устраняет от пользования ею других лиц (либо допускает их к использованию вещи, но тоже по своему усмот¬рению). Юр. оформление экономические отношения собственности на¬ходят в различных отраслях права. В гражданском праве статика отношений собственности оформляется правом собственности и иными (ограниченны¬ми) вещными правами, а динамика - обязательственным правом. Понятие права собственности: • в объективном смысле - совокупность гражданско-правовых норм, ре¬гулирующих и охраняющих состояние принадлежности материальных благ конкретным лицам (институт права собственности): - нормы, устанавливающие принадлежность вещей определенным лицам; - нормы, определяющие полномочия собственника по использованию принадлежащего ему имущества;- нормы, устанавливающие средства зашиты прав собственника;• в субъективном смысле - мера возможного поведения собственника. Собственник вправе по своему усмотрению:- владеть вещью, то есть фактически иметь ее в своем хозяйстве. Владе¬ние вещью на законном основании называется титульным (законным);- пользоваться вещью, то есть эксплуатировать (использовать) вещь путем извлечения из нее присущих полезных свойств;- распоряжаться вещью, то есть определять ее юридическую судьбу (отчуждать ее, сдавать во временное пользование и т. п.). Наряду с этим собственник, по общему правилу, несет бремя содержа¬ния имущества (ст. 210 ГК) и риск его случайной гибели, или поврежде¬ния (ст. 211 ГК). Право собственности бессрочно и опирается непосредственно на закон. Право собственности защищено от нарушений со стороны любых третьих лиц (абсолютная защита). По субъекту права право собственности делится на следующие формы собственности: * право собственности граждан; * право собственности юридических лиц; * право собственности РФ и субъектов РФ (государственная собственность); *право собственности муниципальных образований (муниципальная соб¬ственность). Все перечисленные формы собственности одинаково защищаются за¬коном (п. 4 ст. 212 ГК), однако обладают определенными особенностями в области объектов, оснований возникновения и прекращения, и пр.

50. Приобретение и прекращение права собственности.
Способы приобретения права собственности - это юридические факты, которые влекут возникновение у лица права собственности. Существуют общегражданские и специальные способы приобретения права собственности. Первые (например, сделки) могут быть использованы лю¬быми субъектами гражданского права, тогда как вторые могут привести к возникновению права собственности у строго определенных субъектов права (конфискация, реквизиция и т. п.).Способы приобретения права собственности делятся на:• первоначальные, когда право собственности на вещь возникает впервые либо помимо воли предыдущего собственника;• производные, когда право собственности возникает по воле предыдуще¬го собственника и с согласия нового. В этом случае объем прав нового собственника зависит от объема прав, принадлежавшего бывшему соб¬ственнику. Соответственно, на нового собственника переходят все су¬ществовавшие обременения права собственности (сервитута, другие вещные и иные права третьих лиц на перешедшее к новому собствен¬нику имущество).Первоначальные способы:• создание новой вещи (ст. 218 ГК); определенными особенностями обла¬дает приобретение права собственности на вновь созданное недвижи¬мое имущество (ст. 219 ГК);• приобретение права собственности на плоды, продукцию и доходы от имущества лицом, использующим это имущество на законном основа¬нии (ст. 136, 218 ГК);• переработка вещи (ст. 220 ГК);• приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (вещи, от которых собственник отказался, находка, безнадзорные животные, клад - ст. 225, 226, 228, 230, 233 ГК);• обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (сбор гри¬бов, лов рыбы и пр. - ст. 221 ГК);• приобретательная давность: лицо, не являющееся собственником, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собствен¬ным недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет, приобретает право собственности на это имущество.Производные способы:• приобретение права собственности по договору купли-продажи, мены, дарения или иной сделке об отчуждении имущества;• наследование по закону или завещанию (п. 2 ст. 218 ГК);• приобретение права на имущество юридического лица при его реорга¬низации;• приобретение членом жилищного, дачного, гаражного или иного по¬требительского кооператива права собственности на соответствующее помещение после полного внесения своего паевого взноса (п. 4 ст. 218 ГК).Основания прекращения права собственности - это юридические факты, влекущие прекращение права собственности лица на определенное иму¬щество.Обычно прекращение права собственности одного лица ведет к воз¬никновению права собственности другого лица на это же имущество (за исключением гибели или уничтожения имущества).Виды оснований прекращения права собственности:• гибель или уничтожение имущества;• прекращение права собственности по воле собственника: - отчуждение своего имущества другим лицам по договору купли-про¬дажи, мены, дарения и т. п.; - отказ от права собственности (ст. 236 ГК), который не влечет его прекращения до приобретения права собственности на это имущество дру¬гим лицом;• принудительное прекращение права собственности:а) безвозмездное:- конфискация - безвозмездное изъятие имущества у собственника, про¬изводимое в административном или судебном порядке в установленных законом случаях как санкция за совершение преступления или иного пра¬вонарушения (ст. 243 ГК);- обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника .(ст. 237 ГК);б) возмездные:- отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадле¬жать данному лицу (ст. 238 ГК);- реквизиция (ст. 242 ГК) - принудительное изъятие имущества собствен¬ника в интересах государства по решению государственных органов в поряд¬ке и на условиях, установленных законом, в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии и при иных обстоятельствах, носящих чрез-вычайных характер, с выплатой собственнику стоимости имущества;- национализация - изъятие имущества в собственность государства на основании специально принятых нормативно-правовых актов.

51. Право частной собственности граждан.
Право собственности граждан – это одна из разновидностей частной собственности.Право собственности граждан позволяет юридически оформить отношения присвоения ими материальных благ.Формы присвоения гражданами материальных благ:- Индивидуальная;- Хозяйственная деятельность, не направленная на систематическое из¬влечение прибыли (работа в личном подсобном хозяйстве и пр.);- Предпринимательская деятельность с целью систематического получе¬ния прибыли;* предпринимательская деятельность без образования юридического лица;* предпринимательская деятельность с образованием юридического лица; - Коллективная:* наемный труд на предприятии, в организации, учреждении; * предпринимательская деятельность с привлечением наемного труда;* без образования юридического лица; с образованием юридического лица.Содержание права собственности гражданина заключается в его право¬мочиях владения, пользования и распоряжения в отношении принад-лежащего ему имущества.По общему правилу количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничивается.Некоторые особенности права собственности граждан выражаются, на¬пример, в том, что только физическое лицо - собственник может рас¬поряжаться принадлежащим ему имуществом путем составления завеща¬ния или быть получателем ренты по договору пожизненного содержания с иждивением.
Существуют некоторые ограничения права собственности граждан в отно¬шении жилых помещений и в иных установлен¬ных законом случаях.Право собственности граждан охраняется законом наравне с другими формами собственности.Объекты права собственности граждан. В собственности граждан может находиться любое имущество, за определенными исключениями, установленными законом.Не может принадлежать гражданам имущество, изъятое из оборота (радиоактивные материалы, военная техника и т.д.). Перечень таких объектов устанавливается законом.Объекты, ограниченные законом в обороте, могут принадлежать гражданам только при наличии специального разрешения (газовое или охотничье ружье и пр.).

52. Право частной собственности юридических лиц.
Собственность юридических лиц - это одна из разновидностей частной собственности.
Наличие имущества на праве собственности является необходимым ус¬ловием участия большинства юридических лиц в гражданском обороте (исключение - унитарные предприятия и финансируемые собственником учреждения, которые обладают имуществом на праве хозяйственного ве¬дения или оперативного управления). Учредители (участники) юридических лиц сохраняют в отношении имущества юридического лица права требо¬вания либо вообще не имеют на это имущество никаких прав.
Имущество юридических лиц подпадает под общие нормы закона, ре¬гулирующие содержание права собственности, основания его возник¬новения и прекращения. Порядок непосредственного управления и распоряжения имуществом юридического лица определяется его учреди¬тельными документами.
Объектом права собственности юридического лица может быть любое не изъятое из оборота имущество. Имущество, ограниченное в обороте, может принадлежать юридическому лицу только при наличии соответ¬ствующего разрешения. Определенное влияние на объекты, которые могут находиться в собственности юридических лиц, оказывает нали¬чие у некоторых из них специальной правоспособности. По общему правилу количество и стоимость имущества юридического лица не ограничиваются.

54. Право общей собственности.
Им-во, находящееся в соб-ти двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей соб-ти. Общая соб-ть возникает: - при поступлении в соб-ть нескольких лиц неделимой вещи (напр. автомобиля) либо вещи, не подлежащей разделу в силу закона (напр. им-во крестьянского (фермерского) хоз-ва); - в иных случаях, установленных законом или договором. Участниками права общей соб-ти могут быть любые субъекты гражд. права. Виды общей соб-ти: - общая долевая, то есть общая соб-ть с определением доли каждого сособ-ка в праве общей соб-ти (но не в им-ве, являющемся объектом этого права). Если в законе не указано, что общая соб-ть является совместной, то она признается долевой; - общая совместная, то есть без определения доли каждого сособ-ка. Она возникает только в силу закона (например, общая совместная соб-ть супругов). Доли в праве общей соб-ти могут быть определены при: * ее разделе; * ее трансформации в общую долевую соб-ть по соглашению сособ-ков. Доля в праве общей соб-ти полностью входит в имущество сособ-ка, следовательно, на нее может быть обращено взыскание по его обязательствам. При продаже или мене доли одного из сособ-ков другие сособ-ки имеют преимущественное перед третьими лицами право ее покупки (кроме случаев продажи доли с публичных торгов).

55. Право общей долевой собственности
Общая долевая собственность характеризуется определением доли каж¬дого сособственника в праве обшей собственности. Если иное не пре¬дусмотрено в законе или договоре, доли всех сособственников признают¬ся равными. Сособственник, внесший в общее имущество существенные неотделимые улучшения при соблюдении установленного порядка его использования, имеет право на соответствующее увеличение своей доли.Владение и пользование общим имуществом осуществляются по согла¬шению всех сособственников, а при недостижении соглашения - в по¬рядке, устанавливаемом судом. Каждый сособственник имеет право на пользование частью имущества, соответствующей его доле.Распоряжение общим имуществом осуществляется по соглашению всех сособственников, однако своей долей в праве общей собственности каждый участник вправе распорядиться самостоятельно (с учетом пра¬ва преимущественной покупки других участников).При нарушении права преимущественной покупки других сособствен¬ников любой из них вправе в течение трех месяцев требовать перевода на себя прав и обязанностей покупателя доли.Имущество, находящееся в общей долевой собственности, может быть разделено по соглашению всех сособственников, а при недостижении соглашения - каждый участник права общей долевой собственности может требовать выдела своей доли в судебном порядке. Выдел доли производится в натуре, кроме случаев: - невозможности выдела без несоразмерного хозяйственного ущерба об¬щему имуществу;- невозможности выдела части общего имущества, точно соответствую¬щей доле выделяющегося сособственника;- неделимости объекта общей собственности в силу закона (например, большинство ценных бумаг);- доля выделяющегося сособственника невелика и его интерес к ее ис¬пользованию незначителен.Во всех вышеуказанных случаях выделяющийся сособственник получает денежную компенсацию, соответствующую стоимости его доли.Раздел общего имущества всегда влечет прекращение права общей доле¬вой собственности, тогда как выдел доли одного из сособственников по общему правилу не приводит к указанным последствиям (кроме случаев нахождения имущества в общей долевой собственности двух лиц).Общая совместная собственность возникает только на основании закона и характеризуется отсутствием четкого определения доли каждого со-собственника.Право общей совместной собственности возникает на:- имущество супругов;- имущество крестьянского (фермерского) хозяйства;- общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме и др. Сособственники могут трансформировать общую совместную собствен¬ность в общую долевую путем установления доли каждого из них в пра¬ве общей собственности.Участники общей совместной собственности владеют и пользуются об¬щим имуществом сообща. Распоряжение общим имуществом осуществ¬ляется по соглашению всех сособственников. Действия по распоряже¬нию таким имуществом вправе совершать любой из сособственников. При этом предполагается согласие других сособственников (п. 3 ст. 253 ГК).Сделка по распоряжению общим имуществом, совершенная одним из сособственников вопреки воле других сособственников, может быть признана судом недействительной только в случае, если другая сторона знала или должна была знать о несогласии остальных сособственников на совершение сделки.Раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности, или выдел доли одного из сособственников влечет прекращение права общей совместной собственности. При выделе доли одного из участни¬ков широко используется не выдел имущества в натуре, а предоставле¬ние выделяющемуся участнику денежной компенсации, а имущество кре-стьянского (фермерского) хозяйства вообще не может быть разделено при выделе доли одного из его участников.

56. Понятие и виды ограниченных вещных прав.
Ограниченное вещное право - это право несобственника в том или ином ограниченном законом отношении использовать чужое, обычно недвижи¬мое, имущество в собственных интересах без участия собственника имуще¬ства (а иногда даже помимо его воли).2. Признаки ограниченного вещного права:• это право на вещь, находящуюся в собственности другого лица; • более узкий по сравнению с правом собственности характер;• собственник вещи сохраняет все свои правомочия в отношении вещи, однако в ограниченном виде;• ограниченное вещное право может включать как одно, так и все право¬мочия собственника (владение, пользование, распоряжение), но в бо¬лее ограниченном виде;• право следования ограниченного вещного права за вещью независимо от смены собственника веши (оно обременяет вещь и не прекращается при изменении ее собственника);• объектом ограниченного вещного права обычно является недвижимость;• исчерпывающий перечень ограниченных вещных прав и их содержания установлен законом, поэтому стороны не вправе самостоятельно ме¬нять содержание ограниченного вещного права.3. Виды ограниченных вещных прав.1. Ограниченные вещные права, связанные с использованием чужих зе-мельных участков: *право пожизненного наследуемого владения - право граждан на владение и целевое пользование земельным участком, передаваемое по наследству; *право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, ос¬новным отличием которого является то, что им может обладать как физическое, так и юридическое лицо; *сервитуты - закрепленные за гражданами и юридическими лицами возможности пользования чужими земельными участками и иным не¬движимым имуществом; публичные сервитуты устанавливаются в ин¬тересах неограниченного круга лиц (например, право пользования зе-мельными участками, открытыми для общего пользования: улицами, парками и пр.); частные сервитуты устанавливаются в интересах кон¬кретного лица по соглашению с собственником имущества или в су-дебном порядке (например, право прогона скота через чужой земель¬ный участок); 2. Ограниченные вещные права по пользованию чужим жилым помеще¬нием: *право члена семьи собственника жилого помещения на проживание в нем; *право пожизненного пользования жилым помещением, установленное в силу договора пожизненного содержания с иждивением (§ 4 главы 33 ГК) либо завещательного отказа. 3.Право залога (§ 3 главы 23 ГК). Объектом права залога может быть и движимое имущество. В случае неисполнения обеспеченного залогом обязательства возможно прекращение права собственности на заложен¬ное имущество и продажа его с публичных торгов;право удержания - удержание кредитором у себя вещи должника в слу¬чае неисполнения последним своего обязательства. Объектом права удер¬жания могут быть и движимые вещи. *Права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственни¬ка (самые сильные из ограниченных вещных прав):*право хозяйственного ведения; *право оперативного управления.

57. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления - это пра¬ва определенных юридических лиц на имущество создавшего их собственника. Субъекты права хозяйственного ведения: * государственные и муниципальные унитарные предприятия (кроме ка¬зенных предприятий); * учреждения в отношении доходов, полученных от занятия предприни¬мательской деятельностью; * созданные до официального опубликования ГК Российской Федера¬ции государственные и муниципальные предприятия, основанные на праве полного хозяйственного веления.Объект права хозяйственного ведения - предприятие как имуществен¬ный комплекс (см. ст. 132 ГК).Субъект права хозяйственного ведения владеет, пользуется и распоряжа¬ется принадлежащим ему имуществом в пределах, установленных ГК: * он не вправе распоряжаться переданным ему недвижимым имуществом без согласия собственника; *остальным имуществом он вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.Правомочия собственника на имущество, находящееся в хозяйственном ведении:• создание предприятия, определение предмета и цели его деятельнос¬ти, назначение руководителя предприятия;• реорганизация и ликвидация предприятия; • контроль за сохранностью и использованием данного имущества;• получение части прибыли от использования имущества.Право хозяйственного ведения прекращается: * по основаниям прекращения права собственности; * в случае правомерного изъятия имущества по решению собственника.Субъекты права оперативного управления: казенные предприятия; учреждения.Объект права оперативного управления - по своей сути аналогичен объекту права хозяйственного ведения.Субъект права оперативного управления в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения.Казенное предприятие вправе распоряжаться закрепленным за ним иму¬ществом лишь с согласия собственника этого имущества, а учреждение вообще не вправе распоряжаться переданным ему имуществом. Собственник имущества, находящегося на праве оперативного управле¬ния, вправе: * осуществлять все полномочия собственника имущества, находящегося в хозяйственном ведении; * изъять излишнее неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

58. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.
Защита права собственности - это применение к лицу, нарушающему право собственности или препятствующему его осуществлению, уста¬новленных законом неблагоприятных мер (способов гражданско-правовой защиты). Система гражданско-правовых способов защиты права собственности:- вещно-правовые способы (применяются для защиты прав собственника от посягательств третьего лица); - обязательственно-правовые способы (применяются в случаях когда между сторонами существует договорное или внедоговорное обязательство;- иные способы. Вещно-правовые способы защиты права собственности.Виндикационный иск - иск невладеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику об истребовании в натуре индивидуально-определенной вещи.Виндикационный иск защищает правомочие владения собственника.Предметом иска может быть только индивидуально-определенная вещь, сохранившаяся в натуре. Для удовлетворения иска собственник должен доказать наличие у него права собственности на истребуемую вещь. В случае удовлетворения виндикационного иска спорная вещь изымает¬ся у незаконного владельца и передается собственнику.Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовес¬тный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во вла¬дение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.Деньги и ценные бумаги на предьявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.Добросовестный приобретатель вправе оставить у себя произведенные им отделимые улучшения имущества, а также получить компенсацию за произведенные им неотделимые улучшения.Негаторный иск - иск об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения.Объект негаторного иска - устранение длящегося правонарушения, продолжающегося к моменту подачи иска (исковая давность на указан¬ные требования не распространяется). Примером такого правонаруше¬ния может служить возведение строения, которое препятствует свобод¬ному доступу собственника к принадлежащему ему земельному участку.В случае удовлетворения иска суд обязывает нарушителя прекратить дейст¬вия, препятствующие собственнику осуществлять свои права по исполь¬зованию принадлежащего ему на праве собственности имущества.Условия удовлетворения негаторного иска:- бесспорность прав собственника;- незаконность действий, нарушающих права собственника.Иск о признании права собственности используется как для устранения существующего оспаривания права собственности, так и для предот¬вращения возможного в будущем оспаривания.Иск об исключении имущества из описи подается собственником, иму¬щество которого ошибочно включено в опись (например, в опись иму¬щества несостоятельного должника включена вещь, принадлежащая другому лицу, в отношении которой несостоятельный должник испол¬няет обязанности хранителя по договору ответственного хранения).

59. Вещно-правовые иски.
Виндикационный иск - иск невладеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику об истребовании в натуре индивидуально-определенной вещи.Виндикационный иск защищает правомочие владения собственника.Предметом иска может быть только индивидуально-определенная вещь, сохранившаяся в натуре. Для удовлетворения иска собственник должен доказать наличие у него права собственности на истребуемую вещь. В случае удовлетворения виндикационного иска спорная вещь изымает¬ся у незаконного владельца и передается собственнику.Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовес-тный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во вла¬дение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.Деньги и ценные бумаги на предьявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.Добросовестный приобретатель вправе оставить у себя произведенные им отделимые улучшения имущества, а также получить компенсацию за произведенные им неотделимые улучшения.Негаторный иск - иск об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения.Объект негаторного иска - устранение длящегося правонарушения, продолжающегося к моменту подачи иска (исковая давность на указан¬ные требования не распространяется). Примером такого правонаруше¬ния может служить возведение строения, которое препятствует свобод¬ному доступу собственника к принадлежащему ему земельному участку.В случае удовлетворения иска суд обязывает нарушителя прекратить дейст¬вия, препятствующие собственнику осуществлять свои права по исполь¬зованию принадлежащего ему на праве собственности имущества.Условия удовлетворения негаторного иска:- бесспорность прав собственника;- незаконность действий, нарушающих права собственника.Иск о признании права собственности используется как для устранения существующего оспаривания права собственности, так и для предот¬вращения возможного в будущем оспаривания.Иск об исключении имущества из описи подается собственником, иму¬щество которого ошибочно включено в опись (например, в опись иму¬щества несостоятельного должника включена вещь, принадлежащая другому лицу, в отношении которой несостоятельный должник испол-няет обязанности хранителя по договору ответственного хранения).

62. Понятие, функции и источники авторского права
Авторское право - гражданско-правовой институт, регулирующий иму¬щественные и личные неимущественные отношения, связанные с созда¬нием и использованием произведении литературы, науки и искусства.2. Принципы авторского права: *свобода творчества; *сочетание личных интересов автора и общественных интересов; воз¬можность использования авторских произведений для удовлетворения личных потребностей других лиц; *моральное и материальное стимулирование авторов, выраженное в при¬знании за ними определенного комплекса личных неимущественных и имущественных прав; *защита прав авторов. Вопросы авторского права урегулированы рядом международных кон¬венций, а также Законом Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июня 1993 года, с изменениями.

63. Объекты авторского права.
Объекты авторского права - это произведения науки, литературы и ис¬кусства, которые:- являются результатом творческой деятельности, то есть интеллектуаль¬ной деятельности, направленной на создание нового (оригинального) произведения;- имеют объективную форму выражения, то есть могут быть воспроизве¬дены без участия автора

60. Понятие интеллектуальной собственности.
Проблема интеллектуальной собственности достаточно новая для Российского законодательства, впервые это понятие было использовано в ст. 1 Закона о собственности в РСФСР от 24 декабря 1990 г. В Конституции РФ понятия "собственность" в ее имущественном значении и "интеллектуальная собственность", как результат свободной творческой деятельности отнесены, к разным статьям (ст. 35 и 44), а правовая формула "владения, пользования и распоряжения" отнесено только к имущественным правам. С принятием первой части Гражданского Кодекса РФ (от 21.10.94) противоречия заложенные законом о собственности были в значительной степени устранены. Так в соответствии со ст. 138 ГК "интеллектуальная собственность" определена как самостоятельный объект гражданских прав и установлен достаточно жесткий режим ее защиты. В ней говориться , что в случаях и в порядке установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). Принятые за последние годы законы "Об авторском праве и смежных правах", "О правовой защите программ для ЭВМ и баз данных", "О патентах" и другие нормативные акты, прямо регулирующие вопросы связанные с защитой интеллектуальной собственности, в целом соответствуют общепринятым международным требованиям, в тоже время в законах, прямо не регулирующих эти отношения, но затрагивающих в ряде случаев вопросы, связанные с правовым статусом объектов интеллектуальной собственности, допускаются ошибки и устанавливаются правовые режимы, прямо противоречащие как действующему Российскому законодательству так и международным актам. Так в статье 10 Закона "О государственной тайне" говориться "о засекречивании информации, находящейся в собственности предприятий, учреждений, организаций и граждан (далее -собственник информации)" и вообще вся статья исходит из того, что правовой режим информации идентичен правовому режиму материальных объектов. Эта же ошибка допущена и в Законе "Об информации, информатизации и защите информации" , где в целом ряде статей рассматриваются вопросы владения, пользования и распоряжения информационными ресурсами". В связи с принятием этого закона возникает сложность принятия судебных решений так как подобный подход противоречит Закону "О правовой защите программ для ЭВМ и баз данных", где базы данных, которые, в основном, и являются информационным ресурсом, попадающим под регулирование Закона "Об информации, информатизации и защите информации", являются объектами охраны авторского права, а не права собственности в смысле раздела 2 Гражданского кодекса РФ (Право собственности и другие вещные права). В результате не четкого разграничения понятия правового режима права собственности на материальные объекты и "объекты интеллектуальной собственности", даже в статье 20 Таможенного кодекса РФ сказано , что к товарам и транспортным средствам, запрещенным к ввозу и вывозу из Российской Федерации, отнесены объекты интеллектуальной собственности, т.е. ставится знак равенства между вещным правом и правом интеллектуальной собственности.

61. Основные инструменты права интеллектуальной собственности.
Охрана товарных знаков.Товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать соответствующие товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.
Товарные знаки и знаки обслуживания могут быть словесными, изобра¬зительными, объемными и т. д.Охрана авторских правОхрана конфиденциальной информацииТаможенные органы и защита исключительных прав владельцев объектов интеллектуальной собственности.Для России проблема борьбы с “интеллектуальной контрабандой” стала актуальной в последнее время. С переходом на рыночные отношения, либерализацией внешней торговли на российский рынок широким потоком хлынули пищевые продукты и промышленные товары, незаконно маркированные товарными знаками ведущих мировых производителей, а также контрафактная аудио- и видео- продукция. Безусловно, основную роль в пресечении таких нарушений должны играть правоохранительные органы.В последнее время активизировалась работа по совершенствованию российской нормативно-правовой базы по защите “ис”. В 1996 г. был принят УК РФ, устанавливающий серьёзные наказания за коммерческое пиратство, предусмотрены новые административные санкции. Кроме того, МВД России, ГТК России, ГАК России, Федеральная служба налоговой полиции РФ подписали межведомственный документ, направленный на обеспечение охраны “ис”. Также существует значительный резерв совершенствования механизма обеспечения защиты исключительных прав владельцев “ИС”. Один из важнейших эффективных способов такой защиты— осуществление таможенного контроля над перемещением объектов “ИС”. Большой объём контрафактных поддельных товаров на российском рынке составляют ввозимые из-за рубежа. Из Болгарии, Польши, Турции, Италии, Марокко доставляют пищевые продукты и промышленные товары, незаконно маркированные товарными знаками ведущих производителей, контрафактная аудио и видеопродукция. Как правило, такая продукция произведена из некачественного сырья, а порой просто непригодна к употреблению, что подрывает здоровье населения, престиж известных товарных знаков.Международная практика свидетельствует, что значительную роль в защите авторских прав, прав владельцев товарных знаков играют таможенные органы. Это подтверждает опыт большинства развитых стран (США, Франции, Германии и др.), где таможенные органы обеспечивают надежность барьера на пути ввоза-вывоза поддельных товаров.Важность задачи по обеспечению защиты ИС при осуществлении полноценных международных экономических отношений послужила основанием для закрепления стандартов в области защиты и реализации прав на объекты ИС (в Соглашении о торговых аспектах прав на ИС ГАТТ/ВТО).Один из ключевых моментов этого Соглашения -- обеспечение таможенными органами стран-участниц охраны исключительных прав на объекты ИС при перемещении товаров через таможенную границу. В целях реализации Соглашения Всемирная таможенная организация разработала проект типового национального законодательства, эффективно применяемого в настоящее время в ряде развитых стран. Немаловажным условием для обеспечения успешной борьбы с перемещением контрафактной продукции является и наличие высококвалифицированных кадров, укрепление материально-технической базы. В тех странах, где четко и активно работают таможенные органы в области охраны ИС, созданы мощные информационные центры, базы данных, отлажена система передачи и обмена информацией.

64. Субъекты авторского права.
Субъекты авторского права - авторы, то есть физические лица, творчес¬ким трудом которых созданы произведения. Иностранный гражданин может быть субъектом авторского права в РФ, если его произведение выпущено в свет на территории РФ либо находится на ней в какой-либо объективной форме. Во всех остальных случаях инос¬транный гражданин признается автором по российскому праву только в силу специально заключенных РФ международных соглашений. Авторы - это первоначальные субъекты авторского права. В определенных случаях появляются и иные субъекты авторского права, которые непосредственно не участвовали в создании произведения (право¬преемники): наследники, государство, определенные юридические лица. К ним по договору или в порядке наследования переходят определенные права по использованию произведений (право на опубликование, распростране¬ние и т. п.). Однако автором все равно признается то лицо, творческим трудом которого создано произведение.Соавторство - создание произведения совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторов). Авторское право на такое произведение принадлежят соавторам совместно.Признаки соавторства: *совместный творческий труд; *создание общего произведения; *принадлежность авторского права на произведение соавторам совместно.Если совместно созданное произведение образует неразрывное целое, то это нераздельное соавторство.Если общее произведение состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение, то это раздельное соавторство (например, слова и музыка к песне, написанные разными авторами). В этом случае каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения по своему усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между ними.Субъектами авторского права на зависимые произведения (сборники, пе¬реводы) являются физические лица, творческим трудом которых они со¬зданы (составители сборников, переводчики). Для использования при со¬здании сборников и переводов произведений, являющихся объектами авторского права, необходимо получение согласия их авторов.

66. Смежные права: понятие. Общая характеристика.
Закон выделяет также четыре группы смежных прав, которые охраняют¬ся наряду с авторскими: *исполнительские права (права исполнителей на их исполнение и поста¬новки); *фонограммные права (права производителей на их фонограммы); *права организаций эфирного вещания на их передачи в эфир; *права организаций кабельного вещания на их передачи для всеобщего сведения.

67. Защита авторских и смежных прав.
За нарушение авторских и смежных прав установлена гражданская, уго¬ловная и административная ответственность. Экземпляры произведения и фонограммы, изготовление или распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав, называются контрафактными.Меры защиты авторских и смежных прав.• признание прав;• восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и прекращение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;• возмещение убытков, включая упущенную выгоду;• взыскание дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и смежных прав, вместо возмещения убытков;• выплата компенсации в сумме от 10 до 50000 минимальных размеров оплаты труда вместо возмещения убытков или взыскания дохода;• штраф в размере 10% от суммы, присужденной судом в пользу истца, взыскиваемый в соответствующий бюджет;
• конфискация и уничтожение либо передача обладателю авторских или смежных прав контрафактных экземпляров произведений или фоног¬раммы;• иные предусмотренные законодательством меры.

68. Патентное право: понятие, объекты.
Патентное право - институт гражданского права, регулирующий личные неимущественные и имущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства на изобретения, полезные модели и промышлен¬ные образцы, установлением режима их использования и охраной, заши¬той прав авторов и патентообладателей.Изобретения, полезные модели и промышленные образцы, в отличие от объектов авторского права, пмторимы и могут быть одновременно со¬зданы двумя разными людьми. Поэтому возникает необходимость формали¬зации в законе признаков объектов патентного права, установление особого порядка определения приоритета, новизны, режима их использования.Основными источниками патентного права являются Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года и ряд международных конвенций (Парижская конвенция по охране промышленной собственно¬сти от 20 марта 1983 года. Евразийская патентная конвенция от 17 февраля 1994 года и др.). Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

69. Оформление прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
Объектам изобретения может быть устройство, способ, вещество, штамм микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, а также приме¬нение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.Не признаются изобретениями: *научные теории и математические методы; *методы организации и управления хозяйством; *условные обозначения, расписания, правила; *алгоритмы и программы для вычислительных машин; *сорта растений и породы животных; *некоторые другие достижения.Полезная модель - это конструктивное выполнение средств производ¬ства и предметов потребления, а также их составных частей.Условия патентоспособности полезной модели:новизна;промышленная применимость.Промышленный образец - художественно-конструкторское решение из¬делия, определяющее его внешний вид (например, дизайн автомобиля).Условия патентоспособности промышленного образца: *новизна; *оригинальность, то есть его существенные признаки не просто новы, а обусловлены функциями изделия и облегчают его использование; *промышленная применимость.Не признаются промышленными образцами: *решения, обусловленные исключительно технической функцией изде¬лия (гайки, болты и пр.); *объекты архитектуры; *промышленные, гидротехнические и иные стационарные сооружения; *печатная продукция; *объекты неустойчивых форм из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ; *изделия, противоречащие общественным интересам, принципам гу¬манности и морали.

70. Понятие и виды личных неимущественных прав.
Личные неимущественные права авторов:- право признаваться автором произведения (право авторства);- право на указание своего имени и использование псевдонима (право на имя);- право обнародовать или разрешать обнародование произведения (право на обнародование);- право на защиту произведения, включая его название, от всякого искаже¬ния или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и дос¬тоинству автора (право на защиту репутации автора);- право отказаться от ранее принятого-решения об обнародовании произ¬ведения (право на отзыв).Имущественные права авторов - права на исключительное использова¬ние произведения: - право на воспроизведение; - право на распространение;- право на импорт;- право на публичный показ и публичное исполнение; - право переводить или давать согласие на перевод (право на перевод); - право на переработку произведения; право на получение авторского вознаграждения. За нарушение авторских и смежных прав установлена гражданская, уго-ловная и административная ответственность. Экземпляры произведения и фонограммы, изготовление или распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав, называются контрафактными.

71. Право на защиту чести, достоинства, и деловой репутации
Вопрос о чести, достоинстве и деловой репутации - это прежде всего вопрос о правах человека, об их реальном обеспечении. Гражданско-правовое понятие и толкование этих категорий предполагает наличие правовой нормы, отражающей эти блага. Речь идет о благах, лишенных материального содержания. Они неразрывно связаны с личностью носителя: не могут отчуждаться или передаваться иным способом другим лицам ни по каким основаниям. Нематериальные блага граждане и юридические лица приобретают либо в силу рождения, либо в силу закона Российское государство охраняет честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций установлением всеобщей обязанности воздерживаться от посягательства на эти личные блага и предоставлением судебной защиты в случаях их нарушения. Право Российской Федерации исходит из того, что для каждого субъекта важно его доброе имя, престиж, уважение окружающих. Были введены нормы, защищающие нематериальные блага. Закреплены законодательно права и свободы личности. Стали широко толковаться такие личные неимущественные права как честь и достоинство. ГК гласит: "Каждый вправе защищать свои права и свободы, законные интересы всеми способами, не противоречащими закону". В Декларации закреплены также права на защиту чести и достоинства. Конституция РФ закрепила данные права в своих статьях. Согласно Конституции достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени. Гражданского кодекса РФ. Согласно п.1, названной статьи, гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Также в Гражданском кодексе закреплены права о защите чести и достоинства гражданина после его смерти. Осуществлять и защищать личные неимущественные блага при жизни того, кому они принадлежат, по его поручению или в силу закона могут третьи лица, если иное не вытекает из существа этих благ. При защите чести и достоинства действует презумпция, согласно которой распространяемые порочащие сведения считаются не соответствующими действительности. Доказывать справедливость таких сведений должен тот, кто их распространил. Порочащими являются такие сведения, которые могут умалять честь, достоинство или деловую репутацию физического или юридического лица в общественном мнении или мнении отдельных граждан. Измышления, порочащие честь, достоинство, деловую репутацию, подлежат опровержению независимо от того, изложены ли они в грубой, оскорбительной форме или достаточно пристойно. Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство, понимается сообщение их неопределенно широкому кругу лиц, нескольким лицам либо хотя бы одному лицу. Подразумевается опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидеопрограммам, демонстрацию в других средствах массовой информации, публичных выступлениях, заявлениях или сообщение в иной, в том числе устной форме.

72. Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы граждан.
Право свободного передвижения, выбора места пребывания и житель¬ства обеспечивается тем, что только сам гражданин может решить по своему личному усмотрению, где и как долго ему проживать, какие места посещать, где будет находиться его постоянное или временное место жительства. Он может свободно перемещаться внутри страны, покидать ее пределы и возвращаться вновь. Свобода передвижения предполагает не только изменение мест жительства и пребывания, но и оседлость, неизменность места жительства (нахождения) гражданина в пределах государства (его части), если постоянное пребывание в этом месте соответствует воле и желанию самого гражданина.

73. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной жизни граждан.
Неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна — это право лица по своему усмотрению определять личное поведение в индивидуальной жизнедеятельности. Правовая защита этого блага на-правлена на исключение любого вмешательства в его личную жизнь со стороны других лиц, кроме случаев, предусмотренных законом. Гражданско-правовые средства защиты эффективны в тех случаях, когда нарушение тайны личной жизни, распространение информации о различных сторонах жизнедеятельности гражданина нанесли ему ущерб. Защита названных благ предполагает обеспечение неприкосно¬венности частной жизни, с одной стороны, и сохранение тайн этой жизни, с другой. Неприкосновенность частной жизни предполагает неприкосновенность жилища, средств личного общения, тайны пере¬писки и телефонных переговоров, личной (частной) документации, неприкосновенности внешнего облика индивида. Личная и семейная тайна может состоять из сведений, касающихся состояния здоровья, усыновления, распоряжения имуществом, денежных сбережений, све-дений о личной (семейной) жизни.
В индивидуальной жизнедеятельности гражданин вправе поступать по своему усмотрению и предоставление ему этой возможности также может быть расценено как способ защиты (самозащиты).

74. Понятие, система и основания возникновения обязательств.
Обязательство - правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора} определенное дей¬ствие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.Отличительные черты обязательственного правоотношения (обязатель¬ства):• его сторонами являются строго определенные лица: должник и креди¬тор (относительное правоотношение).• содержание обязательства - права и обязанности сторон (как имуще-ственные, так и неимущественные);• объект обязательства - определенные действия обязанного лица по передаче имущества, уплате денег и т. п.;• обязательство опосредует динамику граждански-правовых отношении (пе¬редачу вещей, выполнение работ и пр.), следовательно, необходимо уре¬гулировать все стадии существования обязательства (возникновение, из¬менение, исполнение, прекращение, ответственность за неисполнение);• реализация кредитором своего права возможна только через выполнение должником своей обязанности (например, покупатель вещи не сможет ее получить, если продавец ее не передаст);• применение к должнику в случае неисполнения или ненадлежащего ис-полнения своей обязанности мер гражданско-правовой ответственности.Обязательственное право - это совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих отношения, связанные с передачей имущества в собствен¬ность или во временное пользование, выполнением работ, оказанием услуг, причинением вреда или неосновательным обогащением, посредством установления между конкретными лицами правоотношения, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора} определенное действие либо воздержаться от его совершения, а кредитор вправе требовать от должника исполнения указанной обязанности. Система обязательственного права: *общая часть (общие положения об обязательствах и общие положения о договоре); *особенная часть, регулирующая отдельные разновидности обязательств:- обязательства по отчуждению имущества (купля, продажа, мена и пр.);- обязательства по передаче имущества в пользование (аренда, жилищ¬ный найм и пр.);- обязательства по выполнению работ (подряд и др.);- обязательства по оказанию услуг;-обязательства, связанные с созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельности (авторский договор, лицензионный дого¬вор и пр.);
-обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения и др.Основания возникновения обязательства - юридические факты, с кото¬рыми правовые нормы связывают установление обязательственных право¬отношении.Виды оснований возникновения обязательств:
• договоры и иные сделки, не противоречащие закону;• акты государственных органов и органов местного самоуправления (на¬пример, ордер на жилое помещение предоставляет его держателю пра¬во на заключение договора найма жилого помещения);• судебные решения;• причинение вреда гражданину или юридическому лицу (деликатные обя¬зательства);• неосновательное обогащение, то есть приобретение или сбережение иму¬щества за счет другого лица без установленных законом, иными право¬выми актами или сделкой оснований;• иные действия граждан и юридических лиц (например, действие в чу¬жом интересе без поручения);• событие, с которым закон или иной правовой акт связывает наступле¬ние гражданско-правовых последствий (например, наступление страхо¬вого случая влечет возникновение у страховщика обязанности выпла¬тить страховое возмещение).

75. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды.
Договор - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК).Договор - это двусторонняя или многосторонняя сделка, поэтому к до¬говорам применяются все нормы, касающиеся таких сделок.Значение договоров:• договор - одно из оснований возникновения гражданских прав и обя¬занностей;• часто под договором понимается не просто юридический факт, а само правоотношение, возникающее из соглашения сторон;• договор - основной способ оформления отношений участников граждан¬ского оборота;• договоры опосредуют движение объектов гражданских прав от одних субъектов к другим (передача имущества, уплата денег, выполнение работ и пр.);• договором определяется объем прав и обязанностей участников право¬отношения, порядок и условия исполнения обязательства, ответствен¬ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства;• договоры позволяют выявить истинные потребности участников граж¬данского оборота в определенных товарах, работах, услугах. Основной принцип заключения договоров - свобода договора, который состоит из следующих элементов:• субъекты гражданского права свободны в заключении договора, за ис¬ключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотре¬на законом или добровольно принятым обязательством;• стороны вправе заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, но им не противоречащий;• стороны вправе заключить договор, содержащий элементы различных договоров (смешанный договор);стороны свободны в выборе условий договора, кроме случаев, когда со-держание соответствующего условия предписано законом или иным правовым актом. Содержание договора составляют его условия, закрепляющие права и обязанности сторон. Выделяют следующие условия договора: существенные; обычные; случайные. Для заключения договора необходимо достижение соглашения сторон по всем существенным условиям договора. Существенными признаются условия: о предмете договора (например, о вещи, подлежащей передаче по до¬говору купли-продажи); прямо названные в законе или иных правовых актах как существенные для данного вида договоров (например, условие о цене в договоре куп¬ли-продажи недвижимости); условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. По общему правилу не считается существенным условие договора о цене. В случае, когда договором оно не предусмотрено, исполнение обяза¬тельства оплачивается по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (ст. 424 ГК). Обычные условия договора устанавливаются диапозитивными нормами гражданского права и вступают в действие, если стороны своим соглаше¬нием не устранили их применение или не установили иных условий. Обыч¬ными являются условия о цене (ст. 424 ГК), сроке исполнения обязательства (ст.314ГК)идр. Случайные условия изменяют или дополняют обычные условия и приоб¬ретают юридическую силу лишь в случае включения их в текст договора. При толковании условий договора принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражении. Если буквальное содержа¬ние условий договора не проясняется даже при сопоставлении с другими условиями и смыслом договора в целом, то необходимо выяснение дей¬ствительной воли сторон. Действительная воля сторон выясняется с учетом цели договора, пред¬шествовавшей заключению договора переписки сторон, практики, уста¬новившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев делового оборота, последующего поведения сторон и иных обстоятельств. Виды договоров 1. По времени возникновения правоотношения консенсуальные - для заключения договора достаточно соглашения сто-рон по всем существенным условиям (купля-продажа, подряд, поруче¬ние и др.); реальные - для заключения договора, кроме соглашения сторон, необ¬ходима еще и передача предмета договора (заем, хранение и др.).2. По соотношению прав и обязанностей сторон:односторонние (односторонне обязывающие) - у одной стороны только права, а у другой только обязанности (например, договор займа); двусторонние (двусторонне обязывающие) - каждая сторона обладает и правами и обязанностями (купля-продажа, мена, аренда и др.). 3. Возмездные договоры, когда сторона получает плату или иное встречное представление за исполнение своих обязанностей .Безвозмездные, по которым одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного представления.4. По субъекту, в пользу которого совершен договор:договоры в пользу их участников;договоры в пользу третьих лиц, по которым должник обязан произвести исполнение не кредитору, а третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу;от договора в пользу третьего лица следует отличать договор об исполне¬нии третьему лицу, в этом случае третье лицо не имеет самостоятель¬ного права требовать от должника исполнения обязательства.5. В зависимости от юридической направленности. основные;предварительные, в силу которых стороны обязуются заключить в буду¬щем договор на условиях, предусмотренных предварительным догово¬ром; предварительный договор должен быть заключен в форме, уста¬новленной для основного договора, а если она не установлена, то в письменной форме; прелдоговор должен содержать существенные ус¬ловия основного договора и срок, в который стороны обязуются зак¬лючить основной договор.6. Публичный договор - договор, заключенный коммерческой организаци¬ей и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обра¬тится (розничная торговля, услуги связи, гостиничное обслуживание и т. п.); по общему правилу коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении условий публично¬го договора.7. По особенностям заключения выделяют договор присоединения, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присо¬единения к предложенному договору в целом (например, договоры пользо¬вания электрической или тепловой энергией). Классификация договоров по их предмету приведена в особенной части обязательственного права

76. Исполнение обязательств.
Исполнение обязательства - это совершение должником действий, со¬ставляющих его обязанность (передача имущества, оказание услуг и др.), либо предусмотренное условиями обязательства воздержание от соверше¬ния определенных действий. Предмет обязательства - это подлежащая передаче вещь, выполнение работы, оказание услуги и т. п. В определенных случаях к предмету обяза¬тельства предъявляются специальные требования: валюта денежных обязательств должна быть выражена в рублях, иност¬ранной валюте или условных денежных единицах; однако расчеты должны быть произведены в рублях, кроме случаев, предусмотренных за¬коном; по альтернативным обязательствам, в которых существует несколько пред¬метов, передача любого из них считается надлежащим исполнением. Субъекты исполнения обязательства. Обязательство должно быть испол¬нено надлежащему лицу: кредитору или указанному им третьему лицу. При исполнении обязательства должник вправе потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им лицом. Кредитор вправе требовать исполнения обязательства от строго опреде¬ленного лица (должника). Исполнение обязательства может быть возложе¬но должником на третье лицо, если иное не предусмотрено законом, ины¬ми правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из существа правоотношения. В этом случае кредитор не вправе отказаться от принятия исполнения. Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на иму¬щество должника (право аренды, залога и т. п.) вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет удовлетво¬рить требования кредитора без согласия должника. В этом случае к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству. Способ исполнения обязательства - порядок совершения должником дей¬ствий по исполнению обязательства. По общему правилу обязательство должно быть исполнено полностью, поэтому кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по час¬тям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. Передачей вещи, отчужденной без обязательства доставки, признается сдача веши перевозчику для отправки приобретателю или сдача вещи в организацию связи для пересылки приобретателю. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денеж¬ного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погаша¬ет прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем -проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга. Должник вправе исполнить обязательство путем внесения денег или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда, если обязательство не может быть исполнено непосредственно кредитору вследствие: отсутствия кредитора в месте исполнения обязательства; недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором; уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны. Исполнение обязательства одной стороной, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной, называется встречным (встречным представлением). В случае непредставления обязанной стороной обусловленного догово¬ром исполнения обязательства сторона, на которой лежит встречное ис¬полнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков (например, продавец товара вправе отказаться от исполнения своей обязанности по передаче вещи в случае неисполнения покупателем пре¬дусмотренного договором условия о ее предварительной оплате). Место исполнения обязательства обычно определяется в договоре. Если же оно не явствует из условий договора или существа обязательства, то применяются правила ст. 316 ГК. В этом случае исполнение должно быть произведено: по обязательству передать недвижимое имущество - в месте нахожде¬ния имущества; по обязательству передать товар, предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи товара первому перевозчику для доставки его кредитору; по другим обязательствам предпринимателя передать товар - в месте изготовления или хранения товара; по денежным обязательствам - в месте жительства кредитора - физи¬ческого лица либо в месте нахождения кредитора - юридического лица; по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо - в месте его нахождения. Обязательство должно быть исполнено в установленный срок. Обязательство с определенным сроком исполнения должно быть ис¬полнено в установленный день исполнения или в любой момент времени в пределах периода, установленного для его исполнения. Если обязательство не предусматривает срок его исполнения и не со¬держит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Досрочное исполнение обязательства возможно: если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа; для обязательства, связанного с осуществлением его сторонами пред¬принимательской деятельности только в случаях, когда это предусмот¬рено законом, иными правовыми актами, договором либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. Неисполнение обязательства в установленный срок называется просроч¬кой исполнения.

77. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовая ответственность - одна из форм государственного принуждения, связанная с применением санкций имущественного харак¬тера, направленных на восстановление нарушенных прав и стимулирова¬ние нормальных экономических отношений юридически равных участни¬ков гражданского оборота (Гражданское право. Т. 1. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1993, с. 172).
Виды гражданско-правовой ответственности:
• По основаниям возникновения'.
- договорная ответственность, которая наступает в случае неисполне¬ния или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из договора. Договором могут быть установлены дополнительные основания наступле¬ния гражданско-правовой ответственности, которые не предусмотрены
законом;
- внедоговорная ответственность, которая наступает в случае причи¬нения вреда или убытков потерпевшему лицом, не состоящим с ним в договорных отношениях (например, причинение вреда имуществу потер¬певшего путем совершения преступления);
• Если на обязанной стороне выступают несколько лиц, то ответственность
может быть:
- долевой, когда каждый должник несет ответственность в определен¬ной установленной законом или договором доле; ответственность призна¬ется долевой, если иное не установлено законом или договором (ст. 321 ГК);
- солидарной - она наступает только в случаях, прямо предусмотренных законом или договором (например, при совместном причинении вреда несколькими лицами).
Сущность солидарной ответственности в том, что кредитор вправе тре¬бовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 323 ГК);
- субсидиарной - дополнительная ответственность субсидиарного долж¬ника по обязательству основного. К субсидиарному должнику можно предъя¬вить требование только тогда, когда основной должник отказался удовлет¬ворить требования кредитора или кредитор не получил от него в разумные сроки ответа на предъявленное требование.
Субсидиарная ответственность наступает только в соответствии с зако¬ном, иными правовыми актами или условиями обязательства (например, субсидиарная ответственность родителей за вред, причиненный несовер¬шеннолетними, достигшими 14 лет). Смешанная ответственность - вред или убытки наступают по вине обеих сторон (ст. 404 ГК). Ответственность в порядке регресса. Регрессное требование к непос-редственному причинителю вреда или убытков предъявляет лицо, ис¬полнившее за него обязанности по их возмещению (например, долж¬ник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях, за вычетом доли, падающей на него самого, - п. 2 ст. 325 ГК).
78. Основания и условия гражданско-правовой ответственности
Гражданская ответственность заключается в применении к правонарушителю (должнику) в интересах другого лица (кредитора) либо государства установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера – возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда. Гражданская ответственность носит компенсационный характер, поскольку ее цель – восстановление имущественных прав кредитора, и поэтому размер ответственности обычно должен соответствовать размеру причиненных убытков или возмещения вреда. Особенности гражданско-правовой ответственности:• имущественный характер, то есть нарушитель отвечает своим имуще¬ством, а не личностью;• ответственность одного контрагента перед другим (нарушителя перед потерпевшим) - санкции, налагаемые на нарушителя, как правило, взыскиваются в пользу потерпевшего;• компенсационный характер; основная цель гражданско-правовой ответ¬ственности - восстановление имущественной сферы потерпевшей сто¬роны;• соответствие размера гражданско-правовой ответственности размеру причиненного вреда или убытков • равенство участников гражданского оборота при наложении мер гражданско-правовой ответственности. Недопустимо установление каких-либо льгот и преимуществ для отдельных субъектов гражданского права при применении к ним гражданско-правовых санаций.

79. Обеспечение исполнения обязательства
Способы обеспечения исполнения обязательств - это предусмотренные законом или договором специальные меры, стимулирующие должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления опреде¬ленных неблагоприятных последствий путем наделения кредитора допол¬нительными правами по предупреждению или устранению неблагоприят¬ных для него последствий на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Признаки способов обеспечения исполнения обязательств:• имущественный характер;• обеспечивают интерес кредитора и направлены на исполнение обяза¬тельства;• устанавливаются либо на основании закона, либо по соглашению сто¬рон;• дополнительный {акцессорный) характер, то есть они обеспечивают ис¬полнение основного обязательства, поэтому прекращение или недей¬ствительность основного обязательства влечет прекращение или недей¬ствительность его обеспечения (за исключением банковской гарантии);• они применяются вне зависимости от того, причинены ли неисполне¬нием или ненадлежащим исполнением обязательства убытки кредито¬ру или нет;• возможность их применения обычно не зависит от наличия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.Виды способов обеспечения исполнения обязательств:
неустойка; залог; удержание; поручительство; банковская гарантия; задаток; другие способы, предусмотренные законом или договором.

80. Залог, как способ обеспечения исполнения обязательств.
В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя). Залогодержатель имеет право получить на тех же началах удовлетворение из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества независимо от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не произошли по причинам, за которые залогодержатель отвечает. Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества регулируются законом об ипотеке. Залог возникает в силу договора. Залог возникает также на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения какого обязательства признается находящимся в залоге.

81. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения обязательства.
По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем. Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательств поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность. Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы представит должник. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требования кредитора. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства; с переводом на другое лицо долга по обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника; если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем; по истечении срока, на который оно дано. В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по предоставлении бенефициаром письменного требования об уплате. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу. Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи. По получении требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить об этом принципала и передать ему копии требования со всеми относящимися к нему документами. Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с приложенными к нему документами в разумный срок и проявить разумную заботливость, чтобы установить, соответствует ли это требование и приложенные к нему документы условиям гарантии.

82. Изменение и прекращение обязательств.
Прекращение обязательства - это прекращение прав и обязанностей сто¬рон, которые составляют содержание обязательства и связывают должника с кредитором.
2. Основания прекращения обязательств: прекращение обязательства надлежащим исполнением (ст. 408 ГК); • зачет (ст. 410 ГК); расторжение договора (ст. 450 ГК);отступное (ст. 409 ГК); прошение долга (ст. 4)5 ГК); невозможность исполнения (ст. 416 ГК);новация (ст. 414 ГК); совпадение кредитора и должника в одном лице (ст. 413 ГК); смерть гражданина или ликвидация юридического лица (ст. 418, 419 ГК); издание акта государственного органа (ст. 417 ГК). Прекращение обязательств по воле сторон Основания прекращения обязательств по воле сторон (стороны): над¬лежащее исполнение, зачет, отступное, новации, прощение долга, рас¬торжение договора. Обязательство прекращается его надлежащим исполнением, то есть ис¬полнением обязательства в соответствии с законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и обычаями делового оборота. Исполнение обязательства - односторонняя сделка. Исполнение основ¬ного обязательства влечет прекращение как основного обязательства, так и обязательства, его обеспечивающего. Должник при исполнении обязательства вправе требовать от кредитора расписку, удостоверяющую факт исполнения. Вместо выдачи расписки мо¬жет быть сделана соответствующая запись в долговом документе при его возврате должнику. В случае невозможности возврата долгового документа (например, его потеря) в расписке должна быть сделана соответствующая запись. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства. Отступное - это прекращение обязательства, когда по соглашению сто¬рон исполнение обязательства заменяется передачей определенного мате¬риального эквивалента (передачей вещи, уплатой денежной суммы).
Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли сторон
1. Основания прекращения обязательств вне зависимости от воли сторон: невозможность исполнения обязательства; издание государственным органом акта, делающего невозможным ис¬полнение обязательства полностью или в части; совпадение должника и кредитора в одном лице; смерть гражданина; ликвидация юридического лица. 2. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она выз¬вана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. 3. Особо выделяется невозможность исполнения обязательства полностью или в части, наступившая в результате издания акта государственного орга-ва. 4. Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице 5. Обязательства строго личного характера прекращаются смертью гражда¬нина 6. Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица, кроме случаев, когда законом или иными правовыми ак¬тами исполнение обязательств ликвидируемого юридического лица возла¬гается на другое лицо.
83. Перемена лиц в обязательстве.
Закон разрешает перемену лиц в обязательстве и в случаях частичного правопреемства, т.е. перехода к другому лицу к-л одного права или одной обязанности или всего вместе изолированно от остального имущества передающего. Замена лиц в обязательстве в этих случаях осуществляется, по общему правилу, на основании специальных сделок – уступки требования и перевода долга. Но отдельное право может перейти не по сделке, а по законному основанию при наступлении указанных в нем обстоятельств. Это м.б. по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, если такое возможно по закону, например при продаже доли без права преимущ. покупки. К нему тогда переходит право кредитора. Или при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая. Суброгация – переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение по страховому случаю права требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки. Ну и еще может быть в результате универсального правопреемства в правах кредитора (при реорганизации юр.лиц и наследовании).

84. Соотношение понятия договор и сделка.
Договор - одна из наиболее древних правовых конструкций. Ранее его в истории складывавшегося обязательственного права возникали только деликты. Тенденция к повышению роли договора, характерная для всего современного гражданского права, стала появляться в последние годы во все возрастающем объеме и в современной России. Пункт 1 ст. 420 ГК рассматривает договор как соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Указанное определение явно имеет в виду договор-сделку. Не случайно, поэтому п. 2 той же статьи содержит отсылку к нормам и о сделке: «К договорам применяются правила о двух- или многосторонних сделках». Сделки - один из наиболее распространенных видов юридических фактов. В статье 153 ГК РФ определяется понятие сделки – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Таким образом, сделку характеризуют следующие признаки: а) сделка – это всегда волевой акт, то есть действие людей; б) это правомерные действия; в) сделка специально направлена на возникновение, прекращение или изменение гражданских правоотношений; г) сделка порождает гражданские правоотношения, поскольку именно гражданским законом определяются те правовые последствия, которые наступают в результате совершения сделок. Как волевому акту сделке присущи психологические моменты, которые представляют собой намерение, желание лица породить определенные юридические права и обязанности. Такое желание называется внутренней волей. Для совершения сделки необходимо ее довести до сведения других лиц. Способы, которыми воля выражается во вне, называется волеизъявлением. Воля и волеизъявление – две стороны одного и того же процесса психического отношения лица к совершаемому им действию. Естественно, что воля и волеизъявление должны соответствовать друг другу. В случае, когда воля направлена на одно действие, а волеизъявление выражает намерение совершить другое действие, сделка может вызвать споры между участниками, что препятствует ее совершению. Таким образом, для сделки важно единство воли и волеизъявления. Еще один элемент психического отношения человека к совершаемому им действию, который может иметь значение для сделки – мотив. Побудительная причина, та социально-экономическая, или иная цель, ради достижения которой лицо вступает в сделку, по общему правилу лежит вне предела самой сделки и не оказывает на нее никакого влияния. Договор служит идеальной формой активности участников гражданского оборота. Существовавший в римском праве взгляд на договоры позволил рассматривать их с трех точек зрения: как основание возникновения правоотношения, как само правоотношение и как форму, которую соответствующее правоотношение принимает. Указанное многозначное представление о договоре с определенными изменениями практически реализовано в ГК РФ. В советской и постсоветской юридической литературе приведенное многопонятийное представление о договоре весьма последовательно развито в работах ряда авторов. Договор обычно трактуется как двух- или многосторонняя сделка. Но сведение договора только к сделке едва ли верно. Сделка представляет собой действие, направленное на установление, изменение, прекращение прав или обязанностей (ст. 41 ГК). Договор не только устанавливает права и обязанности, но и предусматривает совершение субъектами предметных действий, содержание которых закрепляется в соглашении. Договор определяет, что конкретно должно быть сделано, и какие юридические требования предъявляются сторонами к совершению действий. Следовательно, роль и функции договора значительно шире, нежели у традиционно понимаемой сделки. Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что договор в его первом значении – основание возникновения прав и обязанностей – составляет ступень классификации юридических фактов. Соответственно он должен отвечать основополагающим признакам этих последних (имеется в виду способность порождать права и обязанности). С указанной точки зрения договор может быть поставлен в один ряд с односторонними сделками, с деликтами, административными актами, юридическими поступками и др. Договоры относятся к той разновидности юридических фактов, которая именуется сделками, а значит, представляют собой действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК). Среди других сделок договор выделяется только одним признаком: он представляет собой двух – или многостороннюю сделку, т.е. соглашение двух или более лиц. В этом качестве договор противостоит односторонним сделкам, примерами которых могут быть эмиссия ценных бумаг, завещание.
86. Понятие и виды договора купли-продажи
Договор купли-продажи - это договор, по которому одна сторона (прода¬вец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (по¬купателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную сумму (цену). Предмет договора купли-продажи - любые не изъятые из оборота вещи, находящиеся в собственности продавца, либо вещи, которые еще только будут созданы или приобретены продавцом. Договор купли-продажи является консенсуальным, двусторонним, возмездным. Общие нормы о договоре купли-продажи применяются также к купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей, если законом не установле¬ны специальные правила их купли-продажи. Если иное не вытекает из со¬держания или характера имущественных прав, то и к их купле-продаже применяются общие нормы о договоре купли-продажи. Договор купли-продажи регулируется главой 30 ГК “Купля-продажа”, а также другими законами (например. Закон РФ “О защите прав потребите¬лей” № 2300-1 от 7 февраля 1992 года в редакции ФЗ РФ от 17 декабря 1999 года № 212-ФЗ), указами Президента РФ, постановлениями Правитель¬ства РФ, нормативными актами отдельных министерств и ведомств, обы-чаями делового оборота. Ряд вопросов купли-продажи (заключение, цена и пр.) регулируется также нормами общих положений Части первой ГК РФ об обязательствах и договорах. Общие положения о договоре купли-продажи применяются к отдель¬ным его видам (розничная купля-продажа, поставка, поставка для госу¬дарственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимо¬сти, продажа предприятия), если иное не предусмотрено правилами ГК об этих видах договоров. Виды договора купли-продажи:• розничная купля-продажа;• поставка;•поставка для государственных нужд;•энергоснабжение;•продажа недвижимости;•продажа предприятия. Критерии разграничения видов договора купли-продажи:•стороны договора; •цель приобретения товара; •объект договора.

87. Понятие и виды условий договора купли-продажи.
Существенные условия договора купли-продажи:• наименование товара; • количество товара.2. Продавец обязан передать покупателю товар в надлежащем количестве. Количество товара определяется сторонами в натуральном выражении (мет¬рах, штуках, тоннах и иных единицах измерения) либо в денежном выражении. Условие о количестве товара считается согласованным также и в случае, когда договор не содержит его точного определения, однако устанавливает порядок определения количества товара, подлежащего передаче. При передаче продавцом меньшего количества товара, чем предусмот-рено договором, покупатель вправе: • потребовать передачи недостающего товара;• отказаться целиком от переданного товара. В случае передачи большего количества товара, чем предусмотрено до¬говором, покупатель обязан уведомить продавца о нарушении договора и вправе: • отказаться от излишне переданного товара;• принять излишне переданный товар, если продавец не распорядился им в разумный срок. 3. Продавец обязан поставить покупателю товар в надлежащем ассорти¬менте. Ассортимент - это перечень товаров определенного наименования, раз¬личаемых по отдельным признакам (вилам, моделям, размерам, цветам и пр.), с указанием количества подлежащих передаче товаров каждого вида. Если в договоре нет условия об ассортименте, хотя из наименования това¬ров следует, что они подлежат передаче в ассортименте, продавец вправе: •самостоятельно определить ассортимент товаров, исходя из известных ему потребностей покупателя; •отказаться от исполнения договора. При нарушении продавцом условия об ассортименте покупатель вправе не принять и не оплачивать товар, переданный не в ассортименте. 4. Продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества. Качество товара устанавливается: • в договоре купли-продажи; • в отношении некоторых товаров условие о качестве определено зако¬нодательно в государственных стандартах (ГОСТ), отраслевых стандар¬тах (ОСТ) и пр. В этом случае стороны могут лишь увеличить требова¬ния к качеству товаров в договоре, но не уменьшить; • при отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если продавцу известны цели приоб¬ретения товара покупателем, он обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в этих целях. Товар, переданный покупателю, должен соответствовать условию о ка¬честве в момент передачи покупателю, а также в пределах разумного срока после передачи. Продавец вправе предоставить покупателю дополнитель¬ную гарантию качества товара. При нарушении продавцом условия о качестве товара покупатель вправе требовать: • соразмерного уменьшения покупной цены;• безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; • возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обна¬ружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляют¬ся неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе: • отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; • потребовать замены товара. 5. Если иное не установлено договором и не вытекает из характера товара, продавец обязан затарить и (или) упаковать товар: • в соответствии с условиями договора; • в соответствии с обязательными требованиями нормативных актов; • если в договоре нет условия о таре и (или) упаковке, то способом обеспечивающим сохранность товара такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки. В случае нарушения продавцом требовании о таре и (или) упаковке по¬купатель вправе: • потребовать затарить и (или) упаковать товар; • потребовать заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку; • предъявить требования, вытекающие из передачи товара ненадлежаще¬го качества .6. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий услови¬ям договора о комплектности, а если договором предусмотрена передача товаров в комплекте, то передать все веши, включенные в комплект.
88. Виды договора купли-продажи и критерии их разграничения
Виды договора купли-продажи: • розничная купля-продажа;• поставка;•поставка для государственных нужд;•энергоснабжение;•продажа недвижимости;•продажа предприятия. Критерии разграничения видов договора купли-продажи:•стороны договора; •цель приобретения товара; •объект договора.

89. Цена и расчеты по договору купли-продажи
Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 424 ГК, а также совершить за свой счет действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа. 2. Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она определяется по весу нетто, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 3. Если договор купли-продажи предусматривает, что цена товара подлежит изменению в зависимости от показателей, обусловливающих цену товара (себестоимость, затраты и т.п.), но при этом не определен способ пересмотра цены, цена определяется исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара. При просрочке продавцом исполнения обязанности передать товар цена определяется исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара, предусмотренный договором, а если он договором не предусмотрен, на момент, определенный в соответствии со статьей 314 ГК. Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются, если иное не установлено ГК, другим законом, иными правовыми актами или договором и не вытекает из существа обязательства. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК. Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора. 5. В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором В случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договоромДоговором о продаже товара в кредит может быть предусмотрена оплата товара в рассрочку. Договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа считается заключенным, если в нем наряду с другими существенными условиями договора купли-продажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей.

91. Понятие и виды договора розничной купли-продажи.
По договору розничной купли-продажи продавец обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.Договор розничной к-п может быть заключен как в письменной, так и в устной форме. Письменная форма договора обязательна при продаже товаров, когда момент заключения и момент исполнения договора не совпадают.Договор роз.к-п считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя таких док-тов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждении заключения договора.Договор розничной к-п является публичным, поэтому он заключается на основании публичной оферты.Особенности заключения договора роз.к-п:- продавец обязан заключить договор со всеми покупателями на равных условия;- продавец обязан заключить договор с любым лицом, откликнувшимся на публичную оферту;- покупатель может принять условия договора не иначе как путем присоединения к договору в целом;- продавец обязан предоставить покупателю информацию о товаре в таком объеме, чтобы у последнего сложилось четкое представление о товаре, способе его использования, хранения и др.По договору розничной к-п продавец обязан передать покупателю товар в соответствии с условиями договора о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре, упаковке, а покупатель обязан принять и оплатить товар. Обязанности продавца по дог.роз.к-п:- провести проверку качества продовольственных товаров до их отправки в торговый зал;- провести предварительную проверку технически сложных товаров;- обеспечить доставку крупногабаритных товаров.Покупатель вправе отказаться от принятия товара до передачи его продавцом. Покупатель вправе в течение 14 дней заменить товар на товар другой марки, цвета, фасона. Практическое значение имеет также регулирование наиболее важ¬ных условий договора. Соответственно, можно различать: по месту исполнения договора: продажу товара на дому у покупателя и продажу в торговом заведении продавца; по времени передачи товара: продажу по предварительным заказам (в том числе — посылочную торговлю) и продажу с немедленной пере¬дачей товара; по способу вручения товара: продажу через автоматы, путем самооб¬служивания, а также обычную продажу с обслуживанием покупателя работниками продавца; по сроку оплаты товара: договор с предварительной оплатой, с немедленной оплатой и с оплатой в кредит (в том числе в рассрочку); по обязанности доставки товара: продажу с обязательством доста¬вить товар покупателю и без такового.

92 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной купли-продажи.
Основные особенности ответственности по договору розничной купли-продажи можно усмотреть в том, что: О нарушение имущественных прав потре¬бителя в договоре розничной купли-продажи (регулируемой Законом РФ «О защите прав потребителей») дает право требовать компенсации морального вреда; б) ответственность за нарушение прав потребителя по Закону РФ «О защите прав потребителей» может быть возложена не только на продавца, но и на изготовителя товара; в) возмещение убытков и уплата неустойки за нарушение обязательства по договору розничной купли-продажи не освобождают продавца от исполнения обязательства в натуре; г) покупатель по договору розничной купли-продажи (в отличие от купли-продажи вообще) обладает более широ¬кими правами в случае продажи ему вещи ненадлежащего качества.По общему правилу, моральный вред возмещается только в тех случаях, когда он причинен гражданину нарушением его личных неи¬мущественных прав. Согласно п. 2 ст. 396 ГК возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательства освобождают должника от его испол¬нения в натуре. Однако для продавца в розничной купле-продаже установлено противоположное правило: он обязан исполнить обяза¬тельство в натуре, даже возместив убытки или уплатив неустойку за его нарушение (ст. 505 ГК).В соответствии с пп. 1 и 3 ст. 503 ГК покупатель в случае продажи ему товара ненадлежащего качества вправе по своему выбору требовать: соразмерного уменьшения покупной цены, либо незамедлительного (а не в разумный срок, как установлено п. 1 ст. 475 ГК) безвозмездного устранения недостатков товара, либо возмещения расходов на устра¬нение недостатков товара, либо замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества, либо расторжения договора и возме¬щения убытков.По общему правилу п. 2 ст. 475 ГК замена недоброкачественного товара допускается только в случае обнаружения в нем существенных недостатков. Аналогичное ограничение в розничной купле-продаже касается лишь замены технически сложных или дорогостоящих това¬ров. Все остальные товары подлежат замене независимо от того, на¬сколько существенны их недостатки.Требование о расторжении договора розничной купли-продажи может быть предъявлено покупателем также независимо от характераобнаружившихся в товаре недостатков (тогда как по общим правилам ст. 475 ГК — лишь при обнаружении существенных недостатков).Между покупкой товара (недоброкачественного) и предъявлением покупателем требований о его замене или уменьшении покупной цены может пройти довольно большой промежуток времени, за который цены на этот товар, скорее всего, вырастут. Для защиты интересов покупателя в этих случаях ст. 504 ГК устанавливает ряд специальных правил. Так, продавец не может требовать от покупателя возмещения разницы между договорной ценой товара и ценой товара, существую¬щей на момент замены товара. Иными словами, риск удорожания товара в этом случае падает на продавца.ГК специально не регулирует вопросы сроков обнаружения недо¬статков проданного товара, поэтому они должны решаться по общим Гправилам ст.477 ГК РФ. Однако для случаев потребительской розничной купли-продажи Закон о защите прав потребителей предусматривает соответствующие положения (ст. 19 Закона РФ «О защите прав потре-бителей»). Они в целом аналогичны ст. 477 ГК, за одним исключением: разумный срок, в течение которого потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками проданного ему товара (на который не установлен гарантийный срок или срок годности), во всяком случае не может быть меньше 6 месяцев для движимых вещей и двух лет - для недвижимости.

93. Договор поставки: понятие, содержание и виды.
Договором поставки назы¬вается договор, по которому поставщик-предприниматель обязуется пе¬редать в обусловленный срок покупателю товары для использования в хозяйственных целях (ст. 506 ГК). Форма договора поставки определяется в соответствии с общими поло¬жениями о форме сделки, поэтому чаще всего договор поставки заключа¬ется в простои письменной форме.Обычно договор поставки состоит из: самого текста договора; спецификации (спецификациях), в которой конкретизируется ассор¬тимент и количество товара. К договору поставки могут прилагаться:протокол согласования цены; график поставки товаров (декадный, суточный и пр.);отгрузочная разнарядка (указание покупателя об отгрузке товара не ему, а непосредственно указанному им покупателю).Исполнение договора поставки 1. Количество и наименование товара - существенные условия договора постав¬ив. В долгосрочном договоре поставки может быть определено только об¬щее количество и групповой ассортимент поставляемых товаров, а количе¬ство товаров в отдельной партии и их развернутый ассортимент может ус¬танавливаться в прилагаемых к договору спецификациях. Качество и комплектность поставляемых товаров регламентируются общими положе¬ниями о купле-продаже. Покупатель вправе отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена, письменно уведомив об отказе продавца, если иное не уста¬новлено договором.Поставщик обязан отгрузить товар покупателю либо лицу, указанному в договоре в качестве получателя. Если договором предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке товаров получателям (отгрузочные разнарядки), поставщик обязан отгрузить товар указанным в отгрузочной разнарядке получателям. Покупатель обязан предоставить по¬ставщику отгрузочные разнарядки в указанный в договоре срок, а если срок в договоре не указан- не позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки. В случае неисполнения покупателем этой обязанности поставщик вправе:• отказаться от исполнения договора;• потребовать оплаты товара.
3. Покупатель обязан принять товар, переданный в соответствии с законом и условиями договора поставки. При невыполнении покупателем этой обя¬занности поставщик вправе потребовать оплаты товара. Особенности исполнения договора поставки:
1) обязанность поставщика восполнить недопоставку. 2) установленный порядок погашения однородных обязательств в слу¬чае, когда поставщик осуществляет поставку одинаковых товаров покупа¬телю по нескольким договорам.

94. Договор поставки для государственных нужд
Поставка товаров для государственных нужд осуществляется на основе государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных нужд. Гос. нуждами признаются определяемые в установленном законом порядке потребности РФ или субъектов РФ, обеспечиваемые за счет средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования. К отношениям по поставке товаров для государственных нужд применяются правила о договоре поставки, если иное не предусмотрено правилами ГК. По гос. контракту на поставку товаров для гос.нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары гос.заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров. Гос.контракт заключается на основе заказа гос. заказчика на поставку товаров для гос.нужд, принятого поставщиком (исполнителем). Для гос. заказчика, разместившего заказ, принятый поставщиком (исполнителем), заключение гос. контракта является обязательным.Заключение гос.контракта является обязательным для поставщика(исполнителя) лишь в случаях, установленных законом, и при условии, что гос.заказчиком будут возмещены все убытки, которые могут быть причинены поставщику (исполнителю) в связи с выполнением гос.контракта.Если заказ на поставку товаров для гос. нужд размещается по конкурсу, заключение государственного контракта с поставщиком (исполнителем), объявленным победителем конкурса, является для государственного заказчика обязательным. Если гос контрактом предусмотрено, что поставка товаровосуществляется поставщиком (исполнителем) определяемому гос заказчиком покупателю по договорам поставки товаров для государственных нужд, гос заказчик не позднее тридцатидневного срока со дня подписания гос контракта направляет поставщику (исполнителю) и покупателю извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю). Извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю), выданное гос заказчиком в соответствии с гос контрактом, является основанием заключения договора поставки товаров для гос нужд. Поставщик (исполнитель) обязан направить проект договора поставки товаров для гос нужд покупателю, указанному в извещении о прикреплении, не позднее 30 дней со дня получения извещения от гос заказчика, если иной порядок подготовки проекта договора не предусмотрен гос контрактом либо проект договора не представлен покупателем. Сторона, получившая проект договора поставки товаров для гос нужд,подписывает его и возвращает один экземпляр другой стороне в течение 30 дней со дня получения проекта, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным договором другой стороне. Сторона, получившая подписанный проект договора поставки товаров для гос нужд с протоколом разногласий, должна в течение тридцати дней рассмотреть разногласия, принять меры по согласованию условий договора с другой стороной и известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. Неурегулированные разногласия в 30дневный срок могут быть переданы заинтересованной стороной на рассмотрение суда. Если поставщик (исполнитель) уклоняется от заключения договора поставки товаров для гос нужд, покупатель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении поставщика (исполнителя) заключить договор на условиях разработанного покупателем проекта договора. В случаях, когда в соответствии с условиями государственного контракта поставка товаров осуществляется непосредственно гос заказчику или по его указанию другому лицу (получателю), отношения сторон по исполнению гос контракта регулируются правилами, предусмотренными статьями 506 - 523 ГК В случаях, когда поставка товаров для государственных нужд осуществляется получателем, указанным в отгрузочной разнарядке, оплата товаров производится государственным заказчиком, если иной порядок расчетов не предусмотрен государственным контрактом.

95. Последствия ненадлежащего исполнения договора поставки. Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств.
Ответственность по договору поставки в основном регламентируется общи¬ми положениями о купле-продаже, но существуют следующие особенности:
1) покупатель вправе предъявить требования, предусмотренные стать¬ей 475 ГК “Последствия передачи товара ненадлежащего качества”, при нарушении поставщиком условий договора о качестве и комплектности товара, только если поставщик незамедлительно после получения уведом¬ления о допущенных недостатках не заменит недоброкачественный товар либо не доукомплектует его;
2) если поставщик допустил недопоставку, либо своевременно не за¬менил недоброкачественный товар или не доукомплектовал его, покупа¬тель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех разумных и необходимых расходов на их приобретение (например, разницу в цене);
3) неустойка за недопоставку или просрочку поставки товара взыски¬вается до фактического исполнения обязательства в пределах срока дей¬ствия договор
96.Закон РФ «О защите прав потребителей»: общая характеристика
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья потребителей, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются ГК РФ, настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами (далее - законами) и правовыми актами Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) Правительство Российской Федерации не вправе поручать федеральным органам исполнительной власти принимать акты, содержащие нормы о защите прав потребителей. Право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей обеспечивается посредством включения соответствующих требований в государственные образовательные стандарты и общеобразовательные и профессиональные программы, а также посредством организации системы информации потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите этих прав.

97. Понятие и правовое регулирование договора контрактации.
Договором контрактации назы¬вается договор, по которому производитель сельскохозяйственной про-дукции (продавец) обязуется передать произведенную им продукцию заготовителю (контрактанту), а последний обязуется принять и оп¬латить ее (ст. 535 ГК). Договор контрактации опосредует отношения по заготовке сель¬скохозяйственных продуктов и сырья, составляющих основу благосо¬стояния любого общества. Специфика сельскохозяйственного производства — сильная зависимость от погодных условий, высокий удельный вес других случайных факторов, влияющих на результат (болезни и вредители растений и т.д.),— делает производителя сельскохозяйственной продукции экономически более слабой стороной договора (в отличие, например, от продавца по договору поставки). Поэтому основная направленность юридического нормирования отно¬шений по контрактации — это повышение уровня правовой защиты производителя-продавца с целью уравнивания его экономических воз¬можностей с возможностями покупателя. Элементы договора контрактации. Сторонами договора контрактации — продавцом (производителем продукции) и заготовителем (иначе — контрактантом) — обычно выступают предприниматели. Предметом договора контрактации может быть любая продукция сельскохозяйственного производства (растениеводства, животноводст¬ва, звероводства, в том числе пушного и т.д.).
Продукция, являющаяся предметом договора контрактации, закупа¬ется для последующей переработки или продажи (п. 1 ст. 535 ГК). Закон РФ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» указывает еще одно назна-чение этой продукции — помещение ее в государственный фонд — резерв (т. е. на хранение). Контрактоваться по договору может не только сельскохозяйствен¬ная продукция или сырье (к примеру, молоко), но и продукты их переработки (в нашем примере — масло или сливки). Глубина такой переработки может быть различной; конечный продукт порой имеет очень мало общего с исходным сырьем (например, косметический продукт с использованием в числе прочих компонентов казеина, полу¬чаемого из молока). Цена не является существенным условием договора контрактации, так же как и поставки. Ее определение производится по общим пра¬вилам, предусмотренным для купли-продажи. Срок договора контрактации относится к числу его существенных условий, поскольку таково же его значение в договоре поставки. Однако для контрактации он не столь важен. Ведь в подавляющем большинстве случаев сроки заключения и исполнения договора контрактации не совпадают: продукцию необходимо произвести (вырастить). Продол¬жительность производственного цикла в сельском хозяйстве практиче¬ски полностью определяется естественно-природными факторами. Договор контрактации, как правило, заключается в письменной форме, так же как и договор поставки. Аналогично поставке регулиру¬ется и порядок его заключения, в том числе — вопросы разрешения разногласий при заключении договора (ст. 507 ГК).

98. Содержание договора контрактации
Обязанности производителя сельскохозяйственной продукции заключаются в передаче заготовите¬лю произведенной продукции. Единственная особенность условия о передаче товара в договоре контрактации связана с необходимостью передать его в согласованном ассортименте. Как следует из ст. 537 ГК, ассортимент относится к существенным условиям договора контракта¬ции. Это вполне объяснимо, ведь ассортимент сельскохозяйственной продукции после того, как началось ее производство, уже не может быть изменен. Так, после окончания посевной остается лишь ждать урожая (что посеял — то, и пожнешь).Обязанности заготовителя сводятся к принятию товара и его оплате. В отличие от общих норм, применяемых к купле-продаже, заготовитель, как правило, обязан принять сельскохозяйственную про¬дукцию у производителя по месту ее нахождения. Кроме того, загото¬витель обязан обеспечить ее вывоз за пределы хозяйства производителя (п. 1 ст. 536 ГК).Если договором предусмотрено принятие сельскохозяйственной продукции в месте нахождения заготовителя (или ином указанном им месте), он не вправе отказаться от принятия своевременно переданных ему товаров надлежащего качества (п. 2 ст. 536 ГК).Дополнительные обязанности заготовителя, осуществляющего пе¬реработку сельскохозяйственной продукции, могут предусматривать возврат производителю отходов такой переработки за соответствующую плату. Оплата обычно осуществляется авансом (полностью или частично), что позволяет производителям финансиро¬вать процесс производства продукции. Ответственность по договору контрактации. Специфика сельскохо-зяйственного производства серьезно повлияла на юридическое норми¬рование ответственности сторон договора. В отступление от общего правила об ответственности предпринимателей за нарушение обяза¬тельств на началах риска, т.е. независимо от вины, законодатель уравновесил повышенный риск нарушения договора производителем (от случайных причин) принципом его ответственности только за вину (ст. 538 ГК). Таким образом, производитель, доказавший отсутствие свой вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении договора, освобождается от ответственности. Заготовитель, напротив, обычно отвечает за нарушение условий договора на общих основаниях для предпринимателей, т. е. его от¬ветственность строится на началах риска. И лишь заготовитель — госорган по договору закупки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд, так же как и производитель, отвечает только за вину.

99. Понятие и правовое регулирование договора энергоснабжения
Договором энергоснабже¬ния называется договор, по которому одна сторона (энергоснабжающая организация) обязуется подавать энергию (или энергоносители) через присоединенную сеть другой стороне (абоненту), которая обязуется оп¬лачивать ее, а также обеспечивать установленный режим и безопасность потребления энергии (или энергоносителей) (п.1 ст. 539 ГК). Правовой формой, опосредующей процессы потребления энергии, и выступает договор энергоснабжения. Этот договор является разновидностью купли-продажи и регулиру¬ется нормами главы 30 ГК. Договор энергоснабжения является консенсуальным, возмездным, взаимным. В силу прямого указания п. 1 ст. 426 ГК это - договор публичный, однако требовать его заключения абонент вправе лишь при наличии у него необходимого энергопринимающего оборудования, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации (п. 2 ст. 539 ГК).
В зависимости от предмета и состава участников договора энерго¬снабжения выделяются такие его разновидности, как: договор снабже¬ния электрической энергией, договор о реверсивных перетоках электроэнергии, договор о взаимном резервировании электроснабже¬ния, договор снабжения газом, договоры снабжения тепловой энер¬гией, водой, нефтью и нефтепродуктами и другие. Выделение особых видов энергоснабжения, обусловленных только личностью потребите¬лей, нецелесообразно, поскольку эти особенности влияют в основном лишь на цену договора. Однако специфика энергоснабжения абонентов-граждан проявляется и в особом характере прав и обязанностей сторон по договору, что позволяет выделить его в особый вид договора энер¬госнабжения. Сторонами договора энерго¬снабжения могут выступать граждане и юридические лица. Продавцом по договору обычно является предприниматель — энергоснабжающая организация (электростанция, производитель или перепродавец газа). В целях развития конкуренции на отдельных товарных рынках (напри¬мер, электроэнергии) государство устанавливает специальные требова¬ния к субъектному составу договоров энергоснабжения. Так, продажа и покупка электрической энергии на федеральном оптовом рынке электрической энергии осуществляются на основании договоров с Российским акционерным обществом «ЕЭС России» или уполномоченными им организациями. Соответственно, «ЕЭС России» выступа¬ет либо как покупатель, либо в качестве продавца электроэнергии. В отдельных случаях продавцом по договору энергоснабжения может выступать первичный потребитель, передающий принятую им энергию другому лицу (субабоненту) с согласия энергоснабжающей организа¬ции.Покупателем (абонентом) по договору может быть как юридическое лицо (в том числе перепродавец), так и гражданин.Предметом договора энергоснабжения, который является его един¬ственным существенным условием, обычно выступают энергия (в раз¬личных формах) и энергоносители, т. е. вещества, выделяющие энергию в процессе их использования (пар, газ). Цена договора в большинстве случаев определяется не самими сторонами, а утвержденными государством тарифами. Они различаются в зависимости от субъектного состава договора и периодически индексируются с учетом темпов инфляции. Договор энергоснабжения, по общему правилу, считается заклю¬ченным на неопределенный срок (п. 2 ст. 540 ГК). Так, договор на энергоснабжение юридических лиц или граждан-предпринимателей всегда заключается в письменной форме. Если же абонентом выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента к присоединенной сети в установленном порядке (пп. 1 ст. 540 ГК). Это правило имеет двоякое значение. Во-первых, договор энергоснабжения гражданина может заключаться путем совершения конклюдентных действий — подключения к сети (без облечения в письменную форму). Во-вторых, такой договор, совершенный в пись¬менной форме, вступит в силу лишь с момента фактического подклю¬чения к сети.

100. Понятие форма и существенные условия купли-продажи недвижимости
По договору купли-продажи недвижимости продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение или иное недвижимое имущество, а покупатель обязуется принять имущество и уп¬латить за него определенную сумму денег (цену). Договор купли-продажи недвижимости - это разновидность договора купли-продажи, поэтому отношения по купле-продаже недвижимого иму¬щества в субсидиарном порядке регулируются “Общими положениями о купле-продаже”.Закон относит к недвижимости земельные участки, участки недр, обо¬собленные важные объекты и иные объекты, прочно связанные с землей, то есть объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению, а также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, подлежащие государ¬ственной регистрации.2. Существенные условия договора купли-продажи недвижимости:• предмет договора. В договоре должны быть указаны данные, позволяю¬щие определенно установить, какое недвижимое имущество подлежит передаче, в том числе данные, определяющие расположение недвижи¬мости на соответствующем земельном участке или в составе другого недвижимого имущества;• цена договора.3. Договор купли-продажи недвижимости заключается в простой письмен¬ной форме путем составления единого документа, содержащего все суще¬ственные условия договора и подписанного обеими сторонами. Передача недвижимости 1. Переход права собственности на недвижимое имущество подлежит госу¬дарственной регистрации. Именно с момента такой регистрации у покупа¬теля возникает право собственности на купленную недвижимость. 2. По общему правилу договор купли-продажи недвижимости считается исполненным с момента составления передаточного акта или иного доку¬мента о передаче имущества, подписанного обеими сторонами. Отказ от подписанного передаточного акта рассматривается как отказ от исполне¬ния договора и влечет соответствующие последствия (возмещение убыт¬ков, неустойка и т. п.). В случае передачи продавцом недвижимого имуще¬ства ненадлежащего качества покупатель вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, даже если недостатки имущества были зафик¬сированы в передаточном акте и покупатель принял имущество.3. При продаже здания, сооружения или иного необходимую для его использования.недвижимого имущества к Покупателю одновременно переходит определенное право на часть земельно¬го участка, занятую недвижимостью и Если продавец имеет право собственности на соответствующий земель¬ный участок, то и покупателю переходит либо указанное право собствен¬ности, либо право аренды, пользования и т. п. Если же продавец владеет участком на ином праве, то и покупателю переходит при продаже находя шегося на этом участке недвижимого имущества такое же право на учас¬ток, как то, которым обладал продавец.В случае продажи земельного участка без находящейся на нем недвижи¬мости при отсутствии в договоре иных условий у продавца остается огра-ниченное вещное право (сервитут) на ту часть проданного земельного уча¬стка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования

101. Особенности купли-продажи жилых помещений.
1.Жилое помещение - это жилой дом, его часть, квартира в многоквартир¬ном доме или ее часть, то есть помещение, предназначенное для постоян¬ного проживания в нем гражданина и зарегистрированное в этом качестве в соответствующих государственных или муниципальных органах.2. Существенные условия договора купли-продажи жилого помещения:• предмет договора;• цена договора;• перечень лиц, которые после продажи жилого дома сохраняют право проживания в нем.3. Кроме государственной регистрации перехода права собственности при про¬даже жилого помещения необходима государственная регистрация самого дого¬вора купли-продажи, без которой договор считается незаключенным.

102.Понятие договора продажи предприятия. Понятие и состав предприятия.
Договор продажи предприятия 1. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам. Права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на основании лицензии права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором. 3. Права продавца, полученные им на основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче покупателю предприятия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Передача покупателю в составе предприятия обязательств, исполнение которых покупателем невозможно при отсутствии у него такого разрешения (лицензии), не освобождает продавца от соответствующих обязательств перед кредиторами. За неисполнение таких обязательств продавец и покупатель несут перед кредиторами солидарную ответственность. Договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, с обязательным приложением к нему документов. Несоблюдение формы договора продажи предприятия влечет его недействительность. Договор продажи предприятия подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.Удостоверение состава продаваемого предприятия 1. Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре продажи предприятия на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с установленными правилами такой инвентаризации. 2. До подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены сторонами: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований. Передача предприятия 1. Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется по передаточному акту, в котором указываются данные о составе предприятия и об уведомлении кредиторов о продаже предприятия, а также сведения о выявленных недостатках переданного имущества и перечень имущества, обязанности по передаче которого не исполнены продавцом ввиду его утраты. Подготовка предприятия к передаче, включая составление и представление на подписание передаточного акта, является обязанностью продавца и осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено договором. 2. Предприятие считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта обеими сторонами. С этого момента на покупателя переходит риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного в составе предприятия. Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента государственной регистрации этого права. 2. Если иное не предусмотрено договором продажи предприятия, право собственности на предприятие переходит к покупателю и подлежит государственной регистрации непосредственно после передачи предприятия покупателю.

103. Понятие, предмет и стороны договора мены
1. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне определенное имущество в обмен на другое. 2. Предметом договора мены являются вещи, которые не изъяты из оборота и оборот которых не ограничен. 3. Каждая из сторон по договору мены признается продавцом в отношении передаваемого товара и покупателем в отношении получаемого товара, поэтому к отношениям по передаче товаров применяются нормы “Общих положений о купле-продаже”. По общему правилу обмениваемые товары признаются равноценными. Если же в соответствии с договором товары признаются неравноценными, то раз¬ницу в ценах должна оплатить сторона, стоимость товаров которой ниже. Право собственности к сторонам переходит одновременно после ис¬полнения обеими сторонами обязательств по передаче товара.

104. Понятие, стороны, предмет и форма договора дарения. Права и обязанности сторон по договору.
По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, иму¬щественное право (требование) к себе или и третьему лицу либо освобожда¬ет или обязуется освободить одаряемого от имущественной обязанности. Договор дарения - это двусторонняя сделка, что предполагает согласие не только дарителя, но и одаряемого (это отличает дарение от прошения долга).Договор дарения является односторонним и безвозмездным. Он может быть как реальным, так и консенсуальным.Закон запрещает дарение на случай смерти, поэтому единственной фор¬мой распоряжения своим имуществом на случай смерти является завещание. Сторонами договора дарения являются:• даритель, то есть лицо, которое добровольно лишает себя определен¬ного имущества;• одаряемый, то есть лицо, которое принимает дар. Закон ограничивает размеры дара, а в некоторых случаях вообще зап¬рещает дарение определенным категориям лиц: государственным служа¬щим, служащим местного самоуправления и т. п. Не допускается дарение между коммерческими организациями. Закон разрешает дарение “обычных подарков” (стоимостью не выше пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда) от имени лиц, признанных недееспособными, их законными представителями. Закон не ограничивает возможность дарения в отношениях между супругами. Предметом договора дарения могут быть: вещи (в том числе деньги и ценные бумаги); •имущественные права (требования) дарителя к себе или к третьему лицу; освобождение одаряемого от имущественной обязанности. Не могут быть предметом дарения веши, изъятые из оборота, и исклю¬чительные права (право авторства и пр.).4. Договор дарения, обязывающий дарителя передать вещь в будущем (консенсуальный договор дарения), должен быть заключен в письменной форме. Реальный договор дарения, сопровождаемый передачей дара, может быть заключен в устной форме, за исключением случаев:• дарения имущества юридическим лицом, если стоимость дара превы¬шает пять установленных законом размеров оплаты труда;• дарения недвижимого имущества. В этом случае необходима государ¬ственная регистрация.Права и обязанности сторон по договору дарения1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара односторонне расторгнуть договор и отказаться от принятия дара. При этом даритель вправе потребовать причиненного ему такими действиями одаряемого реального ущерба.Даритель вправе отказаться от исполнения договора дарения в случае: • изменения его имущественного или семейного положения либо состо¬яния здоровья после заключения договора настолько, что исполнение договора в этих условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни; • злостной неблагодарности одаряемого, которая может выражаться в умышленном преступлении против жизни или здоровья дарителя, чле¬нов его семьи или близких родственников. В этих случаях одаряемый не вправе требовать возмещения убытков. 2. Даритель обязан возместить убытки одаряемого, возникшие вследствие недостатков подаренной вещи, если недостатки возникли до передачи вещи и даритель знал или должен был знать о них и о возможности причинения вреда одаряемому и не предупредил последнего. За явные недостатки, оче¬видные в момент передачи дара, даритель ответственности не несет. Даритель несет ответственность за убытки, причиненные одаряемому. если он знал или должен был знать о том, что вещь ему не принадлежит или он был не вправе распорядиться подаренным имуществом. Если иное не предусмотрено договором, права одаряемого, которому обещан дар, не переходят по наследству или в порядке иного правопреем¬ства к другим лицам.В случае смерти дарителя, обещавшего дарение, его обязательства пе¬реходят к его наследникам. Пожертвование - это дарение вещи или права в общеполезных целях, то есть использования для определенной общеполезной цели.

105. Понятие и разновидности договора ренты
По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой сто¬роне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо обеспечить представление средств на его содержание в иной форме. Разновидности договора ренты:- постоянная рента; -пожизненная рента; -пожизненное содержание с иждивением как особый случай пожизнен¬ной ренты.Существенное условие любого договора ренты - срок рентных платежей. Именно по сроку рентных платежей постоянная рента (то есть рента бес¬срочная) отличается от пожизненной ренты (ренты, установленной на срок жизни одного или нескольких получателей ренты). Имущество, которое перелается по договору ренты, может быть как движимым, так и недвижимым.Рентные платежи могут осуществляться в следующих формах:• предоставление вещей;• выплата денег;• выполнение работ или оказание услуг;• удовлетворение потребностей получателя ренты в жилище, питании и одежде, уход за ним, оплата ритуальных услуг. Обязательно установление в договоре денежного эквивалента рентных платежей. Право требовать выплаты рентных платежей у получателя ренты возни¬кает только после передачи оговоренного имущества в собственность пла¬тельщика ренты. Рентные платежи обременяют переданное недвижимое имущество, по¬этому в случае отчуждения плательщиком ренты полученного по договору ренты имущества обязательства по уплате рентных платежей переходят на приобретателя имущества. Такое отчуждение недвижимости возможно только с согласия получателя ренты.Способы обеспечения рентных платежей:• право залога переданного по договору недвижимого имущества, при-надлежащего получателю ренты;• в случае передачи по договору ренты движимого имущества - либо лю-бой предусмотренный законом или договором способ обеспечения обя¬зательств, либо страхование в пользу получателя ренты риска ответ¬ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств плательщика. Условие о способе обеспечения обязательства по уплате ренты является существенным условием договора. Договор ренты подлежит обязательному нотариальному удостоверению

106. Понятие и признаки договора аренды. Срок, виды и форма договора аренды
По договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за пла-ту во временное владение и пользование или пользование. Признаки договора аренды:• по договору аренды происходит передача имущества во владение и пользование или пользование без перехода права собственности; • аренда - срочный договор; • аренда - возмездныи договор;• объектом аренды могут быть только индивидуально-определенные не¬потребляемые вещи. Для договора аренды обязательна письменная форма в случаях, если:• договор заключен на срок более одного года;• одна из сторон - юридическое лицо.Для договора аренды недвижимого имущества необходима государствен¬ная регистрация, если иное не предусмотрено законом. СРОК аренды имущества обычно устанавливается в договоре. Если же срок аренды в договоре не определен, договор считается заключенным на неопределенный срок. В этом случае любая сторона может односторонне расторгнуть договор, предупредив об этом другую сторону за один месяц, ПРИ аренде недвижимого имущества - за три месяца.Законом могут быть установлены предельные сроки аренды отдельных видов имущества (природных объектов и пр.).Арендатор имеет преимущественное право на продление договора аренды на новый срок при наличии следующих условий:• надлежащее исполнение обязательств по ранее заключенному догово¬ру: использование имущества по назначению, обеспечение его сохран¬ности, своевременное внесение арендной платы и т. д.;• готовность арендатора заключить договор на условиях, предлагаемых другими потенциальными арендаторами;• письменное уведомление арендодателя о желании арендатора продол¬жить арендные отношения в срок, предусмотренный договором, а если такой срок не предусмотрен, то в разумный срок.Если арендодатель отказал в заключении договора аренды на новый срок, но в течение года заключил договор с другим лицом, арендатор вправе по своему выбору требовать в суде перевода на себя прав и обязан¬ностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор, либо только возмещения указанных убытков. В случае если по истечении срока договора аренды арендатор продол¬жает пользоваться арендованным имуществом без заключения нового до¬говора, а арендодатель против этого не возражает, то договор аренды счи¬тается возобновленным на неопределенный срок. Основной обязанностью арендодателя по договору является обязанность передать арендованное имущество арендатору. При неисполнении этой обя¬занности арендатор вправе: • потребовать передачи имущества; • расторгнуть договор. В любом случае у арендатора возникает право на возмещение причи¬ненного ущерба. В случае обнаружения препятствующих или затрудняющих пользование арендованным имуществом недостатков, которые не были оговорены при заключении договора, не были заранее известны арендатору и не могли быть обнаружены во время осмотра или проверки исправности имущества при его передаче, арендатор вправе потребовать:• безвозмездного устранения недостатков;• соразмерного уменьшения арендной платы;• возмещения расходов на самостоятельное устранение недостатков, если арендодатель своевременно не заменил имущество или не устранил недостатки сам. Такие расходы могут быть возмещены путем непос-редственного удержания соответствующих сумм из арендной платы;• досрочного расторжения договора. Если в договоре не определен размер арендной платы, то используется размер арендной платы, обычно применяемый при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах. Стороны могут изменить размер арендной платы в сроки, установлен¬ные договором, но не чаще одного раза в год. Арендатор вправе требовать уменьшения арендной платы, если по об¬стоятельстам, за которые он не несет ответственности, существенно ухуд¬шаются условия пользования имуществом либо его качество. В случае существенного нарушения арендатором сроков внесения арен¬дной платы (неоднократная либо длительная задержка оплаты) арендода¬тель вправе потребовать досрочного внесения платежей, но не более чем за два срока подряд.6. В случае использования арендатором имущества не по назначению арен-додатель вправе потребовать расторжения договора. Арендатор вправе с согласия арендодателя:• сдавать арендованное имущество в субаренду;• передавать свои права и обязанности по договору третьему лицу (пере¬наем);• передавать имущество в безвозмездное пользование;• передавать принадлежащие ему по договору аренды права в залог;• вносить принадлежащие ему по договору права в качестве вклада вуставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевоговзноса в производственный кооператив.Эти права арендатора в определенных случаях могут быть ограничены законом.
107. Аренда транспортных средств: общая характеристика.
По договору аренды транспортного средства арендодатель обязуется пре¬доставить арендатору транспортное средство во временное владение и пользо¬вание.Виды аренды транспортных средств:• аренда транспортного средства с экипажем предполагает предоставле¬ние арендодателем арендатору за плату во временное владение, а также пользование транспортного средства и оказание услуг по управлению им и технической эксплуатации; • аренда транспортного средства без экипажа, то есть без предоставления услуг по управлению им и технической эксплуатации.Особенности аренды транспортных средств:• обязательная письменная форма договора;• здесь не применяются правила о продлении арендных отношений на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на зак-лючение нового арендного договора;• арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать арендованное транс¬портное средство в субаренду, заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры;• особенности аренды отдельных видов транспортных средств устанавли¬ваются транспортными уставами и кодексами.Отличительные черты аренды транспортного средства с экипажем:• обязанность по производству как капитального, так и текущего ремон¬та лежит на арендодателе;• арендодатель обязан обеспечить нормальную и безопасную эксплуата¬цию транспортного средства в течение срока договора;• арендодатель обязан обеспечить транспортное средство экипажем, чле¬ны которого являются работниками арендодателя;• расходы по оплате услуг членов экипажа несет арендодатель, а расхо¬ды, связанные с коммерческой эксплуатацией транспортного средства, - арендатор;• обязанность по страхованию транспортного средства и ответственность за ущерб, причиненный в связи с эксплуатацией транспортного сред¬ства, лежат на арендодателе; • арендатор отвечает за вред, причиненный транспортному средству, толь¬ко если вред наступил по его вине или по вине лиц, за действия кото¬рых он несет ответственность.
Отличительные черты аренды транспортных средств без экипажа:• арендатор обязан производить как текущий, так и капитальный ремонт транспортного средства;• арендатор своими силами осуществляет управление и техническую эк¬сплуатацию транспортного средства;• арендатор несет обязанности по страхованию транспортного средства и отвечает за вред, причиненный в связи с его эксплуатацией.

108. Аренда зданий и сооружений: общая характеристика.
По договору аренды зданий а сооружений арендодатель обязуется предос¬тавить арендатору здание или сооружение за плату во временное владение и пользование, а арендатор обязуется уплачивать обусловленную догово¬ром арендную плату. Закон ограничивает аренду жилых помещений:- юридические лица вправе арендовать жилые помещения только в целях проживания в них граждан;- граждане могут получить жилое помещение во временное владение и пользование только путем заключения договора найма жилого поме¬щения.До заключения договора аренды здания или сооружения арендодатель обязан информировать арендатора о правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество.Договор аренды здания или сооружения заключается в простой пись¬менной форме путем составления единого документа, подписанного сторо¬нами. Если срок действия договора больше одного года, то обязательна государственная регистрация договора.Передача арендованного имущества осуществляется путем составления передаточного акта или иного акта о передаче. Отказ стороны от подписа¬ния передаточного акта рассматривается как отказ от исполнения договора и влечет соответствующие последствия. Возврат арендованного имущества осуществляется путем составления передаточного акта.Арендатор здания или сооружения получает право пользования частью земельного участка, на которой находится объект аренды и которая необ¬ходима для нормального пользования им.Арендатор не вправе производить никаких капитальных преобразова¬ний, затрагивающих несущие конструкции, перепланировку арендован-ного здания или сооружения без согласия арендодателя. Иные права и обязанности сторон аналогичны обычным правам и обя¬занностям сторон по договору аренды.

109. Аренда предприятий: общая характеристика.
По договору аренды предприятия арендодатель обязуется предоставить арен¬датору предприятие как единое целое за плату во временное владение и Пользо¬вание, а арендатор обязуется уплачивать обусловленную арендную плату.Отличительные черты договора аренды предприятия:- предметом аренды является предприятие в целом как имущественный комплекс, предназначенный для использования в предпринимательс¬кой деятельности. Ёе состав предприятия могут входить основные фонды (земельные участки, здания, сооружения, оборудование и т. nj, обо¬ротные средства (сырье, материалы, продукция), исключительные права (право на фирменное наименование, товарный знак, знак обслужива¬ния), права требования и долговые обязательства;- не могут передаваться по договору аренды права, полученные на осно¬вании разрешения (лицензии) на занятие определенным видом дея¬тельности;- обязательно уведомление кредиторов предприятия.Кредитор, не давший согласия на перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня получения уведомления потребовать прекращения или дос¬рочного исполнения обязательства и возмещения причиненных этим убыт¬ков. Кредитор, не уведомленный об аренде предприятия, вправе заявить те же требования в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать об аренде предприятия;- договор аренды предприятия составляется в простой письменной форме путем составления единого документа, подписанного сторонами;- передача предприятия осуществляется по передаточному акту;- обязательная государственная регистрация договора;- арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать предприятие субаренду, передавать его в перенаем, продавать, обменивать материальные ценно¬сти и т. п., но с условием, чтобы не уменьшалась стоимость предприятия;- арендатор вправе без согласия арендодателя вносить в состав предпри¬ятия улучшения;- арендатор имеет право возмещения расходов на производство любых неотделимых улучшений, если иное не предусмотрено договором Н не противоречит принципам рациональности и экономичности.

110. Договор финансовой аренды ( лизинг):понятие содержание, виды
Лизинг – совокупность экономических и пр отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретения предмета лизинга. Лизинговая дт-ь – вид инвестиционной д-ти по приобретению им-ва и передаче его в лизинг. Основными формами лизинга я-ся внутренний лизинг и международный лизинг. Сублизинг – вид поднайма предмета лизинга, при кот лизингополучатель по д-ру лизинга передает третьим лицам во владение и в пользование за плату и на срок в соответ с условиями д-ра сублизинга им-во, полученное ранее у лизингодателя. Договор фин аренды (лизинг) – это соглашение, в силу кот арендодатель обязуется приобрести в собственность казанное арендатором им-во у определенного продавца и предоставить арендатору это им-во за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Отличительные особенности: 1.в качестве участников об-ва по лизингу наряду с арендодателем и арендатором выступает продавец им-ва – его собственник. Выбирает продавца арендатор, но может и арендодатель; 2.арендодатель не я-ся собственником им-ва на момент заключения договора лизинга, он берет на себя специфическую обязанность – приобрести им-во в свою собственность для передачи в аренду арендатору, при этом он должен предупредить продавца о том, что им-во предназначено для передачи аренды. Обязанность передачи им-ва лежит на продавце, кот передает им-во непосредственно арендатору в месте его нахождения, если иное не предусмотрено договором. Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного им-ва переходит в момент его передачи к арендатору, если иное не предусмотрено договором. Арендатор вправе предъявить непосредственно продавцу требования, вытекающие из договора купли-продажи (качество, комплектность, срок и т.д.). При этом арендатор несет обязанности покупателя, кроме оплаты товара, но он может расторгнуть договор купли-продажи с продавцом без согласия арендодателя. В отношениях с продавцом арендатор и арендодатель выступают как солидные кредиторы. Арендодатель не отвечает перед арендатором, есл иное не предусмотрено договором, за выполнение продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда от-ть за выбор продавца лежит на арендодателе. В этом случае продавец и арендодатель несут перед арендатором солидарную от-ть.

111. Договор найма жилого помещения: понятие, разновидности, правовое регулирование.
По договору найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.Нанимателем жилого помещения может быть только физ.лицо. Юр.лицо может получить жилое помещение Вов ременной владение и пользование для проживания в нем только граждан на основании договор аренды.Предметом договора является жилое помещение, т.е. помещение, конструктивно предназначенное и пригодное по санитарным и техническому состоянию для постоянного проживания в нем людей.
Разновидности найма жилого помещения:- договор социального найма жилья, который действует в сфере государственного и муниципального жилищного фонда;- договор коммерческого найма жилья.Различия социального и коммерческого найма:- договор социального найма бессрочный, а договор коммерческого найма срочный (до 5 лет) с преимущественным правом на заключение договора найма жилого помещения на новый срок;- различны основания расторжения договора социального и коммерческого найма;- различен объем прав сторон;- квартирная плата по договору коммерческого найма жилья устанавливается по соглашению сторон, а в отношениях по социальному найму жилья определяется нормативными актами. Расторжение 1. Наниматель жилого помещения вправе с согласия других граждан, постоянно проживающих с ним, в любое время расторгнуть договор найма с письменным предупреждением наймодателя за три месяца.2. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя: невнесение нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме в случае невнесения платы более двух раз по истечении установленного договором срока платежа;
разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает.По решению суда нанимателю может быть предоставлен срок не более года для устранения им нарушений, послуживших основанием для расторжения договора найма жилого помещения. Если в течение определенного судом срока наниматель не устранит допущенных нарушений или не примет всех необходимых мер для их устранения, суд по повторному обращению наймодателя принимает решение о расторжении договора найма жилого помещения. При этом по просьбе нанимателя суд в решении о расторжении договора может отсрочить исполнение решения на срок не более года.3. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию любой из сторон в договоре:если помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания, а также в случае его аварийного состояния.4. Если наниматель жилого помещения или другие граждане , за действия которых он отвечает, используют жилое помещение не по назначению, либо систематически нарушают права и интересы соседей, наймодатель может предупредить нанимателя о необходимости устранения нарушения. Если же они продолжают использовать помещение не по назначению и нарушать права соседей, наймодатель вправе в судебном порядке расторгнуть договор найма жилого помещения.Регулирование жилищных отношений находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов.Основными федеральными законами, регулирующими жилищные от¬ношения, являются:• Гражданский кодекс РФ;
• Жилищный кодекс РСФСР 1983 года;• Закон РФ от 24 декабря 1992 года № 4218-1 “Об основах федеральной жилищной политики” (в ред. Федерального закона от 17 июня 1999 года №113-ФЗ).

112. Жилищные права и обязанности
Жилищные правоотношения – это отношения по управлению и эксплуатации жилищного фонда, обеспечению его сохранности, учету нуждающихся в жилье граждан и предоставлению жилых помещений, а также отношения по использованию пригодных для постоянного проживания жилых помещений, полученных по самым различным основаниям.
Возникновение права на жилые помещения социального использования.
Возникновение права на жилые помещения, сдаваемые в коммерческий наем или аренду.
Возникновение права на жилое помещение в жилищно-строительных кооперативах.
Возникновение права на жилые помещения, находящиеся в собственности граждан.
Возникновение права на служебные и специализированные жилые помещения.
Обязанности нанимателя жилого помещения Наниматель обязан использовать жилое помещение только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии. Наниматель не вправе производить переустройство и реконструкцию жилого помещения без согласия наймодателя. Наниматель обязан своевременно вносить плату за жилое помещение. Если договором не установлено иное, наниматель обязан самостоятельно вносить коммунальные платежи.

113 Договор безвозмездного пользования имуществом.
По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. Право передачи вещи в безвозмездное пользование принадлежит ее собственнику и иным лицам, управомоченным на то законом или собственником. Коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля.Ссудодатель обязан предоставить вещь в состоянии, соответствующем условиям договора безвозмездного пользования и ее назначению. Вещь предоставляется в безвозмездное пользование со всеми ее принадлежностями и относящимися к ней документами (инструкцией по использованию, техническим паспортом и т.п.), если иное не предусмотрено договором. Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без них вещь не может быть использована по назначению либо ее использование в значительной степени утрачивает ценность для ссудополучателя, последний вправе потребовать предоставления ему таких принадлежностей и документов либо расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба. Ссудодатель отвечает за недостатки вещи, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении договора безвозмездного пользования. При обнаружении таких недостатков ссудополучатель вправе по своему выбору потребовать от ссудодателя безвозмездного устранения недостатков вещи или возмещения своих расходов на устранение недостатков вещи либо досрочного расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба. Ссудодатель, извещенный о требованиях ссудополучателя или о его намерении устранить недостатки вещи за счет ссудодателя, может без промедления произвести замену неисправной вещи другой аналогичной вещью, находящейся в надлежащем состоянии.. Ссудодатель не отвечает за недостатки вещи, которые были им оговорены при заключении договора, либо были заранее известны ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены ссудополучателем во время осмотра вещи или проверки ее исправности при заключении договора или при передаче вещи.Ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования.Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученной в безвозмездное пользование вещи, если вещь погибла или была испорчена в связи с тем, что он использовал ее не в соответствии с договором безвозмездного пользования или назначением вещи либо передал ее третьему лицу без согласия ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения вещи, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить ее гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования: при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование вещи невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения договора; если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования; если при заключении договора ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемую вещь; при неисполнении ссудодателем обязанности передать вещь либо ее принадлежности и относящиеся к ней документы. Прекращение договора безвозмездного пользования Договор безвозмездного пользования прекращается в случае смерти гражданина-ссудополучателя или ликвидации юридического лица - ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором.

115. Понятие и виды договора подряда.
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее ре¬зультат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и опла¬тить его.Договор подряда является консенсуальным, двусторонним и возмездным.Кроме собственно договора подряда выделяются некоторые специаль¬ные виды договора подряда, на которые общие положения о договоре под¬ряда распространяются, если это не противоречит специальным нормам об этом договоре:- бытовой подряд;- строительный подряд;- подряд на производство проектных и изыскательских работ;- подрядные работы для государственных нужд.Основные условия договора подряда:- работа выполняется из материала подрядчика, его силами и средства¬ми, если иное не предусмотрено договором;- способы и методы выполнения задания определяются подрядчиком;- риск случайной гибели материалов и иного используемого имущества несет предоставившая их сторона, если иное не установлено законом или договором;- риск случайной гибели результата работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик; - существенные условия договора подряда - сроки начала и окончания работ. Если эти сроки не согласованы, то договор считается незаклю¬ченным. Именно нарушение этих условий договора рассматривается как просрочка и влечет соответствующие последствия. Стороны могут уста¬новить и промежуточные сроки выполнения работ, а также установить меры ответственности за их нарушение;- если в договоре подряда не определена цена работ, то договор считает¬ся заключенным, а оплата производится по цене, которая при сравни¬мых обстоятельствах взимается за аналогичные работы. Цена работ состоит из: а) компенсации издержек подрядчика; б) вознаграждения подрядчика. Подрядчик обязан:- принять все необходимые меры по обеспечению сохранности имуще¬ства, полученного от заказчика;- использовать материалы экономно. В случае использования материалов заказчика по окончании работ дать отчет об их использовании и воз¬вратить остаток материалов заказчику (либо по соглашению сторон уменьшить цену работ);- своевременно приступить к работе и сдать в установленный срок гото¬вый результат заказчику;
- соблюдать требования и качество работы;- немедленно предупредить заказчика и приостановить выполнение ра¬бот до его решения в следующих случаях:а) при обнаружении непригодности для выполнения работ материа¬лов, оборудования или технической документации, предоставленной за-казчиком;б) при возможных неблагоприятных для заказчика последствий при
указанных им способах .выполнения работ;в) при иных обстоятельствах, не зависящих от подрядчика и влияющих на качество или сроки выполнения работ.При невыполнении указанной обязанности по уведомлению заказчика подрядчик лишается права ссылаться на эти обстоятельства при сдаче ре-зультата работ;- передать заказчику информацию, касающуюся эксплуатации предмета договора; - подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов.Подрядчик вправе:- не приступать к выполнению работ либо приостановить их выполнение в случае нарушения заказчиком условий договора;- требовать возмещения убытков, вызванных неоказанием заказчиком со¬действия в выполнении работ, если такое содействие предусмотрено договором;- при уклонении заказчика от приемки работ по истечении одного месяца и после двукратного предупреждения продать результат работы, а выручку, за вычетом причитающихся ему платежей, внести на имя заказчика в депозит нотариуса или суда;- удерживать результат работ и иное оставшееся у него имущество заказ¬чика при нарушении последним условий договора. Закаток обязан:- уплатить подрядчику обусловленную цену работы после окончательной сдачи работы, если она выполнена надлежащим образом, если догово¬ром не предусмотрен иной порядок оплаты (например, полная или частичная предварительная оплата);- оказывать подрядчику обусловленное договором содействие в выпол¬нении работ (подсоединение к сетям электро- и газоснабжения, обес-печение водой, жильем и пр.);- заказчик несет ответственность за качество предоставленных им мате-риалов и оборудования;- осмотреть и принять результат работы в соответствии с условиями до¬говора, а при обнаружении недостатков - немедленно заявить об этом подрядчику;- известить подрядчика в разумный срок об обнаруженных после прием¬ки скрытых недостатках - в случае неисполнения подрядчиком условий договора о качестве рабо¬ты заказчик вправе потребовать:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;б) соразмерного уменьшения цены;в) возмещения собственных расходов на устранение недостатков (если договором предусмотрено право заказчика на их устранение).Если недостатки существенны и неустранимы или не устранены в со-гласованный срок либо появляются вновь после их устранения, то заказ¬чик вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных этим убытков.Требования могут быть предъявлены заказчиком в течение двух лет со дня передачи работы, если иное не установлено законом, договором или обыча¬ями делового оборота. Срок исковой давности по требованиям к качеству -один год, а по требованиям к качеству зданий и сооружений - три года; - договором подряда может быть установлен гарантийный срок на результат работы, в течение которого заказчик вправе требовать безотказной служ¬бы предмета договора и заявлять требования, связанные с его качеством.

116. Договор бытового подряда
Договор бытового подряда – вид договора подряда, в котором одна сторона (подрядчик), осуществляющая предпринимательскую деятельность в сфере оказания бытовых услуг, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определённую работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить эту работу Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426). К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным ГК, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.Субъекты – заказчик – гражданин, подрядчик – лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.
Предмет – бытовые… потребности заказчика. Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

117. Договор строительного подряда: понятие, общая характеристика
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установлен¬ный договором срок построить по заданию заказчика определенный объем либо выполнить другие строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять резуль¬тат и уплатить обусловленную цену.К договору строительного подряда применяются общие положения о подряде, если это не противоречит специальным нормам о строительном подряде.Особенности договора строительного подряда:• договором строительного подряда охватываются и отношения по пово¬ду капитального ремонта зданий и сооружении, если договором не пре¬дусмотрено иное;• если строительные работы направлены на удовлетворение бытовых или иных личных потребностей гражданина, то к такого рода отношениям применяются нормы о бытовом подряде;• к источникам правового регулирования строительного подряда поми¬мо Гражданского кодекса относятся также некоторые законы (напри¬мер, Федеральный закон “Об архитектурной деятельности в Российс¬кой Федерации” от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ) и ряд рекомендательных актов;• отдельные виды строительной деятельности в Российской Федерации подлежат лицензированию;• в случае гибели или повреждения объекта строительства до его переда¬чи заказчику вследствие недоброкачественности переданных заказчи¬ком материалов или ошибочности указаний заказчика по способу вы¬полнения работ подрядчик, при условии что он исполнил свои обязанности по предупреждению заказчика, вправе требовать оплату работ в полном объеме, предусмотренном сметой;• переход права собственности на объект от подрядчика и заказчику про¬исходит только после государственной регистрации такого перехода;• обязательными приложениями к тексту договора строительного подря¬да являются смета и техническая документация, определяющая объем, характер и другие характеристики работ;• подрядчик вправе требовать оплаты непредусмотренных работ, кото¬рые он выполнил, не дожидаясь согласия заказчика, если докажет, что он действовал в интересах заказчика (в случае, если промедление мог¬ло привести к гибели объекта и пр.); • подрядчик вправе отказаться от выполнения необходимых дополни¬тельных работ, если только они не входят в сферу его профессиональ¬ной деятельности либо он по иным не зависящим от него причинам не может выполнить указанные работы;• заказчик вправе в одностороннем порядке изменить техническую до¬кументацию, если эти изменения не превышают 10% стоимости работ. Подрядчик вправе требовать оплаты дополнительных работ в пределах 10% общей стоимости работ, если по не зависящим от него причинам пришлось превысить смету;• возможно установление в договоре условий о страховании различно¬го рода рисков (риска случайной гибели объекта, риска причинения вреда имуществу третьих лиц в ходе строительства и т. п.).

118. Подряд на выполнение проектных и изыскательных работ.
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.Обязанности подрядчика 1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика. 2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ 1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. 2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.Обязанности заказчика По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором: уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ; использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика; оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре; участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления; возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика; привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

119. Подрядные работы для государственных нужд
Подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения потребностей РФ или субъекта РФ и финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников, осуществляются на основе государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 2. По гос контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд (далее - государственный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. По гос контракту гос заказчиком выступают гос орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, наделенная соответствующим гос органом правом распоряжаться такими ресурсами, а подрядчиком - юридическое лицо или гражданин. Гос контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон. В случае, когда государственный контракт заключается по результатам конкурса на размещение заказа на подрядные работы для государственных нужд, условия государственного контракта определяются в соответствии с объявленными условиями конкурса и представленным на конкурс предложением подрядчика, признанного победителем конкурса.Изменение гос контракта При уменьшении соответствующими гос органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от гос заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ.

120. Ответственность по договору подряда
Нарушение дого¬вора подряда, с учетом его взаимного характера, может произойти по вине как заказчика, так и подрядчика. Невыполнение заказчиком возложенных на него по договору обязанностей влечет, как правило, лишь обязанность выплатить подрядчику вознаграждение в полном объеме. Нарушение договора подрядчиком может состоять либо в невыполнении порученной ему работы либо в ненадлежащем ее вы-полнении. Последствия невыполнения обязанности выполнить определенную работу предусмотрены общими нормами об ответственности за нару¬шение обязательств (ст. 397 ГК). В этом случае заказчик вправе выпол¬нить работу за счет подрядчика либо потребовать возмещения понесенных убытков. Законом или договором может быть предусмот¬рено, что заказчик вправе требовать лишь возмещения убытков, но не выполнения работы за счет подрядчика. Заказчик вправе выполнить работу за счет подрядчика не только своими силами и средствами, но и поручить ее выполнение другому подрядчику, отнеся все расходы на неисправного подрядчика.Если подрядчик ненадлежащим образом выполнил работу, допу¬стив отступления от условий договора, ухудшившие работу, либо иные недостатки в работе, заказчику предоставлено право выбрать один из следующих вариантов поведения: потребовать безвозмездного исправления недостатков в работе в разумный срок; потребовать соразмерного уменьшения установленной за работу цены; потребовать возмещения понесенных заказчиком необходимых рас¬ходов по исправлению своими средствами недостатков работы, при условии, что такое право заказчика предусмотрено договором.Эти правила применяются в тех случаях, когда имеющиеся в работе недостатки могут быть исправлены либо носят незначительный харак¬тер. Если же отступления от условий договора и допущенные недостат¬ки имеют существенный характер, заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков Подрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново, возместив заказчику убытки за просрочку исполнения. Заказчик в этом случае обязан возвратить ранее получен¬ный результат работы подрядчику (п. 2 ст. 723 ГК).Условиями договора может быть предусмотрено освобождение под¬рядчика от ответственности за определенные недостатки. Например, если подобная работа выполняется впервые либо заказчик потребовал выполнить работу по новой технологии, подрядчик вправе предложить заказчику снять с него риск возможных недостатков результата работы. Речь идет именно о риске, поскольку такая оговорка в договоре не освободит подрядчика от ответственности, если недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика (п. 4 ст. 723 ГК).Особой формой ответственности за нарушение договора подрядчи¬ком является право заказчика потребовать досрочного расторжения договора и взыскания убытков с подрядчика в случаях, когда подрядчик своевременно не приступает к выполнению работы либо выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к обусловленному сроку стано¬вится явно невозможным. Если при выполнении работы заказчик убедится, что работа не будет выполнена надлежащим образом, заказ¬чик назначает подрядчику соразмерный срок для устранения обнару¬женных недостатков. При невыполнении подрядчиком этого требования заказчик вправе расторгнуть договор и либо потребовать возмещения убытков, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет подрядчика (ст. 715 ГК).Кроме того, заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, выплатив подрядчику часть цены про¬порционально выполненной работе и возместив ему убытки, вызванные расторжением договора, в пределах разницы между ценой, определен-ной за всю работу, и ценой, выплаченной за выполненную ее часть (ст. 717 ГК).

121. Понятие и содержание договоров на выполнение НИОКР
По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. . Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). . Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик. . Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности).Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика. . При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ исполнитель вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. К отношениям исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике Если иное не предусмотрено договорами на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется в договоре. . Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.Стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором. . Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой охране, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд. Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан: выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок; согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование; своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре; незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию; ринять результаты выполненных работ и оплатить их. . Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или тематику работ.

122. Обязательства по оказанию услуг.
В зависимости от того, в какой форме выражается результат дея¬тельности по оказанию услуг, а также в зависимости от того, может ли быть гарантирован положительный результат этой деятельности, раз-личают материальные и нематериальные услуги. Материальные услуги получают объективированное выражение либо в предмете природы либо в личности самого потребителя услуг. Они выражаются в создании новой вещи, ее перемещении, внесении в нее изменений и т.д. К материальным относятся и такие услуги, которые воплощаются в личности самого человека (например, услуги парикмахера, банщика, перевозчика, осуществляющего перевозку пассажиров). Но в чем бы ни выражались материальные услуги, их результат всегда может быть гарантирован лицом, оказывающим услуги, т. е. услугодателем. Материальные услуги характеризуются, во-первых, тем, что деятельность услугодателя не воплощается в овеществленном результате и, во-вто¬рых, тем, что услугодатель не гарантирует достижение предполагаемого положительного результата. К обязательствам по оказанию услуг следует относить обязательст¬ва, предметом которых являются услуги, не получающие овеществлен¬ного выражения, отличного от самой деятельности, в которой они воплощены. Поскольку полезный эффект услуги в данном случае неотделим от самой деятельности, он, с нашей точки зрения, не может быть гарантирован, по крайней мере, в полном объеме. Гражданско-правовые договоры могут юридически опосредрвать как возмездные, так и безвозмездные отношения по оказанию услуг. В качестве примера первых может быть приведен договор комиссии, в качестве примера вторых — договор поручения, который предполага¬ется безвозмездным. Но если при возмездном оказании услуг стороны — услугодатель и услугополучатель — связаны между собой соответст¬вующим гражданско-правовым обязательством, то в отношениях по безвозмездному оказанию услуг этого нет. Так, если поручение выпол¬няется безвозмездно, то выдача доверенности сама по себе обязатель¬ственно-правовых отношений между доверителем и поверенным не порождает. В то же время они связаны между собой договором, который как юридический факт служит основанием для совершения поверен¬ным определенных действий от имени и за счет доверителя и при известных условиях может вызвать обязательства доверителя и пове¬ренного по отношению друг к другу (если, например поверенный вышел за пределы полномочий, очерченных в доверенности, или дей¬ствовал в ущерб доверителю). Таким образом, необходимо различать обязательства по оказанию услуг и договоры по оказанию услуг. Кон¬ститутивным признаком первых является оказание услуг за плату, что и должно быть отражено в определении соответствующих обязательств. С учетом сказанного, обязательство по оказанию услуг может быть определено как такое гражданское правоотношение, в силу которого исполнитель (услугодатель) обязан совершить те или иные действия, результат которых не имеет овеществленного выражения и не может быть гарантирован, а заказчик (услугополучатель) обязан оплатить ока¬занные услуги.
В нематериальных услугах продукт не только не обладает вещест¬венной формой, но и по самой природе нематериальной услуги ее результат не может быть гарантирован исполнителем. Полезный эф¬фект услуги может достигнуть или не достигнуть желаемого получате¬лем услуги результата, но экономический характер отношения нисколько не зависит от того, излечивает ли больного врач, успешно ли обучает ученика учитель, выигрывает ли дело клиента адвокат. Достижение полезного эффекта услуги зависит и от того, как проис¬ходит ее потребление, имеются ли объективные условия для достиже¬ния результата, т. е. от качеств не только исполнителя, но и потребителя услуги, следовательно, и оплата деятельности услугодателя не зависит от того, достигнут или нет полезный эффект услуги. Репетитор обязан предоставить свои услуги, т. е. обеспечить возможность усвоения обу¬чающимся определенного уровня знаний; достигнет ли деятельность репетитора желаемого результата или нет, зависит и от самого обуча¬ющегося, его способностей, внимательности. Этот признак свойствен не только репетиторству, но и всем иным видам нематериальных услуг. Таким образом, характерными признаками нематериальных услуг как предмета обязательства по оказанию услуг являются: во-первых, то, что деятельность услугодателя не воплощается в овеществленном результате, во-вторых, то, что услугодатель не гарантирует достижение предполагаемого результата. Указанные обязательства могут складываться в различных сферах че¬ловеческой деятельности. Дифференциация обязательств проводится по характеру деятельности услугодателя — исполнителя услуг. Принято различать услуги связи, медицинские, ветеринарные, консультацион¬ные, аудиторские, информационные, по обучению, туристическому обслуживанию и иные услуги. Поскольку спектр оказываемых услуг постоянно расширяется, их исчерпывающий перечень невозможен. Именно поэтому в законе он и не является закрытым. Договором возмездного оказания услуг могут охватываться любые виды услуг, отвечающих очерченным выше критериям услуги.

123. Роль гражданского права в развитии сферы услцг.
Обязательства по оказанию услуг — новый для нашего законода¬тельства институт, хотя отдельные виды услуг в той или иной форме встречались и раньше. Таковы поручение, экспедиция и т. п. Нормы об обязательствах по оказанию услуг со временем, видимо, станут играть роль общих положений для всех обязательств по оказанию услуг. В настоящее же время законодатель, во избежание коллизии правовых норм и руководствуясь принципом законодательной экономии, уста¬новил правило о неприменении норм главы 39 ко всем обязательствам по оказанию услуг, самостоятельно урегулированным в ГК. Так, из сферы действия главы 39 ГК исключены такие обязательства по ока¬занию услуг, как поручение и комиссия.В то же время среди обязательств, на которые действие главы 39 ГК не распространяется, упоминаются и такие, которые к обязатель¬ствам по оказанию услуг вообще не относятся. Таковы банковский вклад и банковский счет, а также обязательства по расчетам. По-види¬мому, упоминание указанных обязательств в известной мере является данью традиции, поскольку их принято было относить к непроизвод¬ственной сфере либо к сфере обслуживания.
Таким образом, самый перечень обязательств, на которые не рас¬пространяется действие главы 39 ГК, поскольку в него попали как обязательства по оказанию услуг, так и обязательства, не являющиеся таковыми, свидетельствует о том, что позиция законодателя в опреде¬лении границ обязательств по оказанию услуг и оптимальных форм их правового урегулирования еще не устоялась. В целях законодательной экономии закон допускает применение к регулированию отношений по возмездному оказанию услуг норм общих положений о подряде и о бытовом подряде, если это не противоречит ст. 779—782 ГК, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг (ст. 783 ГК). Допустимость применения общих положе¬ний о подряде основывается на общей экономической сущности обя¬зательств подрядного типа и по оказанию услуг. Именно особенности предмета обязательства возмездного оказания услуг и обусловливают его выделение в самостоятельный вид гражданско-правовых обязательств. Применение норм о бытовом подряде объясняется и тем чтх обязательства по оказанию услуг также могут быть отнесены к публичным договорам и охватываться действием Закона о защите прав потребителей, например, деятельность музеев, кинотеатров, концерты залов и т. п. Кроме того, для регулирования отдельных видов услуг применяют специальные нормативные акты, принимаемые, как правило, на уровне Правительства России. Примером могут служить Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 июня 1994 г., Правила предоставления услуг местными телефонными сетями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 мая 1994 г.2, Правила предо¬ставления платных медицинских услуг населению медицинскими уч¬реждениями, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 января 1996 г., и ряд иных.

124. Понятие и особенности договора возмездного оказания услуг
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Исполнение договора возмездного оказания услуг если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично. Оплата услуг. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. . Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

125. Транспортное законодательство и правовой статус транспортных организаций
1. Гражданский кодекс РФ регулирует только самые основные вопросы транспортных договоров.
Детальная регламентация транспортных договоров содержится в транс¬портных уставах и кодексах:
• Транспортном уставе железных дорог 1998 года (ТУЖД) (в редакции Федерального закона от 8 января 1998 года № 2-ФЗ);
• Уставе внутреннего водного транспорта 1955 года (УВВТ) (в редакции Постановления СМ СССР от 5 января 1988 года № 8);
• Кодексе торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 года № 81-ФЗ;
• Уставе автомобильного транспорта 1969 года (УАТ) (в редакции, утв. Постановлением Совмина РСФСР от 18 февраля 1991 года № 98);
• Воздушном кодексе РФ № 60-ФЗ в ред. Федерального закона от 8 июля
1999 года № 150-ФЗ.
К перевозкам грузов и пассажиров применяются также нормы ряда Других законов:
• Закона РФ “О федеральном железнодорожном транспорте” от 25 авгус¬та 1955 года № 153-ФЗ;
• Закона РФ “О защите прав потребителей” (к договорам перевозки пас¬сажиров и багажа) и других нормативных актов.
Важное значение для регулирования перевозок грузов и пассажиров имеют также правила перевозок и тарифные руководства.
2. Перевозка грузов морем и воздухом в настоящее время осуществляется частными компаниями (в основном акционерными обществами): морски¬ми и воздушными акционерными компаниями, портами и аэропортами.
В сфере автомобильного и речного транспорта также действует большое число коммерческих организаций.
В настоящее время действует система лицензирования перевозочной деятельности на всех видах транспорта.
В сфере железнодорожного транспорта приватизация не допускается, поэтому перевозку железнодорожным транспортом осуществляют около двадцати железных дорог, являющихся государственными унитарными предприятиями и действующих на основе уставов, утвержденных Мини-стерством путей сообщения РФ. В состав железных дорог входят самостоя¬тельные юридические лица: отделения железных дорог, крупные железно¬дорожные станции и другие предприятия. При осуществлении перевозок стороной в договоре перевозки всегда выступает сама железная дорога.
В Российской Федерации существуют перевозчики транспортом общего пользования. К перевозкам транспортом общего пользования относятся пе¬ревозки, осуществляемые коммерческой организацией, если из закона, иных правовых актов или выданного этой организации разрешения (ли¬цензии) вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки по обращению любого гражданина или юридического лица. Перечень пере¬возчиков общего пользования должен публиковаться в порядке, установ¬ленном законом. В настоящее время такого порядка нет, поэтому перевоз¬чиками общего пользования следует считать транспортные организации, обязанные в силу транспортных уставов и кодексов заключать договоры перевозки с любыми обратившимися к ним гражданами или юридически¬ми лицами (публичные договоры).

126. Особенности и виды договора перевозки грузов. Заключение и содержание договора перевозки груза
1. По договору перевозки грузов перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 2. Особенности договора перевозки грузов:• договор перевозки грузов является двусторонним и возмездным;• наличие в договоре третьего лица (получателя груза), который не уча-ствуют в заключении договора, однако наделяется определенными пра¬вам (право требовать от перевозчика выдачи груза) и обязанностями (обязанность принять груз и доплатить провозную плату). Грузополуча¬телем также может быть грузоотправитель или его экспедитор;• сам по себе договор перевозки грузов является реальным, то есть он считается заключенным с момента передачи груза перевозчику. Обя¬занности же по предоставлению транспорта (у перевозчика) и по пере¬даче груза (у грузоотправителя) обычно возникают из договора об орга¬низации работ по обеспечению перевозок грузов;• договор перевозки грузов обычно заключается не путем подписания единого документа, а путем составления квитанций, накладных, коно¬саментов, иных документов, предусмотренных транспортным законо¬дательством;• провозная плата часто жестко регулируется тарифами, установленны¬ми нормативно-правовыми актами.3. Виды договора перевозки грузов. По виду транспорта различают:• договоры перевозки транспортом общего пользования:а) договоры перевозки железнодорожным транспортом;б) договоры перевозки внутриводным транспортом;• договоры перевозки воздушным транспортом;• договоры перевозки внутриводным транспортом;• договоры перевозки морским транспортом"а) международные морские перевозки;б) перевозки внутри страны (каботажные перевозки), в том числе ма¬лый каботаж (перевозки между портами одного моря) и большой каботаж (перевозки между портами разных морей).По числу транспортных организаций, выступающих на стороне пере¬возчика, различают:• перевозки в местном сообщении, когда на стороне перевозчика высту-пает одна транспортная организация;перевозки в прямом сообщении, осуществляемые несколькими транс¬портными организациями одного вида транспорта по одному транс¬портному документу;перевозки в прямом смешанном сообщении, осуществляемые несколь¬кими транспортными организациями разных видов транспорта по од¬ному транспортному документу. Согласно Гражданскому кодексу РФ должен быть принят специальный закон о прямых смешанных перевоз¬ках. В настоящее время до его принятия прямые смешанные перевозки регулируются Транспортным уставом железных дорог. По договору прямой (в том числе и смешанной) перевозки грузов каждый перевозчик несет ответственность за выполнение всего договора пере-возки в целом, а впоследствии перевозчики производят между собой необходимые взаиморасчеты. Однако по общему правилу требования грузоотп¬равителя или грузополучателя могут быть предъявлены лишь перевозчиком пункта отправления и пункта назначения.На железнодорожном транспорте в зависимости от количества груза различают:• мелкие перевозки (до десяти тонн);• повагонные перевозки;• помаршрутные перевозки (перевозки целыми железнодорожными со¬ставами). На морском транспорте различают:• линейные регулярные перевозки, осуществляемые на определенные на-правления по твердому расписанию;• трамповые (нерегулярные) перевозки, осуществляемые на основании свободного соглашения сторон, обычно с составлением чартера. Договор фрахтования (чартер) особенно широко применяется на мор¬ском и воздушном транспорте.По договору фрахтования (чартеру) фрахтовщик обязуется предоста¬вить фрахтователю за плату всю или часть вместимости одного или несколь¬ких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа.На морском и внутриводном транспорте применяются договоры бук¬сировки и тайм-чартера.По договору буксировки владелец одного судна обязуется за вознаграж¬дение буксировать другое судно или иной плавучий объект на определен¬ное расстояние или в течение определенного времени либо для выполне¬ния маневра.По договору тайм-чартера (фрахтования судна на время) судовладелец обязуется предоставить судно за вознаграждение (арендную плату) другой стороне (фрахтователю, арендатору) на определенный срок для перевозки грузов, пассажиров или иных целей. По своей сути договор фрахтования и время является договором не транспортного, а арендного типа. Договоры об организации работы по обеспечению перевозок груза заключаются между перевозчиками и грузовладельцами при осуществле¬нии систематических перевозок грузов или между транспортными органи¬зациями для рациональной организации перевозок грузов и являются ско¬рее договорами организационного, а не транспортного типа.

127. Ответственность за нарушение договора перевозки грузов.

Имущественная ответственность участ¬ников обязательства по перевозке грузов строится на общих принципах ответственности в фажданском праве (гл. 25 ГК). В ст. 793 ГК предус¬мотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответственность, установлен¬ную настоящим Кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон. Вместе с тем ответственность в обязатель¬ствах по перевозке имеет и значительную специфику, отличающую ее от обычной ответственности за нарушение обязательств. Прежде всего она относится к случаям ограниченной ответственности, сужающей право на полное возмещение убытков по сравнению с общим порядком. Офаничения могут распространяться на упущенную выгоду и даже на часть реального ущерба. Кроме того, такая ответственность в значи-тельной мере является односторонне-нормативной: соглашения перевоз¬чиков с грузовладельцами (отправителями и получателями) об офаничении или устранении установленной законом ответственности перевозчика недействительны, за исключением случаев, когда такие соглашения допускаются транспортными уставами и кодексами (п. 2 ст. 793 ГК). Следовательно, по соглашению сторон уровень ответствен¬ности перевозчика, а также иных субъектов грузоперевозочного обяза¬тельства может быть повышен. В транспортных уставах и кодексах принципы ответственности были сформулированы более жестко: не¬действительными признавались всякие соглашения перевозчиков с клиентурой, которые изменяли (понижали или повышали) или вообще устраняли ответственность какой-либо стороны обязательства Таким образом, ответственности за нарушение обязательств по перевозке ныне свойственны:а) ограничение права на взыскание части убытков; б) запрет на уменьшение или устранение нормативной ответственности перевозчика; возможность определения ее размера и пределов по соглашению сторон в установленных случаях.Особенностью ответственности за нарушение обязательств по перевозке грузов является также то, что она может наступать не только за нарушение уже заключенного договора перевозки, но и за несовер¬шение действий, связанных с организацией перевозок. Такова ответствен¬ность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за их неиспользование (ст. 794 ГК). Она может вытекать как из договор¬ного основания (принятой заявки, договора об организации перевозок, чартера), так и из иных оснований, предшествующих договору пере-возки (административный акт при поставках по государственному контракту). По своей природе такая ответственность является гражданско-правовой. Ответственность по договору перевозки основана на несколько иных условиях. Прежде всего это касается ответственности перевозчика_за несохранность груза. Несохранность груза может проявляться в его утрате, недостаче и повреждении (порче). Общим условием ответственности перевозчика за утрату, недо¬стачу или порчу груза является вина, которая презюмируется. В этом проявляется отклонение от общих правил ответственности коммер¬ческих организаций, осуществляющих предпринимательскую дея¬тельность (ст. 401 ГК) и отвечающих на началах риска.

128. Претензионно-исковая работа по перевозкам
Специфика рассмотрения споров по грузовой перевозке заключается в наличии особого претензионного порядка. До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном транспортным уставом или кодексом (ст. 797 ГК)1. Претензия — это обращенное к перевозчику письменное требование об уплате штрафа или о возмещении убытков в связи с ненадлежащим исполнением обязательства по перевозке. Лишь при отклонении пре¬тензии (полностью или частично) либо при неполучении в течение установленного срока ответа на нее можно предъявить иск. Если претензия не была заявлена, истец лишается права на иск. Право на предъявление претензии принадлежит: а) отправителю — при невыполнении перевозчиком обязанности подать транспортные средства;б) отправителю и получателю — при полной утрате груза в зависимости от того, кто из них предъявил документы на груз (грузовую квитанцию, коносамент);в)получателю — при недостаче, порче или повреждении груза, а также в случае просрочки в его доставке против накладной или коносамента; г) отправителю или получателю — при переборе грузовых платежей в зависимости от того, кто из них пред¬ставит накладную (коносамент).Передача другим лицам права на предъявление претензии, в прин¬ципе, не допускается, кроме случаев передачи такого права отправите¬лем получателю и наоборот, а также любым из них экспедитору или страховщику. Претензия с приложением необходимых документов должна быть заявлена в порядке, установленном транспортными уставами и кодек¬сами. При частичном или полном отказе перевозчика от удовлетворения претензии или при неполучении от него ответа в тридцатидневный (на воздушном транспорте — 45-дневный) срок грузоотправитель или грузополучатель может предъявить перевозчику иск. Срок исковой давности в отношениях по перевозке грузов составляет один год с момента, определяемого в соответствии с транспортными уставами и кодексами. Иной порядок сохраняется для удовлетворения требований транс¬портных организаций к клиентуре. Перевозчик вправе предъявить к отправителю или получателю иск в шестимесячный срок

129.Договор перевозки пассажиров. Договор транспортной экспедиции.
Договор перевозки пассажира По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа багажной квитанцией. Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами. Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом: перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях; провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленных норм; сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу.По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором.2. Правила настоящей главы распространяются и на случаи, когда в соответствии с договором обязанности экспедитора исполняются перевозчиком.3. Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются соглашением сторон, если иное не установлено законом о транспортно-экспедиционной деятельности, другими законами или иными правовыми актами.Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме.Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору экспедиции экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами главы 25 ГК .Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность экспедитора перед клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик.

130. Понятие и характеристика договора займа.
По договору займа заимодавец передает в собственность заемщику деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязу¬ется возвратить заимодавцу сумму займа или равное количество получен¬ных им вещей того же рода и качества.Договор займа реальный, поэтому считается заключенным с момента передачи заемщику денег или вещей.Предметом договора займа могут быть:• деньги (в том числе иностранная валюта);• вещи, определяемые родовыми признаками.Договор займа может быть заключен путем выпуска и продажи облигации. Облигация - это ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца (заимо¬давца по договору займа) на получение от эмитента облигации (заемщика по договору займа) с наступлением определенного срока номинальной сто-имости облигации и процентов по ней (либо иного имущественного эквива¬лента). Правом эмитировать облигации обладают: Российская Федерация, субъекты федерации, акционерные общества.Возврат денег по договору займа в соответствии с его условиями может быть осуществлен путем выдачи заемщиком заимодавцу простого или пе¬реводного векселя.Договор займа может быть заключен путем новации иного обязатель¬ства (например, из договора купли-продажи, аренды и т. п.) в заемное. В этом случае содержание и форма договора займа тем не менее должны соответствовать предъявляемым к данному договору требованиям.В подтверждение договора займа может быть выдана расписка заемщи¬ка или иной документ, удостоверяющий передачу заимодавцем заемщику денежной суммы или вещей.Договор займа предполагается безвозмездным, если в нем не предусмот¬рено иное, в случае, когда:• договор займа заключен между гражданами на сумму, не превышаю¬щую 50-кратного установленного законом минимального размера оп¬латы труда, и не связан с осуществлением одной из сторон предприни-мательской деятельности;• предметом договора являются вещи, определенные родовыми призна¬ками.В остальных случаях, если иное не предусмотрено законом или догово¬ром, заемщик обязан уплатить заимодавцу сверх суммы займа проценты на эту сумму в размере и порядке, установленных договором, а если в договоре таких условий нет, то в размере учетной ставки банковского процента в месте жительства (нахождения) заимодавца на день исполнения обязательства.Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, то есть доказывая, что деньги или вещи не были переданы ему заимодавцем или были переданы в меньшем размере, чем обусловлено договором. Оспаривание договора займа по его безденежности путем свидетельских показа¬ний допускается, только если договор заключен в устной форме либо зак¬лючен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой или стечения тяжких обстоятельств. Заемщик обязан возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить про¬центы по ней в порядке и на условиях, предусмотренных договором займа. При отсутствии в договоре займа указанных условий заемщик обязан воз¬вратить всю сумму займа и уплатить проценты по ней не позднее тридцати дней со дня предъявления заимодавцем соответствующих требований.При невозвращении в установленный срок суммы займа заемщик обязан сверх суммы займа и установленных процентов уплатить заимодавцу про¬центы на сумму займа со дня, когда денежные средства должны были быть возвращены, до дня их реального возврата в размере существующей в ме¬сте жительства (нахождения) заимодавца на день исполнения обязатель¬ства ставки банковского процента, если иное не предусмотрено договором. Заимодавец также вправе потребовать возмещения причиненных просроч¬кой возврата суммы займа убытков в части, не покрытой процентами, начисленными за просрочку.В случае невозвращения в срок части займа (если договором предусмот¬рено возвращение суммы займа по частям) заимодавец вправе потребовать досрочного возврата оставшейся части займа и уплаты соответствующих процентов.

131.Понятие и характеристика кредитного договора
По кредитному договору банк или иная кредитная организация, получив¬шая лицензию Центрального банка России на осуществление кредитных операции (кредитор), обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заем¬щик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить про¬центы по ней. К кредитному договору применяются правила, регулирующие договор заи¬ка, если это не противоречит специальным нормам о кредитном договоре и существу кредитного договора.Кредитором может быть только банк или иная кредитная организация. Кредитный договор является консенсуальным, поэтому заемщик впра¬ве требовать от кредитора предоставления кредита в соответствии с усло¬виями договора.Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюде¬ние письменной формы кредитного договора влечет его недействительность.Кредитный договор является возмездным. Заемщик обязан уплатить кре¬дитору проценты на сумму кредита в размере, установленном договором, а при отсутствии такого условия в договоре - в размере ставки рефинансиро¬вания, установленной Центральным банком России. При предоставлении кредита в иностранной валюте и отсутствии в договоре условий о размере процентов проценты определяются на основании средних ставок банковс¬кого процента по краткосрочным валютным кредитам, существующим в месте нахождения кредитора.Кредитор вправе отказаться от предоставления кредита в случае:• признания заемщика неплатежеспособным;• наличия доказательств, свидетельствующих о том, что заемщик не в силах выполнить свои обязательства по возврату денежных средств и уплате установленных процентов.Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или в ча¬сти, если иное не предусмотрено законом или договором, уведомив об этом кредитора до наступления срока предоставления кредита или в иной срок, предусмотренный договором. Договором может быть установлена обя¬занность заемщика возместить кредитору убытки, вызванные отказом от получения кредита полностью или в части.В случае нарушения заемщиком условий обеспечения возврата кредита (если такие условия предусмотрены договором) кредитор вправе потребо¬вать досрочного возврата кредита и уплаты соответствующих процентов.Ответственность заемщика за невозвращение кредита в установленный срок аналогична ответственности по договору займа.По договору товарного кредита одна сторона (кредитор) обязуется предо¬ставить другой стороне (заемщику) вещи, определенные родовыми признака¬ми, а заемщик обязуется возвратить в установленный срок полученные вещи и заплатить кредитору обусловленное договором вознаграждение.На договор товарного кредита распространяются нормы о кредитном Договоре, если иное не предусмотрено договором товарного кредита и не Вытекает из существа обязательства.Договор товарного кредита является консенсуальным, поэтому заем¬щик вправе требовать от кредитора передачи обусловленных договором вещей.Кредитором по договору товарного кредита может быть любая коммер¬ческая организация, за исключением банка или иного кредитного учреж¬дения.Договор должен быть заключен в письменной форме.Условия о качестве, комплектности, ассортименте, количестве, таре и упаковке вещей регулируются нормами о купле-продаже, если договором не предусмотрено иное.4. Предоставление коммерческого кредита может осуществляться путем предо¬ставления аванса, предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты товаров, работ, услуг по договорам купли-продажи, подряда и т. д.Предоставление коммерческого кредита осуществляется не по отдель¬ному договору, а во исполнение обязательств по предоставлению товаров, выполнению работ или оказанию услуг.

132. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга)
По договору финансирования под уступку денежного требования (факто¬ринга) одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предо¬ставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.Договор факторинга является двусторонним и возмездным.Уступка денежного требования может быть осуществлена в качестве способа обеспечения исполнения какого-либо обязательства клиента пе¬ред финансовым агентом. В таком случае это денежное требование перехо¬дит к финансовому агенту только при неисполнении клиентом обеспечен¬ного данным требованием обязательства.Договор факторинга может предусматривать условия о ведении финан¬совым агентом бухгалтерского учета, обработки счетов, о контроле за опла¬той выставляемых счетов, оказании иных финансовых услуг клиенту.Переуступка денежного требования действительна и при наличии ее запрета в договоре клиента с третьим лицом (должником), на котором основано его денежное требование. В этом случае должник лишь получает право требовать возмещения убытков и возложения на клиента иной пре¬дусмотренной законом или договором ответственности за нарушение усло¬вий договора.
Последующая уступка денежного требования финансовым агентом до¬пускается, только если это прямо предусмотрено договором факторинга. Финансовым агентом может быть банк или иная кредитная организация либо любая коммерческая организация, получившая разрешение (лицен¬зию) на занятие соответствующей деятельностью. Объектом договора финансирования под уступку денежного требования может быть:• существующее денежное требование, то есть требование, по которому наступил срок платежа;• будущее требование, которое считается перешедшим к финансовому агенту с момента возникновения права на получение денежных средств с должника;• несколько денежных требований.Финансовый агент вправе отказаться от требований, оплата которых вы¬зывает сомнение. Уступлены могут быть только конкретные денежные тре¬бования с указанием их сумм, сроков выплаты, иных признаков. Особенности исполнения денежного требования должником:• должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он получил письменное уведомление от клиента или финансового агента об уступке денежного требования, содержащее сведения об ус¬тупленном требовании и финансовом агенте, которому следует произ¬вести платеж;• в случае получения уведомления от финансового агента должник вправе потребовать от него предоставления доказательств уступки требования, а при их неполучении в разумный срок - произвести платеж клиенту;• платеж финансовому агенту освобождает должника от обязательств пе¬ред клиентом;• финансовый агент приобретает право на все суммы, которые он полу¬чит от должника во исполнение требования, даже если они значитель¬но превышают его расходы, а клиент не несет ответственности перед финансовым агентом за то, что полученные им суммы могут оказаться меньше цены, за которую он приобрел требование, если договором факторинга не предусмотрено обратное;• при осуществлении платежа финансовому агенту должник вправе предъя¬вить к зачету свои денежные требования, основанные на договоре с клиентом, которые уже имелись у должника ко времени, когда им было получено уведомление об уступке требования финансовому агенту; • в случае нарушения клиентом обязательств перед должником, дающих последнему право отказаться от платежа, он вправе потребовать от кли¬ента (но не от финансового агента) возвращения уже уплаченных сумм;• финансовый агент обязан возвратить полученные по уступленному ему требованию платежи, если он не оплатил требование или оплатил его после того, как узнал о праве должника отказаться от платежа по ус¬тупленному требованию. Клиент несет ответственность за недействительность уступаемого требова¬ния, но не за его неисполнение, если договором не предусмотрено иное.
Требование считается недействительным, если обстоятельства, дающие должнику право отказаться от платежа, были известны клиенту к моменту уступки требования. В противном случае ответственность клиента наступает только при наличии условия о возможности регрессного требования фи¬нансового агента к клиенту.

133. Договор банковского вклада: понятие, содержание, виды.
По договору банковского вклада одна сторона (банк), принявшая посту¬пившую от другой стороны (вкладчика) либо для вкладчика денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на условиях и в порядке, предусмотренных договором.Договор банковского вклада является односторонним и реальным, то есть он считается заключенным с момента принятия банком вклада.Виды вкладов (договора банковского вклада):• вклад до востребования, то есть вклад на условиях возврата по первому требованию вкладчика;• срочный вклад, то есть вклад на условиях возврата по истечении опре¬деленного договором срока;• вклад на иных условиях возврата, не противоречащих закону.Договор банковского вклада, по которому вкладчиком выступает граж¬данин, является публичным договором. Договор банковского вклада должен быть заключен в простой письмен-ной форме. Несоблюдение формы договора банковского вклада влечет его недействительность. Письменная форма договора банковского вклада счи¬тается соблюденной и в случае, когда банк выдал вкладчику сберегатель¬ную книжку, сберегательный (депозитный) сертификат или иной доку¬мент, отвечающий требованиям закона, банковских правил и обычаям делового оборота. Пока не доказано иное, основанием для расчета банка с вкладчиком служат сведения, указанные в сберегательной книжке (если она была вы¬дана).Сберегательная книжка на предъявителя, сберегательный (удостоверя¬ющий вклад гражданина) и депозитный (удостоверяющий вклад юриди¬ческого лица) сертификаты являются ценными бумагами.Стороны договора банковского вклада.• банк, получивший лицензию Центрального банка России на соверше¬ние операций по привлечению во вклады денежных средств населения и юридических лиц;• вкладчик - юридическое или физическое лицо.Права в обязанности сторон по договору банковского вклада:• проценты по договору банковского вклада выплачиваются вкладчику в размере учетной ставки банковского процента, если иной размер про¬центов не установлен договором банковского вклада; банк обязан выдать гражданину по его первому требованию даже сумму срочного вклада, но с уплатой не процентов, предусмотренных дого¬вором, а процентов по вкладу до востребования, если иной размер процентов не установлен договором; банк обязан выдать сумму срочного вклада юридического лица по его требованию до наступления срока, только если это прямо предусмот¬рено в договоре; если по истечении срока возврата вклад не востребован, то договор банковского вклада считается продленным до востребования, если до¬говором не предусмотрено иное; банк вправе изменять размер процентов по вкладам до востребования с предупреждением об этом вкладчика за один месяц, если иное не пре-дусмотрено договором; банк не вправе уменьшать размер процентов по срочным вкладам граждан. Условие договора, предусматривающее такое право банка, ничтожно. Банк обязан страховать вклады, а в предусмотренных законом случаях обеспечивать возврат вкладов и иными способами. В договоре банковского вклада с юр. лицом должно быть ус¬ловие о способе обеспечения возврата вклада.В случае неисполнения банком обязательств по обеспечению возврата вклада, а также в случае утраты обеспечения или ухудшения его условий вкладчик вправе потребовать досрочного возврата вклада, уплаты установ¬ленных договором процентов за весь период пользования банком средства¬ми и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.Лицо, не имеющее права на привлечение денежных средств во вклады либо нарушившее правила привлечения денежных средств во вклады, в случае заключения договора банковского вклада с гражданином обязано по требованию вкладчика вернуть сумму вклада, уплатить установленные договором проценты и возместить причиненные убытки. В случае заключе¬ния таким лицом договора банковского вклада с юридическим лицом до¬говор признается недействительным.

134. Договор банковского счета: понятие, заключение, расторжение. Операции по счету.
По договору банковского счета банк обязуется открыть клиенту счет, зачислять на него поступающие от клиента и третьих лиц денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении денежных средств, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче сумм со счета, осуществлять другие операции по счету.Виды банковских счетов:- депозитные;- расчетные, которые открываются коммерческим организациям, фили¬алам коммерческих организаций по заявлениям самой организации, индивидуальным предпринимателям;- текущие, которые открываются некоммерческим организациям, фи-лиалам и представительствам юридического лица;- валютные;- корреспондентские субсчета банков (счета банков в других банках).Правом на открытие счетов обладают банки, получившие соответству-ющую лицензию Центрального банка России.Банк обязан:- заключить договор с клиентом на объявленных банком условиях;
- обеспечить клиенту возможность беспрепятственного распоряжения сред¬ствами, находящимися на его счету, не определяя и не контролируя направления использования клиентом денежных средств;- совершать банковские операции по счету, которые предусмотрены дого¬вором, законом, банковскими правилами и обычаями делового оборота;- зачислять на счет клиента поступившие денежные средства не позже дня, следующего за днем поступления в банк платежного документа, если более короткий срок не предусмотрен договором;- выдавать или перечислять со счета клиента денежные средства не позже дня, следующего за днем поступления в банк платежного документа, если иной срок не предусмотрен договором;- хранить сведения, составляющие банковскую тайну;- информировать клиента о произведенном зачете встречных требований в порядке и сроки, предусмотренные договором, а при отсутствии та¬ких условий в договоре - в порядке и сроки, которые являются обыч¬ными в банковской практике для информирования вкладчиков о со¬стоянии денежных средств на счете.В договоре банковского счета может быть предусмотрено условие о кре¬дитовании банком счета клиента, то есть обязательство банка осуществлять по распоряжению клиента в установленных пределах платежи даже при отсутствии денежных средств на счете. В этом случае в договор должны быть включены условия о размере процентной ставки за пользование клиентом средствами банка, срок и размер кредитования, сколько раз за определен¬ный период времени банк обязан оплачивать счета клиента. Кредитование счета осуществляется по правилам займа и кредита, если договором не предусмотрено иное. Кроме уплаты процентов за кредитование счета клиент оплачивает банку и услугу по расчетно-кассовому обслуживанию, а банк уплачивает клиенту проценты за пользование остатками средств на счете. Указанные взаимные требования банка и клиента прекращаются зачетом, производимым бан¬ком ежеквартально, если договором не установлены иные сроки.Банк вправе:- требовать расторжения договора банковского счета в су¬дебном порядке в случае, если:- сумма на счете окажется ниже минимального размера, предусмотрен¬ного банковскими правилами или договором, если такая сумма не бу¬дет восстановлена клиентом в течение месяца после предупреждения банка;- операции по счету не проводятся в течение года, если иное не предус¬мотрено договором. Клиент вправе:- требовать от банка возмещения убытков, причиненных разглашением сведений, составляющих банковскую тайну;- расторгнуть договор в любое время.В случае расторжения договора банк обязан вернуть клиенту остаток денежных средств на счете и сумму установленных процентов либо пере¬числить эти суммы на указанный клиентом счет не позднее семи дней после получения уведомления клиента о расторжении договора банковс¬кого счета. После этого банк закрывает счет клиента.Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения аре¬ста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом. Основания списания денежных средств со счета клиента:- распоряжение клиента;- решение суда;
- другие случаи, установленные законом или договором между банком и клиентом. Списание денежных средств со счета клиента по требовани¬ям третьих лиц возможно лишь по письменному указанию клиента, содержащему сведения об этих лицах и случаях, в которых банк должен произвести списание.

135. Расчетные обязательства: понятие и виды
Как отмечалось ранее, расчетные обязательства опосредуют осуществление платежей за переданное иму¬щество (выполненные работы, услуги) или по иным основаниям. Их
цель — в надлежащем оформлении передачи денег из рук должника в руки кредитора. Расчеты подразделяются на безналичные (через кре¬дитную организацию) и наличные, когда должник вручает кредитору деньги в «натуральной» форме (банковские и казначейские билеты, монеты). Способ расчетов зависит от статуса субъекта расчетных отно¬шений и того основания, по которому производится платеж. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринима¬тельской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке. Напротив, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты граждан — частных предпринимателей производятся, как правило, в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами допускаются в определенных законом пределах?.
Безналичные расчеты осуществляются в соответствии с федераль¬ными законами, издаваемыми во исполнение законов банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. В силу ст. 80 Закона о Банке России последний устанавливает правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных рас¬четов. Однако все названные правила Банка России не могут противо¬речить правилам ГК и других федеральных законов о расчетах. Прежде всего, законодательством определяются формы безналичных расчетов. Форма расчетов — разновидность обязательства клиента и обслужива¬ющего его банка по исполнению (получению) безналичного платежа. В ГК содержится перечень наиболее важных форм расчетов (ст. 862). К их числу отнесены расчеты платежными поручениями, аккредитива¬ми, по инкассо и расчеты чеками. Однако допускаются и иные формы расчетов, предусмотренные законом, банковскими правилами и обы¬чаями делового оборота. Исходя из принципов свободы договора и автономии воли, стороны вправе избрать любую из указанных форм расчетов.
Безналичные расчеты происходят через банки (иные кредитные организации), в которых клиентам открыты соответствующие банков¬ские счета. В банковской практике расчеты принято делить на одногородные и междугородние, а также на расчеты, осуществляемые в рамках одного субъекта Российской Федерации или двух и более субъектов. Сами банки, обслуживающие продавцов (подрядчиков, исполнителей и пр.) и покупателей (заказчиков, иных плательщиков) и выполняющие их поручения, состоят в непосредственных корреспондентских отно¬шениях или используют услуги расчетно-кассовых центров Банка Рос¬сии. В некоторых случаях безналичные расчеты могут производиться и при отсутствии у стороны расчетного правоотношения счета в банке. Таким образом, обычно в расчетных обязательствах участвуют: £)? пла¬тельщик; ;б) банк плательщика (банк-эмитент, инкассирующий банк); в) получатель и т) банк получателя (банк-ремитент, исполняющий банк). Кроме того, в зависимости от конкретной формы расчетов в отношениях могут принимать участие и иные лица, в первую очередь банки со специальными функциями (гаранты и пр.). При этом каждый участник расчетных обязательств совершает сделки, направленные на перечисление или получение денежных средств: плательщик дает по¬ручение своему банку осуществить платеж по форме, установленной договором, банк плательщика осуществляет перечисление средств или выставляет аккредитив, банк получателя зачисляет средства или испол¬няет условия аккредитива, получатель средств передает документы своему банку для зачисления средств с аккредитива и т.д.

136. Понятие, предмет, форма договора хранения. Виды хранения.
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. В договоре хранения, в котором хранителем является коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель), может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок.Предмет договора – услуги по хранению, которые хранитель оказывает поклажедателю.Форма договора хранения1. Договор хранения должен быть заключен в письменной форме. При этом для договора хранения между гражданами соблюдение письменной формы требуется, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. Договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение. Передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т.п.) может быть доказываема свидетельскими показаниями.2. Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю: сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения.3. Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.Срок хранения1. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока.2. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем.3. Если срок хранения определен моментом востребования вещи поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок. Неисполнение поклажедателем этой обязанности влечет последствия.Основания ответственности хранителя1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным статьей 401 ГК .Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя.2. За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение вещей после того, как наступила обязанность поклажедателя взять эти вещи обратно, хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.
Различают обычное хранение и специальное хранение. Специальные – хранение имущества в ломбарде, на складе, в банке и т.д. выделяют договоры регулярного и иррегулярного хранения. По договору регулярного хранения на хранение сдается индивидуально-определенная вещь, определенная родовыми признаками. Договор иррегулярного хранения заключается в отношении такого имущества поклажедателя, которое может смешиваться с вещами такого же рода и качества других поклажедателей либо самого хранителя. С учетом того, кто выступает в роли хранителя выделяют профессиональное и непрофессиональное хранение. В зависимости от обстоятельств, в которых был заключен договор хранения выделяют обычные и чрезвычайные договора.

137. Хранение ценностей в банке.
Помимо банковских операций, банки могут совершать с клиентами ряд сопутствующих сделок, в том числе принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, а также документы (п. 1 ст. 921 ГК). Условия заключаемого при этом договора хранения опре¬деляются самими сторонами с учетом содержащихся в ГК общих положений о хранении, так как каких-либо специальных требований к данному виду хранения законом не предъявляется. Для выдачи поклаже¬дателю хранимых ценностей необходимо предъявление банку данного документа. Гораздо большая специфика появляется у договора хранения цен¬ностей в банке тогда, когда хранение ценностей осуществляется в индивидуальном банковском сейфе (ст. 922 ГК). По такому договору клиент получает возможность сам помещать ценности в сейф и изымать их из сейфа. В этих целях банк выдает клиенту ключ от сейфа, особую карточку, позволяющую идентифицировать клиента, либо иной знак или документ, удостоверяющий право клиента на доступ к сейфу и его содержимому. Договор может предусматривать и право клиента рабо¬тать в банке с ценностями, хранимыми в индивидуальном сейфе. Рассматриваемый договор имеет две основные разновидности — договор хранения ценностей в банке с использованием клиентом инди¬видуального банковского сейфа и договор хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа. По первому договору банк принимает от клиента ценности, которые дол¬жны храниться в сейфе, осуществляет контроль за их помещением клиентом в сейф и изъятием из сейфа. Данный договор предполагает ответственность банка за ценности, сданные на хранение. По второму договору банк обеспечивает клиенту возможность помещения ценно¬стей в сейф и изъятие их из сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны банка.

138. Ответственность по договору хранения.
За нарушение своих обязанностей по договору и хранитель, и поклажедатель несут гражданско-правовую от¬ветственность. Основания, условия и размер этой ответственности в основном определены законом, но стороны могут, во-первых, уточнять и изменять отдельные положения в договоре и, во-вторых, вводить допол¬нительную ответственность за нарушение некоторых обязанностей.Ответственность хранителя наступает прежде всего за отказ от принятия вещи на хранение, если договор хранения носит консенсуаль-ный характер. Когда в результате такого отказа поклажедателю причи¬нены убытки, они подлежат возмещению в полном объеме, если только договором не установлен иной предел ответственности хранителя либо не достигнуто соглашение о взыскании только неустойки, но не убыт-ков. Хранитель в оправдание своего отказа от принятия имущества на хранение может ссылаться на допущенную поклажедателем просрочку в сдаче его на хранение (п. 2 ст. 888 ГК), на наличие у вещей опасных или вредных свойств, создающих угрозу для имущества других покла-жедателей или самого хранителя (ст. 894, 903 ГК), а также на другие обстоятельства, свидетельствующие о невыполнении поклажедателем установленных требований или обычно применяемых правил (сдача на хранение сильно загрязненных вещей, имущества, которое уже невоз¬можно сохранить, и т.д.).Наиболее важной является ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых им на хранение."При этом ответственность лица, оказывающего услуги по хранению на возмездной основе, и в особенности профессионального хранителя, сущест¬венно отличается от ответственности безвозмездного хранителя и хранителя-непрофессионала. Различия между ними имеются как в условиях, так и в размере ответственности. Лица, не относящиеся к числу профессиональных хранителей, отвечают за утрату, недостачу и повреждение имущества поклажедателя лишь при наличии своей вины, которая в соответствии с общим гражданско-правовым правилом пред¬полагается. Напротив, профессиональные хранители отвечают за со¬хранность имущества независимо от вины. Данное положение также совпадает с общим правилом ГК о повышенной ответственности лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (п. 3 ст. 401 ГК). Но имеется и два важных отличия. Во-первых, в роли профессиональ-ного хранителя может выступать не только коммерческая, но и неком¬мерческая организация, если осуществление хранения является одной из целей ее профессиональной деятельности (п. 2 ст. 886 ГК). Во-вто¬рых, помимо действия непреодолимой силы, профессиональный хра¬нитель освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение имущества ещё и тогда, когда это произошло из-за свойств имущества, о которых хранитель, принимая его на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосто¬рожности поклажедателя (п. 1 ст. 901 ГК). Большое значение имеет правило о том, что если утрата, недостача или повреждение имущества произошли после того, как наступила обязанность поклажедателя взять вещь обратно, хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности. Такое сужение ответственности хранителя происходит как при обыч¬ном, так и при профессиональном хранении. Поэтому необходимо внимательно относиться к формулировке условий договора о сроке его действия либо своевременно заботиться об оформлении дополнитель¬ного соглашения об условиях дальнейшего хранения имущества.Что касается размера ответственности хранителя за несохранность имущества, то он является различным при возмездном и безвозмездном хранении. По возмездному договору хранения хранитель, по общему правилу, несет ответственность в полном объеме, т. е. должен возме¬стить поклажедателю как реальный ущерб, так и упущенную им выгоду, если только законом или договором не установлено иное. Как при возмездном, так и при безвозмездном хранении поклаже¬датель вправе отказаться от имущества, качество которого изменилось настолько, что оно не может быть использовано по своему первона¬чальному назначению. Хранитель несет ответственность и за нарушение других своих обяза¬тельств, в частности, за досрочное прекращение хранения, незаконное пользование вещью без согласия поклажедателя, передачу вещи треть¬ему лицу, задержку с возвратом имущества и т.д. В ГК особой ответ¬ственности за указанные нарушения не предусматривается, в связи с чем дело либо ограничивается взысканием с хранителя причиненных убытков, либо применяются те штрафные санкции, которые были предусмотрены в договоре хранения самими сторонами.

140. Страховое правоотношение: понятие и общая характеристика
В силу страхового обязательства одна сторона (страхователь) обязуется вносить другой стороне (страховщику) установленные платежи (страховую Премию, страховые взносы), а страховщик обязуется при наступлении Предусмотренного события (страхового случая) выплатить при имуществен¬ном страховании страховое возмещение, а при личном - страховую сумму.Участники страхового правоотношения:страхователь - лицо, обязанное платить страховую премию (страховые взносы). При имущественном страховании страхователь должен иметь страховой интерес;страховщик - лицо, принявшее на себя обязанность уплатить при на¬ступлении страхового случая (при имущественном страховании- страховое возмещение, а при личном - страховую сумму). Обычно страхов¬щики - это коммерческие организации, получившие лицензию на за¬нятие страхованием как предпринимательскую деятельность. Страхо¬вые организации не вправе заниматься производственной, торгово-посреднической и банковской деятельностью. Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключен договор страхования, имеющее право на получение страхового возмещения по вещественному страхованию или страховой суммы по личному страхованию. Страхователь может заключить договор страхования в свою пользу, что приводит к отсутствию вытодоприобретателя как самостоятельного участника страхового правоотношения.При предъявлении выгодоприобретателем требования в выплате страхового возмещения или страховой суммы страховщик вправе потребовать от него выполнения предусмотренных договором страхования: исполненных страхователем обязанностей (уплата очередного страхе взноса, уведомление страховщика о наступлении страхового случая и: при этом выгодоприобретатель несет риск последствий неисполнения таких обязанностей (зачет страховщиком суммы неуплаченного взноса выплате страхового возмещения или страховой суммы, отказ в выплате страхового возмещения и т. п.).Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо обязанность по договору страхования или предъявил страховщику требование о выплате страхового возмещения или страховой суммы:• застрахованное лицо - физическое лицо, жизнь или здоровье которого застраховано. Договор страхования жизни или здоровья застрахованного лица не в его пользу (то есть когда застрахованное лицо не является выго¬доприобретателем) может быть заключен только с согласия этого застра¬хованного лица. Кроме того. в таком договоре необходимо согласие застрахованного лица на его замену или на замену выгодоприобретателя. Права и обязанности нескольких лиц, совместно выступающих в каче¬стве страховщика по одному договору страхования, призна¬ются солидарными, если доля каждого из них не определена в договоре.Страховой риск - это та угроза, от которой страхуется жизнь, здоровье, имущество, ответственность. Страховой случай - это событие, с которым связано возникновение обя-занности страховщика уплатить страховую сумму или страховое возмещение.Причины наступления страхового случая, которые влекут возникновение обязанности страховщика уплатить страховое возмещение (страховую сумму! только когда это прямо предусмотрено законом или договором:• воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения:• военные действия, маневры или иные военные мероприятия;
• гражданская война, народные волнения всякого рода или забастовки• изъятие, конфискация, реквизиция, арест или уничтожение застрахованного имущества по распоряжению государственных органов. В случае если страховой случай наступил вследствие умысла страхования, выгодоприобрегателя или застрахованного лица, то страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения.Страховая премия (страховой взнос) - это плата за страхование, который страхователь обязан внести страховщику в размере и порядке, предусмотренных договором. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате его дея¬тельности сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья и имущественном положении.

141. Понятия договора имущественного страхования
По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступ¬лении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возмес¬тить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имуще¬ственными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) В пределах определенной договором страховой суммы. Страховое возмещение не может быть больше страховой суммы, которая не может превышать действительную стоимость имущества. Систематическое страхование разных партий однородного имущества на сходных условиях может осуществляться на основании генерального полиса в этом случае оформления страхования каждой партии имущества отдель¬ным договором не требуется, однако страхователь обязан сообщать стра¬ховщику о каждой партии товара все предусмотренные генеральным поли¬сом сведения. При переходе права на застрахованное имущество от лица, в интересах которого заключен договор страхования, к другому лицу права и обязан¬ности по договору страхования переходят к лицу, к которому перешли права на имущество. Договор страхования имущества в пользу выголоприобретателя может быть заключен без указания или имени выгодоприобретателя (страхование “за счет кого следует”). По договору страхования риска ответственности по обязательствам, воз¬никшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на кого такая ответственность может быть возложена. Если по договору застрахован риск ответственности иного лица, то страхователь вправе в любое время до наступления страхового случая заме¬нить это лицо другим, письменно уведомив об этом страховщика, если договором страхователь не лишен этого права.Выгодоприобретателем по такому договору всегда являечся потерпев¬ший. Тем не менее он вправе предъявить требование о выплате страхового возмещения прямо страховщику только в случае, если:• данное страхование является обязательным;• это прямо предусмотрено законом;• это прямо предусмотрено договором страхования.Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица. В договоре же страхования ответственности за вред, причиненным имуществу, может быть условие, освобождающее в этом случае страхов щика от выплаты страхового возмещения.В случае отсутствия в договоре условия о страховой сумме она считаете” равной причиненному в результате наступления страхового случая ущербу.Страхование ответственности по договору (договорной ответственности допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом (например обязательное страхование ответственности банков по вкладам граждан).Страхователь вправе застраховать только риск своей собственной договор нон ответственности. Предприниматель вправе заключить договор страхования собственного предпринимательского риска, который может состоять в риске неплатежей, убытков, вызванных перерывом производственной или коммерческой дея¬тельности, и т. п. Страховщик освобождается полностью или в соответствующей части от выплаты страхового возмещения, если он по вине страхователя лишился возможности осуществить свое право в отношении ответственного за на¬ступление страхового случая лица либо страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки.Условие договора страхования, исключающее возможность суброгации страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему вред, ничтожно.

142. Виды личного страхования
По договору личного страхования страховщик взамен уплаченной страхователем премии обязуется выплатить единовре¬менно или выплачивать периодически обусловленную договором страховую сумму (страховое обеспечение) в случае причинения вреда жизни или здоровью страхователя или застрахованного лица, достижения им опре¬деленного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (п. 1 ст. 934 ГК).Согласно п. 1 ст. 927 ГК договор личного страхования является публичным договором (ст. 426 ГК) со всеми вытекающими из этого последствиями. Его публичный характер связан с тем, что подавляющее большинство договоров личного страхования являются стандартными и заключаются со множеством страхователей, равноправие которых должно быть надежно обеспечено. Особенностями договора личного страхования в отличие от иму-щественногоявляются: 1) специфические личные интересы, которые должно иметь застра¬хованное лицо, а именно интерес в получении выплаты при смерти или повреждении здоровья, при достижении определенного возраста или наступлении определенных событий (п. 1 ст. 934 ГК). Все эти интересы неразрывно связаны с личностью застрахованного лица; 2) особый характер некоторых рисков, на случай которых заклю¬чаются договоры личного страхования. Есть риски (например, дожитие до определенного возраста), которые лишены обычно свойственной рискам опасности причинения вреда интересам застрахованного лица. Подчас, это желанные для лица события — достижение совершенно¬летия, бракосочетание и т. п.; 3) появление особой фигуры застрахованного лица, которое может не совпадать ни со страхователем, ни с выгодоприобретателем (п. 2 ст. 934 ГК). Договор личного страхования считается заключенным страховате¬лем в пользу застрахованного лица (в том числе самого страхователя), если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо (п. 2 ст. 934 ГК). Если страхователь (выгодоприобретатель) не является одновремен¬но застрахованным лицом, договор личного страхования в пользу первого может быть заключен только с письменного согласия послед¬него. При отсутствии такого согласия договор может быть признан недействительным по иску застрахованного лица, а в случае смерти этого лица — по иску его наследников;4) выплата страховой суммы производится в форме страхового обеспечения, которое не привязано к каким-либо объективным крите¬риям, а определяется сторонами в договоре по их усмотрению (п. 3 ст. 947 ГК). Более того, обеспечение выплачивается независимо от сумм, при¬читающихся застрахованному по другим договорам страхования, а также по социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда (п. 4 ст. 10 Закона о страховании). Страхо¬вая выплата по договору личного страхования, причитающаяся выгодоприобретателю, не являющемуся застрахованным лицом, в случае смерти последнего в состав наследственной массы не входит; 5) страховая выплата может осуществляться частями, причем в течение довольно длительного промежутка времени, обеспечивая за¬страхованное лицо (выгодрприобретателя). Поэтому-то выплата и по¬лучила название страхового обеспечения; б) только договор личного страхования может иметь накопитель¬ный характер, а именно преследовать цель не только компенсировать вред, причиненный личности, но и обеспечить определенный доход (процент) на вложенный капитал (страховую премию). Соответственно договоры личного страхования можно подразде¬лить на рисковые и накопительные (сберегательные). Рисковые догово¬ры предполагают страховую выплату только при наступлении "страхового случая, который может не наступить вовсе. Наиболее рас¬пространенным рисковым видом личного страхования является стра¬хование от несчастных случаев. Если оговоренный в договоре несчастный случай (как правило, смерть, телесное повреждение или болезнь) наступает, страховщик обязан произвести выплату; если не наступит, то никакая выплата не производится. В накопительных договорах выплата производится всегда, поскольку один из указанных в них рисков неизбежно превратится в страховой случай. В то же время накопительные договоры всегда должны содер¬жать рисковый элемент, в противном случае они не могут быть отне¬сены к договорам страхования. Рисковый элемент при накопительном страховании состоит в том, что в договоре обязательно должны быть указаны такие риски, которые способны воплотиться в страховых случаях далеко не всегда, но если это происходит, выплата должна произойти раньше или в большем объеме, чем это предусмотрено в соответствии с накопительными условиями. Например, договор страхования на дожитие может предус¬матривать уплату страховой суммы как при достижении застрахован¬ным лицом обусловленного возраста, так и в случае смерти этого лица, которая может наступить ранее.Наиболее распространенный пример накопительного договора лич¬ного страхования — страхование жизни. Оно предполагает периодиче¬скую уплату страховых взносов, а при дожитии до окончания срока договора — уплату оговоренной суммы, превышающей сумму взносов. При этом страховая выплата производится и тогда, когда смерть насту¬пает до окончания срока договора.

143. Понятие и особенности договора поручения
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенный юридические действия, права и обязанности из которых возникают непосредственно у доверителя.Отличительные черты договора поручения:- поверенный вправе совершать только юридические действия от имени доверителя;- права и обязанности, вытекающие из юридических действий, совершенных поверенным, возникают непосредственно у доверителя, минуя поверенного;- договор имеет консенсуальный характер;- доверитель обязан в необходимых случаях выдать поверенному дове¬ренность на совершение предусмотренных договором действий; договор поручения является безвозмездным, если иное не предусмот¬рено законом, иными правовыми актами или договором (например, договор поручения, связанный с осуществлением обеими или одной из сторон предпринимательской деятельности, наоборот, предполага¬ется возмездным);- существенным условием договора поручения является конкретный пе¬речень тех действий, которые должен осуществить поверенный во ис¬полнение договора. Такие действия должны быть правомерными, осу¬ществимыми и конкретными.Права и обязанности сторон по договору поручения:доверитель обязан: а) выдать поверенному доверенность на совершение юридических дей¬ствий, предусмотренных договором поручения; б) возместить поверенному издержки, понесенные вследствие выпол¬нения поручения; в) принять от поверенного все исполненное им по договору и уплатить обусловленное вознаграждение, если договор является возмездным;поверенный обязан: а) лично исполнять данные ему поручения. Поверенный вправе пере¬дать исполнение поручения другому лицу (заместителю), только если он уполномочен на это доверенностью либо вынужден сделать это для охран» интересов доверителя; б) сообщать доверителю по его требованию любые данные о ходе исполнения поручения; в) передать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения; г) по исполнении поручения или прекращении договора поручения незамедлительно возвратить доверителю доверенность, срок действия ко¬торой не истек, и предоставить отчет о выполнении поручения.Основания прекращения договора поручения:- истечение срока договора, если в договоре предусмотрен срок его действия; - смерть одной из сторон, признание ее недееспособной, ограниченно дееспособной или безвестно отсутствующей;- отмена поручения доверителем или отказ поверенного. Условие договора об ограничении указанных прав недействительно. Указанные действия могут влечь обязанность возмещения причиненных убытков (у поверен¬ного), только если поверенный отказался от поручения в условиях, ког¬да доверитель был лишен возможности обеспечить свои интересы.

144. Понятие и особенности действий в чужом интересе без поручения.
В реальной жизни иногда возникают ситу¬ации, когда одни лица добровольно совершают определенные действия в интересах других лиц, не имея от последних никаких полномочий на их совершение. Чаще всего это делается по моральным соображениям в целях предотвращения (уменьшения) вреда, угрожающего имущест¬венным интересам лиц, которые временно отсутствуют либо по иным причинам не могут сами позаботиться об охране своих интересов (например, уход за домашними животными и содержание последних в случае смерти их собственника, укрепление и перемещение в безопас¬ное место чужого имущества в условиях стихийного бедствия, добро¬вольное участие в тушении пожара соседского дома и т. п.). В некоторых случаях в интересах другого лица совершаются не только фактические, но и юридические действия, например, заключаются сделки по приоб¬ретению необходимого для них имущества или исполняются их обя¬занности перед третьими лицами. Лицо, действующее в чужом интересе без соответствующего поручения, при определенных условиях приоб¬ретает право на то, чтобы ему были возмещены понесенные им расходы, а иногда — и выплачено вознаграждение за его действия.Обязательство такого рода было известно еще римскому праву под названием negotiorum gestio — ведение чужих дел без поручения. Причем слова «без поручения» были добавлены к римскому термину negotiorum gestio не самими римскими юристами, а в позднейшей литературе, чтобы подчеркнуть существенный признак данного обязательства — отсутст¬вие договора.В российском праве самостоятельное обязательство, возникающее из действий в чужом интересе, длительное время отсутствовало, хотя отдельные виды подобных действий охватывались правилами о послед¬ствиях заключения сделки неуполномоченным представителем (ст. 63 ГК 1964 г.) и о возмещении вреда, понесенного при спасании социа¬листического имущества (ст. 472 ГК 1964 г.). В остальных случаях по аналогии закона применялись правила об обязательствах, возникавших из неосновательного приобретения или сбережения имущества (ст. 473—474 ГК 1964 г.). Впервые обязательство из действий в чужом интересе без поручения появилось в российском законодательстве с введением в действие на территории Российской Федерации Основ гражданского законодательства 1991 г. Согласно ст. 118 Основ такое обязательство могло быть порождено как сделкой, совершенной в интересах другого лица без поручения, так и фактическими действиями по предотвращению угрозы имущественным интересам других лиц без соответствующих полномочий. Однако Основы не предусмотрели сколько-нибудь развернутого регулирования возникающих при этом отношений, ограничившись решением ряда принципиальных вопро¬сов, касающихся условий возникновения рассматриваемого обязатель-ства.Полноценным данный правовой институт стал лишь с принятием части второй ГК. Правила об обязательстве, возникающем из действий в чужом интересе, сосредоточены в специальной главе (50) ГК, которая следует непосредственно за главой о договоре поручения. Это обуслов¬лено сходством характера и содержания указанных обязательств, хотя одно из них возникает из договора, а другое — из односторонних действий. Поскольку эти односторонние действия при определенных условиях приводят к возникновению прав и обязанностей как у лица, которое их совершает, так и у лица, в интересе которого они соверша¬ются, по своим юридическим последствиям они близки к договору, а само возникающее при этом обязательство еще римскими юристами считалось «как бы договорным». Кроме того, закон допускает переход данного квазидоговорного обязательства в обязательство поручения, для чего достаточно простого одобрения действий со стороны лица, в интересах которого они предпринимались. Правда, далеко не всегда в этих случаях дальнейшие отношения сторон развиваются по модели договора поручения. В зависимости от характера предпринятых в интересах другого лица действий к отношениям сторон могут быть применены также правила о договорах подряда, возмездного оказания услуг, хранения и т. п.Действия в чужом интересе без поручения порождают соответству¬ющее обязательство не во всех случаях, а лишь тогда, когда имеется ряд установленных законом условий. Прежде всего необходимой пред посылкой возникновения рассматриваемого обязательства является то, что действия в интересах другого лица предпринимаются по собственной инициативе лица, совершающего такие действия (gestor), т. е. при отсутствии не только поручения или иного договора, но и всякого иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица. На гесторе также не должна лежать обязанность действовать в чужом интересе в силу закона. Поэтому рассматриваемые правила не применяются, например, к опекуну, действующему в интересах подо¬печного, или к наследнику, принимающему меры к охране наследст¬венного имущества в интересах всех наследников. По прямому указанию закона обязательство такого рода не возникает и тогда, когда действия в интересах других лиц совершаются государственньши и муниципальными органами, для которых такие действия являются одной из целей их деятельности (п. 2 ст. 980 ГК). Данное исключение по смыслу закона действует и в отношении тех общественных органи¬заций, которые имеют своей уставной задачей оказание содействия другим лицам в осуществлении и защите их прав и законных интересов. Вместе с тем наличие моральной обязанности действовать в чужом интересе, например, оказать помощь в тушении пожара или спасении утопающего, само по себе не препятствует возникновению данного обязательства.Далее, действия в чужом интересе порождают соответствующее обязательство лишь тогда, когда они совершаются исходя из очевидной выгоды или пользы, а также действительных или вероятных намерений заинтересованного лица Следующим условием возникновения рассматриваемого обязатель¬ства является то, что гестор должен быть лишен возможности испросить согласие заинтересованного лица на совершение действий в его интересе.обязательство из действия в чужом интересе можно определить как такое внедоговорное обязательство, которое возникает в силу добровольного, осознанного совершения одним лицом (гестором) фактических или юридических действий к очевидной пользе другого лица и порождает ответственность последнего возместить гестору необходимые расходы или понесенный ущерб, а иногда и выплатить соразмерное вознаграждение.

145. Понятие и характерные черты договора комиссии.
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом, также дополнительное вознаграждение в размере и в порядке, установленных в –договоре комиссии. Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с указаниями комитента. Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью комитента. Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества комитента. По исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту отчет и передать ему все полученное по договору комиссии. Комитент обязан принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии.

146. Агентский договор: понятие, содержание, прекращение
Права и обязанности сторон по агентскому договору во многом сходны с правами и обязанностями сторон по договору поручения или комиссии.Так, основной обязанностью агента является выполнение поруче¬ния в соответствии с условиями заключенного договора и указаниями принципала. О ходе исполнения поручения принципал может судить по отчетам, которые агент обязан представлять в порядке и сроки, установленные агентским договором. Так, может предусматриваться направление копий всех заключенных агентом договоров, письменные отчеты о всех состоявшихся переговорах и т.п. Если стороны не определили сроки и порядок представления отчета, то агент обязан представить отчет по мере исполнения им договора или по окончании действия договора (п. 1 ст. 1008 ГК).Поскольку агент действует за счет принципала, то обязательным является представление финансовых отчетов. Агент обязан приложить к своему отчету доказательства, подтверждающие необходимость и обоснованность произведенных им расходов. Если принципал имеет какие-либо возражения по отчету агента, он обязан уведомить агента о наличии возражений не позднее тридцати дней с даты получения отчета. Если принципал не заявил в указанный срок о несогласии с обоснованностью каких-либо расходов, то считается, что принципал принял отчет без возражений (п. 3 ст. 1008 ГК). При заявлении прин¬ципалом возражений по отчету констатируется лишь наличие спора между агентом или принципалом по поводу исполнения поручения и расходования средств, в дальнейшем же этот спор подлежит рассмот¬рению в установленном законом порядке. Если же принципал своев¬ременно не заявил о наличии возражений по отчету, он лишается права в дальнейшем предъявлять претензии агенту по принятому отчету.Принципал вправе освободить агента от представления отчета, поскольку правило ст. 1008 ГК является диспозитивным и позволяет сторонам договориться об установлении иного правила либо отказаться от представления отчета.Агент вправе привлекать к исполнению поручения третьих лиц путем заключения субагентского договора. Ответственным перед прин¬ципалом за действия субагента остается агент, что характерно для общих правил о возложении исполнения на третье лицо. Агентским договором может быть предусмотрен как запрет на заключение субагентского договора, так и обратная ситуация — предписание агенту заключить субагентский договор с указанием или без указания конк¬ретных условий такого договора (п. 1 ст. 1009 ГК). Субагент не может полностью заместить агента, поскольку закон запрещает субагенту заключать с третьими лицами сделки от имени принципала (п. 2 ст. 1009 ГК). Таким образом, субагент может совер¬шать сделки в интересах принципала лишь от собственного имени. Исключение составляет ситуация, когда в соответствии с п. 1 ст. 187 ГК агент вынужден силою обстоятельств передоверить исполнение поручения субагенту для защиты интересов принципала. При передо¬верии применяются правила ст. 976 ГК.Обязанности принципала. Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение и возместить понесенные им при исполнении по¬ручения расходы. Размер и порядок выплаты вознаграждения опре¬деляются договором. Если размер вознаграждения не определен договором, то подлежит применению правило п. 3 ст. 424 ГК, в соответствии с которым вознаграждение выплачивается в размере, обычно взимаемом за соответствующие аналогичные услуги при срав¬нимых обстоятельствах (ст. 1006 ГК). Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в течение не¬дели" с момента получения отчета агента за прошедший период, если иной порядок не предусмотрен договором либо не вытекает из существа договора или обычаев делового оборота. Например, если агент сам получает денежные средства от третьих лиц по заключенным сделкам, то обычаи делового оборота допускают самостоятельное удержание причитающегося вознаграждения агентом из имеющихся у него сумм, принадлежащих принципалу. В те же сроки, как правило, возмещаются и расходы агента. Договором могут устанавливаться и иные правила, в том числе и авансирование агента либо кредитование принципала агентом. Например, агент в интересах принципала совершает сделку от своего имени и за собственный счет, поскольку принципал своев¬ременно не обеспечил агента средствами. В этом случае агент вправе, представив отчет, потребовать возмещения понесенных им расходов по исполнению поручения. Если же принципал при этом допустил нару¬шение условий договора, то агент вправе требовать и взыскания про¬центов за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК). ~ Как и другие договоры по оказанию нематериальных посреднических услуг, агентский договор, наряду с общими основаниями, может быть прекращен вследствие отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения срока его действия, смерти агента, умале¬ния его дееспособности (вследствие ограничения либо недееспособности) объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, а также вследствие банкротства агента, являющегося индивидуальным предпринимателем (ст. 1010 ГК). Закон связывает особые случаи прекра¬щения агентского договора лишь с изменением статуса агента, подобные изменения в статусе принципала не приводят к прекращению договора. Таким образом, права принципала по агентскому договору могут перехо¬дить в порядке правопреемства, а права агента не могут. Для передачи прав агента по договору необходимо согласие принципала.

147. Понятие стороны и объект договора доверительного управления имуществом.
Объекты доверительного управления: недвижимое имущество; ценные бумаги и права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами; исключительные права; иное имущество. Не могут быть объектом доверительного управления нематериальные блага. Передаваемое в доверительное управление имущество должно быть обо¬злено от другого имущества учредителя управления и имущества самого доверительного управляющего. Для этого оно отражается на отдельном балансе у доверительного управляющего, а для расчетов по нему открывает отдельный счет. Передача в доверительное управление денежных средств допускается, только если доверительным управляющим является кредитная организация, либо иное юридическое лицо, получившее разрешение (лицензию) на осуществление доверительного управления денежными средствами граждан и юридических лиц. Стороны договора доверительного управления имуществом:учредитель управления - лицо, передающее соответствующее имуще¬ство в доверительное управление. Им может быть обладатель соответ¬ствующего права, собственник имущества, а в случаях, предусмотрен¬ных законом, и несобственник имущества (орган опеки и попечительства, исполнитель завещания и т. п.); доверительным управляющим может быть только коммерческая орга¬низация или индивидуальный предприниматель. Не может выступать в качестве доверительного управляющего государственное или муници¬пальное унитарное предприятие.

148. Форма и содержание договора доверительного управления имуществом
По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учре¬дитель управления) передает другой стороне (доверительному управляю¬щему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или иного указанного им лица. Форма и содержание договора доверительного управления имуществом 1. Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной форме. Договор доверительного управления недвижимым иму¬ществом должен быть заключен в виде единого документа, подписанного сторонами, с обязательной государственной регистрацией. 2. Существенными условиями договора доверительного управления имуществом.без согласования которых он не считается заключенным, являются:• состав имущества, передаваемого в доверительное управление;• наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которого осуществляется управление имуществом (учредителя управ¬ления или выгодоприобретателя);• размер и форма вознаграждения управляющего, если выплата вознаг¬раждения предусмотрена договором;• срок действия договора, который по общему правилу не может быть больше пяти лет.В случае отсутствия заявления сторон о прекращении договора по окон¬чании срока его действия договор доверительного управления считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, которые были предус¬мотрены договором.3. Права и обязанности сторон по договору доверительного управления. Доверительный управляющий обязан:• осуществлять доверительное управление лично, кроме случаев, когда он:а) уполномочен договором поручать управление имуществом друго¬му лицу;б) получил на это письменное согласие учредителя управления;в) вынужден поручить управление имуществом другому лицу силон обстоятельств для обеспечения интересов учредителя управления или выгодоприобретателя и не имеет возможности получить указания учредителя управления в разумный срок. Доверительный управляющий отвечает перед учредителем управления за действия избранного им поверенного как за свои собственные;• проявлять должную заботу об интересах учредителя управления или выгодоприобретателя. Доверительный управляющий вправе:• осуществлять полномочия собственника на переданное ему имущество в пределах, установленных законом и договором;• применять все гражданско-правовые способы для защиты переданного в доверительное управление имущества;• требовать уплаты ему вознаграждения, если такое условие предусмот¬рено договором;• потребовать от учредителя управления после заключения договора ре¬альной передачи ему имущества.Ответственность доверительного управляющего:• в случае непроявления должной заботливости об интересах учредителя управления доверительный управляющий обя¬зан возместить учредителю управления убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, включая упущенную выгоду, а выгодоприобретателю - упущенную выгоду. Доверительный управляющий освобождается от этой ответственности, если докажет, что убытки на¬ступили вследствие непреодолимой силы либо действий учредителя уп¬равления или выгодоприобретателя;• по обязательствам перед третьими лицами, возникшим в связи с осу¬ществлением доверительного управления имуществом, убытки пога¬шаются из имущества, находящегося в доверительном управлении, а при его нехватке - из личного имущества управляющего, и только при его нехватке - из имущества учредителя управления, не переданного в доверительное управление;

149. Договор коммерческой концессии: понятие, общая характеристика
Понятие и особенности договора коммерческой концессии По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательс¬кой деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, а пользователь обязуется использовать полученные права в своей предпри¬нимательский деятельности в обусловленном договором объеме и выпла¬чивать вознаграждение. Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. Правообладатель обязан: предоставить пользователю необходимую для осуществления передан¬ных прав информацию и документацию; выдать предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформле-ние в установленном законом порядке; обеспечить регистрацию договора, если договором не предусмотрено иное; контролировать качество товаров, производимых пользо¬вателем на основании договора, если договором не предусмотрено иное; оказывать пользователю техническое и консультативное воздействие, если договором не предусмотрено иное; нести субсидиарную ответственность по предъявленным к пользовате¬лю требованиям о несоответствии качества товаров, про¬даваемых (выполняемых, оказываемых) по договору; нести солидарную ответственность по требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции правообладателя. Пользователь обязан: использовать комплекс переданных по договору прав в соответствии с условиями договора; обеспечивать соответствие производимых им на основании договора товаров качеству аналогичных товаров, производимых правообладателем; соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования исключительных прав тому, как они используются правообладателем; оказывать заказчикам все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая товар у правооб¬ладателя;• информировать заказчиков об использовании в силу договора комп¬лекса исключительных прав наиболее очевидным для них образом. Основания прекращения договора коммерческой концессии: прекращение принадлежащего правообладателю права на фирменное наименование или коммерческое обозначение без замены его новым; требование пользователя о расторжении договора в случае, если право-обладатель изменил фирменное наименование без его согласия. В этом случае правообладатель обязан возместить причиненные пользователю расторжением договора убытки; объявление одной из сторон договора банкротом; заявление любой из сторон о расторжении бессрочного договора ком¬мерческой концессии с предупреждением об этом другой стороны не менее чем за шесть месяцев.

150. Понятие и особенности договора простого товарищества. Общая характеристика договора.
По договору простого товарищества двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели.По общему правилу каждый из товарищей вправе действовать от имени остальных, а его полномочия должны быть подтверждены доверенностью или договором простого товарищества, заключенным в письменной форме.Договором может быть предусмотрен и иной способ ведения общих дел товарищей: дела ведет специально уполномоченный для этого товарищ; дела ведутся совместно всеми товарищами, когда для совершения ка¬кого-либо действия необходимо согласие всех товарищей. Права товарищей при ведении общих дел равны и не зависят от разме¬ра вклада. Права и обязанности товарищей: обязанность внести вклады в общее имущество; право на участие в ведении общих дел товарищей; право на ознакомление со всей документацией по ведению дел товари¬щества. Условие договора об отказе товарища от этого права ничтожно; право на получение прибыли от совместной предпринимательской дея¬тельности пропорционально стоимости вкладов в общее имущество, если иной порядок распределения прибыли не предусмотрен договором; обязанность нести расходы и убытки от совместной деятельности про¬порционально стоимости вкладов в общее имущество, если иной поря¬док распределения расходов и убытков не предусмотрен договором. Условия договора, полностью освобождающие товарища от участия в покрытии расходов и убытков или от участия в прибыли, ничтожны. Ответственность товарищей. Товарищи отвечают по общим обязательствам: солидарно - по договорам, заключенным при ведении предпринима¬тельской деятельности, и по общим внедоговорным обязательствам; в долевом порядке - по договорам, не связанным с ведением предпри¬нимательской деятельности.В случае нехватки личного имущества товарища для ответственности по обязательству, не связанному с ведением общих дел товарищей, взыска¬ние может быть возложено на его долю в общем имуществе товарищей. В этом случае кредитор по такому обязательству вправе потребовать выдела доли этого товарища из общего имущества. Если выделение доли в натуре невозможно или против ее выделения возражают другие товарищи, креди¬тор вправе требовать продажи должником своей доли в общем имуществе другим товарищам по рыночной цене. В случае отказа других товарищей от выкупа доли кредитор вправе потребовать ее продажи с публичных торгов.Основания прекращения договора простого товарищества: достижение предусмотренной договором цели; истечение срока действия договора, если он предусмотрен; объявление кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно деес¬пособным, безвестно отсутствующим или несостоятельным (банкротом); смерть товарища, ликвидация или реорганизация участвующего в до-говоре юридического лица, если договором не предусмотрена возмож¬ность замещения товарища правопреемником; отказ товарища от участил в бессрочном договоре с уведомлением об этом других товарищей не менее чем за три месяца; расторжение иного договора простого товарищества по требованию то¬варища по уважительной причине с возмещением другим товарищам причиненного этим реального ущерба; выдел. доли товарища по требованию кредитора. В случае выбытия по каким-либо причинам одного из товарищей из до¬говора, в котором участвовало более двух товарищей, договор может быть оставлен в силе между оставшимися товарищами по их соглашению.С момента прекращения договора простого товарищества его участни¬ки продолжают нести солидарную ответственность перед третьими лицами по своим общим обязательствам.В случае выбытия одного из товарищей из договора без прекращения договора он продолжает нести ответственность перед третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период его участия в договоре, в том же порядке (солидарном или долевом), что и во время его участия в договоре.

151.Обязательства из односторонних действий: понятие, содержание, классфикация.
В предыдущих главах рассмотрены обязательства, основаниями возникновения которых служат договоры либо наряду с договором административные или иные акты (например, ордер и договор в жилищных правоотношениях, плановый акт или заявка и договор в отношениях по перевозке грузов и т.д). Наряду с этим обязательства могут возникать из односторонних действий как юридического, так и фактического характера, в частности, из односторон¬них сделок, действий в чужом интересе без поручения и др. Особенность таких односторонних действий состоит в том, что при их совершении одним лицом права, а иногда и обязанности, возникают у другого лица, в результате чего и формируется обязательственное правоотношение. Но как односторонние сделки, так и правомерные целесообразные фактические действия порождают правовые последст¬вия, на которые они направлены, не сами по себе, а при условии присоединения к ним других предусмотренных законом фактов. Так, завещание порождает наследственное правоотношение при условии смерти наследодателя; действия в чужом интересе без поручения влекут обязанность заинтересованного лица возместить убытки, а иногда и выплатить вознаграждение лицу, действующему в чужом интересе, при условии одобрения этих действий заинтересованным лицом, либо в иных случаях, предусмотренных в ст. 980—987 ГК. Виды обязательств из односторонних действий. На общесоюзном уровне был закреплен лишь один вид таких обязательств — обязатель¬ство, возникающее вследствие спасания социалистического имущества. В ГК 1964 г. к обязательствам из односторонних действий присоеди¬нился конкурс. Помимо этого в гл. 4 «Представительство и доверен¬ность» ГК 1964 г. бьли определены последствия совершения сделки лицом не уполномоченным или с превышением полномочий. Вот, пожалуй, и все из тогдашнего правового материала (по крайней мере, на уровне закона), что может быть отнесено на счет обязательств из односторонних действий. Сказанное, разумеется, не означает, что обязательства из односто¬ронних действий могли возникать лишь в случаях, прямо предусмот¬ренных законом. В частности, довольно широкое распространение, особенно в последние годы, получил игорный бизнес. В ходе приватизации государственных и муниципальных предпри¬ятий широко используются такие способы, как конкурс и аукцион, при которых обязательства учредителей конкурса (аукциона) и лиц, при¬нявших в нем участие, в том числе и выигравших торги, возникают из односторонних юридических действий (объявление конкурса, подача заявки на участие в торгах, внесение задатка и т.д.). Во всех указанных случаях соответствующие обязательства при наличии предусмотренных законом условий (например, лицензии для открытия казино) возникают из односторонних действий. Обязатель¬ства из односторонних действий пользуются юридическим признанием и защитой независимо от того, закреплены ли они expressis verbis в законодательстве или нет. На указанные обязательства полностью распространяется правило, согласно которому гражданское законода¬тельство даже в период наиболее жесткой централизации правового регулирования никогда не исходило из того, что перечень оснований возникновения гражданских правоотношений, в том числе обяза¬тельств, является исчерпывающим, оно всегда считало его примерным. Изменения в содержании и границах обязательств из односторон¬них действий произошли с принятием Основ гражданского законода¬тельства 1991 г. В Основы была включена ст. 118, в которой предусмотрены последствия ведения чужих дел без поручения. Эта норма может рассматриваться как своего рода предтеча целого ряда положений, относящихся к обязательствам из односторонних действий, которые оказались в ПС С другой стороны, Основы 1991 г. не воспро¬извели норму прежнего законодательства, которая предусматривала возникновение обязательств вследствие спасания социалистического имущества. Произошло это потому, что к моменту принятия Основ, а тем более введения их на территории РФ в действие, социалистическая собственность приказала долго жить, вследствие чего закрепление указанных обязательств утратило всякий смысл. Это противоречило бы и принципу равенства защиты всех форм собственности, который был закреплен как на общесоюзном, так и на республиканском уровне. Согласно ГК обязательства из односторонних действий порождают действия в чужом интересе без поручения; публичное обещание награды; публичный конкурс; проведение игр и пари. Обязательства, возни¬кающие из действий в чужом интересе без поручения, помещены вслед за главой о поручении. Вслед за обязательствами из действий в чужом интересе без поручения расположена целая группа договорных обяза¬тельств, часть из которых относится к обязательствам по оказанию услуг (комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом), а часть в системе отдельных видов обязательств занимает обособленное место (коммерческая концессия, простое товарищество). Лишь после закрепления указанных выше обязательств законодатель вновь возвра¬щается к обязательствам из односторонних действий — публичному обещанию награды, публичному конкурсу, проведению игр и пари.

152. Понятие публичного обещания награды
Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награде, необходимые сведения. Обязанность выплатить награду возникает при условии, что обещание награды позволяет установить, кем она обещана. Обязанность выплатить награду возникает независимо от того, совершено ли соответствующее действие в связи со сделанным объявлением или независимо от него. Лицо, объявившее публично о выплате награды, вправе в такой же форме отказаться от данного обещания, кроме случаев, когда в самом объявлении предусмотрена или из него вытекает недопустимость отказа или дан определенный срок для совершения действия, за которое обещана награда, либо к моменту объявления об отказе одно или несколько отозвавшихся лиц уже выполнили указанное в объявлении действие. Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто объявил о награде, от возмещения отозвавшимся лицам расходов, понесенных ими в связи с совершением указанного в объявлении действия.

153. Публичный конкурс
Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов, должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем. Публичный конкурс должен быть направлен на достижение каких-либо общественно полезных целей. Может быть открытым (предложение принять участие в конкурсе обращено ко всем желающим) и закрытым (предложение принять участие в конкурсе направляется определенному кругу лиц). Объявление о публичном конкурсе должно содержать, по крайней мере, условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса.Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе изменить его условия или отменить конкурс только в течение первой половины установленного для представления работ срока.Решение о выплате награды должно быть вынесено и сообщено участникам публичного конкурса в порядке и в сроки, которые установлены в объявлении о конкурсе.

154. Проведение игр и пари
Отношения между организаторами лотерей, тотализаторов и других, обоснованных на риске, игр – РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, лицами, получившими от уполномоченного гос. органа или муниципального органа лицензии (разрешения) – и участниками игр основаны на договоре. Договор может оформляться выдачей лотерейного билета, квитанции или иного документа. Предложение о заключении этого договора должно включать условия о сроке проведения игр и порядке определения выигрыша и его размере. В случае отказа организатора игр от их проведения в установленный срок участники игр вправе требовать от их организатора возмещения понесенного из-за отмены игр или переноса их срока реального ущерба. Лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи, тотализатора или иных игр признаются выигравшими, должен быть выплачен организатором игр выигрыш в предусмотренных условиями проведения игр размере, форме (денежной или в натуре) и срок.Требования граждан и ю/л, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари.

155. Понятие и виды ответственности в следствии причинения вреда
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества. Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен быть возмещен лицом, причинившим вред. Суд может возложить обязанность возмещения вреда на лицо, в интересах которого действовал причинивший вред.

156. Отдельные случаи ответственности за причинение вреда
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Ю/л и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и т.п.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на ю/л или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления либо на ином законном основании. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновение транспортных средств и т.п.) третьим лицам. Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях.Ответственность за вред причиненный несоврершеннолетними в возрасте до 14 лет. Лица не достигшие 14 лет считаются неделиктоспособными. Ответственность несут опекуны, попечители, родители

158. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, всегда производится по правилам об обязательствах по причинению вреда, неза¬висимо от того, причинен ли вред в связи с нарушениями договорных обязательств или не связан с ними. Лицу, здоровью которого причинен вред, возмещаются: - утраченный заработок или иные доходы, которых он лишился в связи с повреждением здоровья: все виды оплаты труда по трудовым и граж¬данско-правовым договорам, как по месту основной работы, так и по совместительству, доходы от предпринимательской деятельности, ав¬торские гонорары и т. п. Если потерпевший до повреждения его здоро¬вья не работал, то среднемесячный заработок определяется исходя из обычного размера вознаграждения работника в данной местности, но не менее пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда. Указанные выплаты производятся независимо от того, получает ли потерпевший пенсию, пособие, заработную плату или иные доходы после повреждения его здоровья; - дополнительные расходы, то есть расходы на лечение, дополнительное питание, уход, протезирование и все иные расходы, которые потер¬певший понес в связи с повреждением его здоровья (в том числе и расходы по обучению другой профессии). В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда получают все несовершеннолетние и нетрудоспособные лица, которые состояли на иж¬дивении умершего или имели право на получение от него содержания: ребенок умершего, родившийся после его смерти; один из его родителей, супруг или другой член семьи, который не работает и занят уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего, не достигшими четыр¬надцати лет либо достигшими этого возраста, но по состоянию здоровья нуждающимися в постоянном уходе (если такое лицо стало нетрудоспо¬собным в период осуществления ухода, то оно сохраняет право на получе¬ние возмещения и после окончания ухода), а также лица, которые состо¬яли на иждивении умершего, но были трудоспособными к моменту его смерти, если они станут нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти. Пенсии, назначенные лицам как до, так и после смерти кормильца, заработная плата, получаемая ими после его смерти, не влияют на размер возмещения. В случае реорганизации юридического лица, выплачивающего суммы на возмещение вреда жизни или здоровью, указанные обязанности пере¬ходят к его правопреемнику, а в случае ликвидации юридическое лицо обязано капитализировать соответствующие платежи и внести всю сумму в соответствующие органы в порядке, установленном законом или иными правовыми актами.

159. Ответственность за вред, причиненный органами власти.
В соответствии со ст. 53 Конституции РФ каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Содержание указанного права конк¬ретизирует ст. 16 ГК, устанавливающая, что убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий L (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания невующего закону или иному правовому акту акта государствен¬ного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмеще¬нию Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. Учитывая, что причи¬нение вреда в рассматриваемом случае носит внедоговорный характер, дальнейшее развитие данный вопрос получил в ст. 1069—1071 главы 59 ГК. В теории гражданского права нормы, содержащиеся в указанных статьях, принято называть правилами о специальном деликте — вреде, причиненном актом власти. Основаниями для выделения данного случая причинения вреда в особый деликт служат как особенности применения к нему общих условий деликтной ответственности, так и наличие ряда специальных условий, дополнительно установленных законом. Среди общих условий деликтной ответственности за вред, причи-ненный актом власти, наибольшей спецификой обладает противоправ¬ность. Как отмечалось выше, в российском гражданском праве, как и в законодательстве большинства стран континентальной Европы, при¬меняется система генерального деликта, в соответствии с которой всякое причинение вреда предполагается противоправным и влечет обязанность причинителя возместить этот вред, если только он не докажет свою управомоченность на его причинение. В рассматривае¬мой области действует, однако, прямо противоположное правило, а именно, что всякий акт власти предполагается законным. Акты власти, которыми гражданину или юридическому лицу причинен вред, должны быть противоправными прежде всего с позиций той отрасли права, нормами которой осуществляется их регулирование. Условием возмещения вреда, причиненного актом власти, является обязательная предварительная его отмена или признание его недейст¬вительным, которые производятся на основании норм соответствую¬щей отрасли права. С учетом установленных гражданским законодательством особен¬ностей деликтной ответственности за вред, причиненный различными актами власти, они подразделяются на две большие группы — акты, которые принимаются в сфере административного управления (акты управления), и акты, принимаемые правоохранительными органами и судами (акты правоохранительных органов и суда). Более детально акты власти, относящиеся к каждой из названных групп, будут рассмотрены ниже.Во-вторых, к числу специальных условий возникновения исследу¬емого деликта относится то, что акт власти может быть совершен не любым работником государственного органа или органа местного са¬моуправления, а лишь тем, кто относится к числу должностных лиц. Легальное определение должностного лица дано в примечании к ст. 285 УК РФ: должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции предста¬вителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. Указанное определение, вполне пригод¬ное для целей применения норм уголовного права, едва ли, однако, следует рассматривать в качестве общеотраслевого. Применительно к исследуемому деликту под должностными лицами более правильно понимать только тех государственных и муниципальных служащих, которые наделены полномочиями распорядительного характера по отношению к лицам, по службе им не подчиненным. Иными словами, речь идет лишь о тех служащих, которых обычно именуют представи¬телями власти в узком смысле этого понятия. Типичными представи¬телями служащих такого рода являются работники милиции, налоговой полиции, прокуратуры, таможни, представители различных инспекций и т. д.В-третьих, необходимо учитывать, что должностное лицо выступает в качестве такового, а следовательно, и обладает правом на принятие актов власти лишь при исполнении служебных обязанностей. Круг служебных обязанностей должностного лица определяется законодательством, акта¬ми, определяющими компетенцию соответствующих органов государства и муниципальных образований, и должностным положением самого работника. Особенностью данного случая является то, что в отличие от прочих действий, совершаемых при исполнении служебных обязанностей, некоторые акты власти могут совершаться уполномоченными должност¬ными лицами и в нерабочее время, и не по месту работы.
Отмеченные выше особенности рассматриваемого деликта харак¬терны для причинения вреда как актами управления, так и актами правоохранительных органов и судов. Однако наряду с этим каждый из указанных случаев обладает некоторыми особыми чертами, в силу чего нуждается хотя бы в кратком самостоятельном анализе.

160. Компенсация морального вреда
Моральный вред - это нравственнее и физические страдания, причи¬ненные действиями (бездействиями), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с закона¬ми об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права граждан. Моральный вред оценива¬ется судом и подлежит компенсации в полной мере. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельств. Суд также учитывает степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.Моральный вред, воз¬никший вследствие нарушения имущественных прав граждан, возмещает¬ся только в случаях, прямо предусмотренных законом. Моральный вред компенсируется только в денежной форме и под¬лежит компенсации наряду с возмещением имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях:- вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности;- вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконное наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;- вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;- в иных случаях, предусмотренных законом. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.

162. Понятие и особенности обязательств вследствии необоснованного обогащения.
Указанные обязательства регулируются ст. 1102 — 1109 ГК. Они являются само¬стоятельным видом обязательств, сфера применения которых опреде¬ляется как особенностями оснований их возникновения, так и спецификой их содержания.Но прежде чем дать им характеристику, обратимся к примерам. Покупатель по ошибке дважды оплатил полученную по договору по¬ставки продукцию. Договор купли-продажи квартиры не был нотари¬ально удостоверен и зарегистрирован в установленном порядке; покупатель уплатил продавцу обусловленную сумму, но не стал собст¬венником квартиры, так как в силу ст. 165 ГК такая сделка считается ничтожной. Один из нанимателей коммунальной квартиры оплатил за своего соседа, уехавшего в длительную командировку, квартплату и коммунальные услуги. В результате половодья заготовленный для спла¬ва лес одной сплавной организации был смыт и прибит к лесу другой, расположенной ниже по течению реки, сплавной организации.Во всех указанных случаях нет оснований для предъявления ни вещного иска, ни иска из причинения вреда, ни иска из договора. Потерпевшие (покупатель по договору поставки; покупатель квартиры и наниматель коммунальной квартиры, уплативший за своего соседа; сплавная организация, чей лес был смыт) не могут защитить свои интересы с помощью таких исков. Но все они понесли ущерб в своем имуществе. В то же время другие лица (поставщик и продавец квартиры, а также сплавная организация, к лесу которой был прибит лес другой организации) приобрели то, что не должны были бы получить, или, напротив, сберегли то, что должны были утратить (наниматель квар¬тиры, за которого сосед внес плату за квартиру и коммунальные услуги). В результате одни лица без всякого к тому правового основания обогатились за счет других. Защита интересов потерпевших (за счет кого произошло обогащение) в таких случаях и обеспечивается с помощью обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения. Общее определение такого обязательства дано в ст. 1102 ГК. Согласно этой статье лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Как и в других обязательственных правоотношениях, элементами рассматрива¬емых обязательств являются субъекты, предмет (объект) и содержание.Субъекты обязательства: лицо, которое неосновательно приобрело либо сберегло имущество (должник), и тот, кто имеет право на полу¬чение от должника неосновательно приобретенного или сбереженного (кредитор). И должником, и кредитором могут быть как граждане, в том числе недееспособные (поскольку неосновательное обогащение может иметь место независимо от воли обогатившегося), так и юриди¬ческие лица независимо от характера их правосубъектности.Объектом обязательства из неосновательного обогащения является действие Неосновательно обогатившегося (должника) по возврату по¬терпевшему (кредитору) неосновательно приобретенного или сбере¬женного.Не исключены, однако, случаи, когда неосновательно обогативше¬муся не противостоит конкретный потерпевший (физическое или юри¬дическое лицо), за счет которого произошло обогащение (например, доходы от занятия запрещенным промыслом, в частности, браконьер¬ства). В таких случаях неосновательное обогащение взыскивается в доход бюджета либо, по указанию закона, в доход соответствующей организации. В доход бюджета взыскивается неосновательное обога¬щение и в тех случаях, когда лицо, за счет которого произошло обогащение, утратило право на соответствующее имущество. Таковы, в частности, случаи взыскания денежных сумм или иного имущества, полученного в качестве взятки. Содержанием рассматриваемого обязательства являются право по¬терпевшего требовать возврата неосновательного обогащения (в натуре или путем компенсации) от обогатившегося и обязанность последнего возвратить неосновательно полученное (сбереженное) потерпевшему. Закон разли¬чает два способа возникновения неосновательных выгод у одного лица за счет другого: неосновательное приобретение и неосновательное сбережение имущества. Соответственно различаются и два вида обяза¬тельств из неосновательного обогащения: а) обязательства из неосно¬вательного приобретения имущества и б) обязательства из неосновательного сбережения имущества. Приобретение имущества вообще означает приобретение какого-либо имущественного права. Неосновательное приобретение имеет место при поступлении имущества хозяйственную сферу приобретателя без возник-новения права на него или даже при возникновении права, но без достаточного к тому основания. Не образуют неосновательного сбережения, например, невозврат долга или неоплата покупателем продукции, полученной по договору поставки Точно также не является неосновательным сбережением в смысле ст. 1102 ГК неуплата алиментов или неисполнение должником обя¬занности по возмещению вреда, причиненного правонарушением, поскольку в этих и других подобных случаях должник обязан понести имущественные потери (вернуть долг, уплатить покупную цену за полученную продукцию, выплатить алименты, возместить причи¬ненный ущерб и т.д.).

164. Наследование по закону и наследование по завещанию
Регулирование наследование в настоящее время осуществляется третьей главой ГК РФ.
Наследство открывается со смертью гражданина. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наслед¬ников предшествующих очередей, то есть если наследники предшеству¬ющих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права насле¬довать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял Наследства, либо все они отказались от наследства.Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с на¬следодателем, переходит по праву представления к его соответствую¬щим потомкам в случаях, предусмотренных нормами о наследниках соответствующих очередей, и делится между ними поровну.Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.Наследники второй очереди – полнородные или неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.Наследники третьей очереди – полнородные или неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети).Наследники четвертой очереди – родственники третей степени родства (прабабушки и прадедушки);Наследники пятой очереди – родственники четвертой степени родства (дети родных племянников и племянниц и т.д.).Наследники шестой очереди – родственники пятой очереди (двоюродные внуки и внучки наследодателя и т.д.).Наследники седьмой очереди – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Граждане относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142-1145 ГК, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти на¬следодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к насле¬дованию.При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иж¬дивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследни¬ков восьмой очереди.Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные ижди¬венцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на осно¬вании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК, наследуют независимо от содержа¬ния завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий пра¬во на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в. пользу такого наследника заве¬щательного отказа.В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по заве¬щанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается вымо¬рочным.Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем со¬вершения завещания.Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания че¬рез представителя не допускается.В завещании могут содержаться распоряжения только одного граждани¬на. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Завещатель вправе совершить (Завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний. Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо за¬вещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, ка¬сающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими спо¬собами защиты гражданских прав.Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, ли¬шить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, отменить или изменить совершенное завещание.Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.Завещатель может совершить завещание в пользу одного или несколь¬ких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по за¬кону.Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназна-чить наследника) на случай, если назначенный им в завещании на¬следник или наследник завещателя по закону умрет до открытия на¬следства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указа¬ния их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, счи¬тается завещанным наследникам в равных долях.Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каж¬дому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой недели¬мой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.

165. Принятие наследства и отказ от наследства. Наследственная трансмиссия.
Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 ГК Принятие наследства через представителя возможно, если Ви доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется. 2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие офактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по
основаниям, установленным статьей 1117 ГК , такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.
3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока.
Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (статья 1158) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.2. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (статья 1154), в том числе в случае, когда он уже принял наследство.Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (пункт 2 статьи 1153), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. 3. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.4. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства


Скачиваний: 1
Просмотров: 0
Скачать реферат Заказать реферат